EL IUS EN ROMA OYARCE-YUZZELLI, Aarón, LL.M.1 SUMARIO: 1. Introducción. – 2. Concepto de ius en Roma. – 3. Ius naturale. – 4. Conclusiones. 1. Introducción Es indispensable iniciar desde el inicio y como señalaba Ulpiano en el digesto que “Conviene que el que haya de estudiar el derecho, conozca primero de dónde proviene la palabra ius (derecho). Llámese así de iustitia (justicia) porque, según lo define elegante Celso, es el arte de lo bueno y equitativo”2. La reseña histórica nos ayudará a comprender la evolución del derecho, la formación del derecho romano y la creación, evolución y derecho anglosajón actual, así como la influencia del derecho romano en todas las familias del derecho3. 2. Concepto de Ius en Roma El ius es un término que corresponde a nuestro derecho y a los análogos de las lenguas modernas, se encuentra dividido en dos significados que los modernos llaman objetivo (por ejemplo el derecho civil) y el subjetivo (por ejemplo el ius utendi, fruendi). No faltan otros significados de ius en la órbita del derecho: indica el lugar en el cual el magistrado administra justicia; D. 1.1.1. de iustitia et iure, D, 1.1: ius dicitur locus in quo ius redditur; así se habla de vocare in ius4. Significa también la potestas en las frases sui iuris ed alieni iuris, equivalentes a suae potestatis y alienae potestatis5. A veces indica la situación jurídica de la persona o de una cosa (por ejemplo., ius deterius facere)6. De ius deriva iustus y iustitia, que indican técnicamente la conformidad con el ius.7 CATALANO 1 Profesor de Fuentes Románicas del Derecho y Derecho Comparado de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martin de Porres. 2 D. 1.1.1. Ulpianus libro I. Institutionum. – Iuri iperam daturum prius nosse oportet, unde nomen iuris descendat. Est autem a iustitia appellatum; nam, ut elegantur Celsus definit, ius est ars boni et aequi. Ver GARCÍA DEL CORRAL, Ildefonso, Cuerpo del Derecho Civil Romano, Ira Parte, Instituta-Digesto, Consejo de Ciento, Barcelona 1889. P. 197. 3 Según los romanistas el derecho romano 752 a.C. ha influenciado al derecho canónico 333 d.C., al derecho musulmán 750 d.C. al derecho anglosajón 1215 d.C., al derecho socialista 1919. 4 D, 1.1.11: alia significatione ius dicitur locus, in quo ius redditur, appellatione collata ab eo quod fit, in eo, ubi fit. 5 Inst. 1.8.1; D.1.6.1: 6 D. 50.16.126: ius deterius factum; D. 50.16.24: successio in universum ius; D. 8.4.13: successio in locum et ius. 7 Ver BIONDO, Biondi, Ius, in Novissimo Digesto Italiano, T. IX, UTET, Torino 1957, pp. 375-376. 1 nos señala la diferencia entre derecho y hecho (diritto e fatto. Señalando que el concepto de ius no puede ser entendido si se confunden validez y efectividad, derecho y hecho. La definición de CELSO (ius est ars boni et aequi8: ULPIANO D. 1.1.1) es la única definición romana del derecho; esta es la que consigue la denominación como sacerdotes iustitiae para los juristas9. Ius denota la esfera del derecho positivo, para indicar derecho en el sentido ideal, o no positivo, el leguaje técnico usa otro término (aequitas, aequum et bonum) o incluye alguna calificación a ius (ius naturale). Pero la referencia de derecho positivo no siempre se mantuvo en las fuentes romanas; puede discutirse hasta que punto se deba al lenguaje de JUSTINIANO, pero es cierto que el ius, y sobre todo iustus, denota valoración social, que no son tomadas por el derecho positivo. El opuesto de ius es iniuria, que indica todo lo que non iure fit. La etimología de la palabra ius es puesta en relación con Iovis10. Entonces ius se identifica con Júpiter; y esta confirmación se daría con el origen religioso del derecho, en cuanto ius vendría a identificar a ésa misma divinidad. A favor de esta teoría de la iovestod, que se encuentra en las arcaicas estrellas del Foro romano como equivalente a iustum. Otros envés, relacionan al ius con el vedico “yos” que significa salvación; entonces ius sería la fórmula de salvación religiosa o la purificación. Otros señalan que ius deriva de iungo. Es cierto que ius tiene base religiosa. La primitiva vida gentilicia y familiar se impone el culto domestico; y cuando surge la civitas con la asociación de grupos gentilicios, la vida cívica se desarrolla siempre bajo las sombras de la divinidad11, no más domésticas pero ciudadana12. Del 8 El concepto de derecho y equidad será analizado posteriormente, tanto en el estudio del civil law, como del common law, al especificar las diferencias entre las cortes de derecho y las cortes de equidad, división que aún se aplica en el campo del arbitraje (arbitraje de derecho y arbitraje de equidad). 9 CATALANO, Pierangelo, Diritto e Persone, Giapicchelli, Torino 1990, p. VII; donde nos señala que las incrustaciones conceptuales acumuladas en los últimos dos siglos sobre el concepto romano de ius son atribuibles, variantemente, al individualismo (burgués) y al estatalismo, al positivismo jurídico y al realismo (americano o escandinavo) al normativismo y al institucionalismo (según el cual también las asociaciones delictivas tendrían un ordenamiento jurídico), a la sociological jurisprudente, al judge made law, al case law etc. En resumen se puede afirmar que, a partir de 1776, el principio de efectividad se convierte en “puntuale formula giuridica”. 10 Uno de los primeros autores en relacionar ius con Iovis fue VICO, Scienza Nova, Vol I, Nicolini, p. 25, luego algunos autores modernos como COCCHIA, Introduzione Storica allo Studio della Letteratura Latina, p. 352 ss. 11 CATALANO, Pierangelo, Diritto e Persone, Giapicchelli, Torino 1990, p.VIII-IX nos señala, que el derecho romano antiguo, o sea el pre cristiano, no conoce la separación del derecho con la moral y la religión. 2 carácter primitivo del ius tenemos pruebas recientes muy notables. En LIVIO, 3.55 vemos la frase ius fasque. La pena más antigua era la sacertas, que tenía carácter religioso. Las relaciones internacionales estaban reguladas por el ius fetiale, que estaba conformado por sacerdotes especiales, fetiales13. Más aun, el conocimiento y la elaboración del derecho era monopolio de los pontífices, que fueron los primeros juristas, hasta la legendaria del Gnaeus Flavius (ius Flavianum) alrededor de los 300 a.C. Los actos jurídicos son esencialmente religiosos, como la conferratio, con la cual el pater familias adquiere la manus de la mujer que entra a formar parte de la familia por el matrimonio, o derivan de actos religiosos, como la sponsio. La antigua noción de ius no esta separada de la noción de potencia o de fuerza, al inicio violenta o arbitraria, sucesivamente autorizada, disciplinada y hecha también simbólica por la ley Vindicatio y actio, que son los medios y los instrumentos fundamentales sobre los cuales se funda y se desarrolla el ordenamiento jurídico, en su estructura típica son intrínsecos de poder del individuo. También en las relaciones de La jurisprudencia es divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia, el derecho público consiste en sacris, in sacerdotibus, in magistratibus; la erga deum religium esta comprendida, como primer ejemplo en el derecho de gentes (Ulpiano D. 1,1,10; 1,1,2; Pomponio D. 1,1,2). Así también el derecho islámico mantiene esa unidad entre derecho y religión, véase: DAVID, René y JAUFFRET-SPINOSI, Camille, I Grandi Sistemi Giuridici Contemporanei, 4ta ed. Cedam, Padova 1994, p. 394. “la scienza che indica al musulmano come egli deve di comportarsi secondo la religione. Dio impone a ogni uomo solo ciò che egli può sopportare”. Teniendo su estructura el derecho musulmán, o fiqh, está dividido en dos grandes particiones. Por un lado se estudian las raíces “usul”, y explica por medio de que procedimientos, partiendo de qué fuente ha sido direccionada el conjunto de soluciones que constituyen el shar, la ley divina. Por otro lado esta estudia los “furu”, quiere decir las categorías y las reglas recogidas, en mérito del derecho musulmán. Las fuentes del derecho musulmán están divididos en dos grandes series: las fuentes originarias: el Corán y Sunna, y las fuentes derivadas por la vía de la razón: Igma y el Quiyas. Op. cit., 397. 12 Sobre la religiosidad en Roma ver DUMEZIL, Georges, La Religione Romana Arcaica, Miti e Leggende, 2da Ed. Bur, Milano, 2007. CHIAPPINI, Philippe, Le Droit Sacré, Dalloz, Paris 2006. CATALANO, Pierangelo, Diritto e Persone, Giapicchelli, Torino 1990. 13 Se trata de magistrados-sacerdotes que tenían la tarea de representar al pueblo romano en todos los actos con relevancia jurídica internacional: ((fetialis apud veteres Romanos erant qui sancto legatorum officio ab his, qui adversum populum Romanum vi aut rapinis aut injuriis hostilimente commoverant pignora facto foedere iure repetebant, priusquamid fuisset Fetialibus denuntiattum)). Sobre la institución religiosa de los feciales. Entre las instituciones religiosas en Roma podemos señalar: los augures, los pontífices, los feciales y las vestales, ver: OYARCE-YUZZELLI, Aarón, Derecho Internacional en Roma, en Veritas 13, USMP, Lima 2005, pp. 117-128. CATALANO, Pierangelo, Diritto e Persone, Giapicchelli, Torino 1990. que nos habla de los origini del sistema sovranazionale romano, el ius fetiale e iura communia, señalando que el ius fetiale es un derecho público externo. FERRARI, Novissimo Digesto Italiano, vol. VII. p. 254. NONIUS, 529. 17. FUSINATO, Dei Fetiali e del Diritto Feziale, Roma 1884. p. 28. BAVIERA, I Feziali e il Diritto Feziale, Milano, 1898. MOMMSEN, Rom. Forschungen, I, p. 115 y en Perú a MENDEZ CHANG, El Ius Fetiale como Derecho Supranacional Vigente para Roma y los demás Pueblos, Seminario de Derecho Romano XXVI Aniversario, Universidad de Veracruz, México 2000, p. 13. 3 familia, la patria potestad importa poder, y la misma tutela es definida hasta hoy por Servio como “vis ac potestas” (1 pr., D, de tutelis, 26.1)14. Los romanos utilizaban la palabra ius indistintamente, tanto en sentido objetivo como en sentido subjetivo, podemos señalar los pasos de las Doce Tablas que señalan la expresión ita ius esto “sea tal el derecho”. Lo que sí se puede manifestar es la relación entre el ius (derecho) y el fas (religión); no por que se haya demostrado el origen religioso de muchas instituciones jurídicas, sino, por que, mientras la eficacia de la palabra que crea y defiende el derecho subjetivo está controlada por los ministros de la religión (pontífices), las relaciones con los dioses son concebidas a menudo bajo la forma jurídica. Por otra parte, también el uso ambiguo de la palabra mores, en la que se confunden las costumbres normativas y las normas de cortesía política, social, y comercial, atestigua la maraña indistinta en que se presentaban las diversas reglas de conducta al espíritu de los antiguos. Lo señalado pertenece a la época primitiva de la historia del derecho romano15. Entre los conceptos podemos mencionar los encontrados en las Instituciones de JUSTINIANO bajo el título de iustitia et iure, algunos son conceptos generales o retóricos, extraídos de un paso de las regulae de ULPIANO (D. 1.1.10, I.1.1: Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuens; Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti adque iniusti scientia; I.1.1.3: Iuris preacepta sunt haec: honest vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere). Estos conceptos indican más que todo una conducta de vida social y no una noción técnica de derecho objetivo. Podemos entender mejor el pensamiento romano leyendo el inicio de las Instituciones de GAIO, este maestro, al señalar la noción de derecho a sus alumnos, después de haber dicho que todos los pueblos, qui legibus et moribus reguntur, se valen en parte de un derecho común a todos los hombres, en parte en un derecho propio de ellos, y pasa a elencar las fuentes del derecho en esa época (II siglo d.C.). Constant autem iura populi Romani ex legibus, 14 15 BIONDO Biondi, Ius, in Novissimo Digesto Italiano, T. IX, UTET, Torino 1957. p. 377. ARANGIO-RUIZ, Instituciones de Derecho Romano, Depalma, Buenos Aires 1973. p. 24 ss. 4 plebiscitis, senatusconsultis, constitionibus principum, edictis forum qui ius edicendi habet, responsis prudentium16. Una de las obras principales del derecho romano fue la ley de las doce tablas, según la tradición creada en los años 451 y 450 a.C.17 considerada esta una ley reivindicada por la plebe, con la finalidad de meter a disposición de los ciudadanos el derecho vigente18, sea para aliviar la suerte de los deudores como para legalizar las nupcias entre patricios y plebeyos. Las doce tablas vendrían a ser uno de los antecedentes iniciales del civil law, o del derecho codificado, visto que las fuentes anteriores al derecho van a dar paso a una ley codificada más importante y por ende la presencia de dos principios fundamentales como son los principios de la legalidad19 y de la publicidad20. 3. El Ius naturale Naturaleza y contrato son los conceptos originarios de la construcción iusnaturalista. Del concepto naturaleza o natura, se han dado interpretaciones varias, como la de fija e inmutable, que luego la historia negará, no quiere decir absolutismo y universalidad, si no en el sentido formal, por lo que todos los principios son, o valen como principios universales o absolutos. Menos justificada es la concepción de naturalidad del derecho, como genérica normalidad de la acción humana, de toda la acción en cada aspecto, que reduciría a la norma jurídica y forma de accionar; conclusión inservible tanto para la ciencia, tanto para la premisa de la filosofía. 16 Sobre el concepto de derecho en Roma ver: VOLTERRA, Edoardo, Istituzioni di Diritto Privato Romano, La Sapienza Editrice, Roma 1988. p. 21. ss. 17 Sobre el tema ver ARANGIO-RUIZ, Vincenzo, Storia del Diritto Romano, 7ma ed., Jovene, Napoli 2003, p. 55 ss. 18 “Aequare leges ómnibus”. 19 Legalidad, todo ejercicio de potestades debe sustentarse en normas jurídicas que determinen un órgano competente y un conjunto de materias que caen bajo su jurisdicción. En la época de la aparición de las doce tablas, época sucesiva a la de las leyes inciertas, solo estaban obligados por las normas presentes en las tablas. 20 Publicidad, una vez publicada (afijas) las doce tablas en el colosseo romano, nadie puede alegar ignorancia de la ley, visto que ya habían sido publicadas. En la actualidad el proceso de publicación es obligatorio para la validez de una norma. Normalmente se publica en el diario o gaceta oficial del país. Caso peruano: diario oficial El Peruano. Italia: la Gazzeta Ufficiale. 5 Considerar al derecho como norma, no significa excluir de su plano, del plano jurídico. La racionalidad y la finalidad inherente a la naturaleza humana. naturalidad quiere decir racionalidad e historicidad, inherente, a la persona humana, no quiere decir sobre naturalidad, aun, cuando se la pone en un plano de la trascendencia teleológica; esto implica la socialidad y la estatualidad que quiere decir humanidad del derecho, desarrollo histórico y progresivo de la autonomía de la solidaridad de los sujetos, solos o asociados: de aquí en parte la acusa, solo en parte históricamente fundada, de individualismo, referida a la vieja escuela, y a ese aspecto se regresa insistentemente. La distinción entre naturaleza y cultura, entre realidad y valor sobre los cuales se mueve gran parte del pensamiento contemporáneo, no ha significado sobre el plano normativo sino como distinción entre naturaleza y con su ley abstracta, física, y la naturaleza moral del sujeto humano. La noción del contrato, la cual fue relacionada largamente con la teoría del derecho natural, se prestaba no sólo a la acusación de abstracción, sino que parecía transferirse a la esfera del derecho público, siendo esta una noción de derecho privado, a la cual no se podía dar adecuada fundamentación; mientras que el carácter orgánico que la sociedad y el Estado asumieron en la doctrina moderna, parecía contradecir al voluntarismo, establecido en la concepción contractualista21. 21 Ver PERTICONE, Giacomo, Diritto Naturale, Teoria Moderna, en Novissimo Digesto Italiano, T. IX, UTET, Torino 1957, pp. 953-958. TAPARELLI D’AZEGLIO, Saggio Teoretico del Diritto Naturale, Torino 1844, TOLOMEO, Corso Elementare di Diritto Naturale e Razionale, Padova 1849. Sobre el Ius naturalismo ver: BOBBIO, Norberto, El Problema del Positivismo Jurídico, Fontamara, México 2004, pp. 68-72; por jusnaturalismo se entiende a aquella corriente que admite la distinción entre derecho natural y derecho positivo y sostiene la supremacía del primero sobre el segundo. Por positivismo jurídico entiende aquella corriente que no admite la distinción entre derecho natural y derecho positivo y afirma que no existe otro derecho que el derecho positivo. Obsérvese la asimetría de las dos definiciones. Mientras que el jusnaturalismo afirma la superioridad del derecho natural sobre el derecho positivo, el positivismo jurídico no afirma la superioridad del derecho positivo sobre el derecho natural, sino la exclusividad del derecho positivo. Por otra parte, mientras que el positivismo jurídico afirma la exclusividad del derecho positivo, el jusnaturalismo no afirma que exista únicamente el derecho natural, sino que existe también el derecho positivo, aunque en una posición de inferioridad con respecto al derecho natural. En resumen por jusnaturalismo se entiende la teoría de la superioridad del derecho natural sobre el derecho positivo; por positivismo jurídico la teoría de exclusividad del derecho positivo. El jusnaturalismo es dualista, el positivismo jurídico, monista. Ver también: BOBBIO, Norberto, Teoría General del Derecho, Debate, España 1995, pp. 40-43; se podría decir que la teoría del derecho natural es aquella que considera poder establecer lo que es justo y lo que es injusto, a juzgar por el hacho de que lo que era natural para algunos no lo era para otros, se debería responder que no. Para Kant (y en general para todos los iusnaturalistas modernos) la libertad era natural; pero para Aristóteles la esclavitud era natural. Para Locke la propiedad privada era natural, pero 6 Se dice que la fórmula del contractualismo lega al sistema del derecho y el orden social al arbitrio. Pero buscar más allá de la voluntad del hombre una fuente o justificación de orden jurídico, significa eliminar el concepto de hombre y de naturaleza del hombre, o sea la realidad inter subjetiva como sistema de relaciones: en una palabra, como ordenamiento. Sistema y ordenamiento que tiene en sí, como realidad de la vida, la propia y plena justificación; y no atiende ninguna posición anterior a la realidad misma, que es absurda en cada filosofía, que no se apoye en una revelación. Decir sistema de derecho natural quiere decir sistema de normas puestas por el hombre, razón y voluntad, a la base de su vida asociada; no quiere decir complejo de fenómenos de la naturaleza física, que es extraña a la noción de valores, de deberes, de acciones imperativas. La historia del derecho natural, es decir la historia de la filosofía del derecho, es la historia de la relación de entre estos conceptos, en base a una típica concepción de realidad de vida. El idealismo y positivismo han sugerido largamente soluciones negativas del problema del derecho natural. Se debe señalar que la historia del iusnaturalismo nos ofrece una línea característica, que es una constante regresión de la teoría que indica en la naturaleza la fuente principal de todas las reglas positivas, a la teoría del derecho “de contenido variable”, hasta la concepción nuclear, como un conjunto de principios fundamentales que se desarrolla históricamente. Es interesante analizar la literatura europea, que ha siempre concebido a la ley natural como una síntesis de razón y experiencia, de naturaleza e historia. para todos los utopistas socialistas, de Campanella a Winstanley y a Morelly, la institución más conforme a la naturaleza humana era la comunidad de los bienes. Esta diversidad de juicioso entre los mismos iusnaturalistas dependía de dos razones fundamentales: 1) El término naturaleza es un término genérico que adquiere diferentes significados según la forma como se use. Rousseau ya lo había dicho: “no sin sorpresa y sin asombro se confirma el poco acuerdo que reina sobre esta importante materia entre los diferentes autores que la tratan”. Entre los más serios escritores apenas se encuentran dos o tres que comparten el mismo criterio; 2) aunque el significado del término fuese unívoco, y todos lo que recurren a él estuviesen de acuerdo en aceptar que algunas tendencias son naturales y otras no, de la comprobación de que una tendencia es natural no se puede deducir un juicio de valor de un juicio de hecho. Hobbes y Mandeville estaban de acuerdo al sostener que una tendencia natural del hombre fuese el instinto utilitario: pero para el primero este instinto llevaba a la destrucción de la sociedad y había que constreñirlo, para Mandeville era ventajoso, y había que darle plena libertad. 7 Entonces la historia del derecho natural no es la historia de una evasión, sino la revisión continua del problema del derecho, que permanece a lo iusnaturalístico, del derecho justo, y de la adecuación progresiva de los medios jurisprudenciales y técnicos para la traducción de los principios y las normas; en otras palabras la historia del derecho natural es la historia del derecho positivo en su desarrollo, como sistema de valoración típica de la vida asociada. El regreso del derecho natural, responde siempre al llamado de una exigencia cultural, de una filosofía y de una ideología política que desarrollan o hacen valer en cuanto se desarrollan, el tema fundamental de la liberación del hombre. Es interesante como se puede evocarlo para la defensa de la propiedad privada o para los privilegios de clase, más o menos considerados arbitrariamente como inherentes a la persona humana. Es fácil señalar que ninguna de las teorías sobre el derecho natural ha logrado definir el contenido justo de este, una orientación, una forma, que se acerque a la objetividad de las ciencias naturales, y es muy difícil demostrar que el ideal de justicia, en el cual se inspira el iusnaturalismo, sea abstracto y vacío de contenido, o que porten contenidos que nieguen, históricamente el principio de la libertad nomo un fin de un orientación normativa. Las formas espurias del derecho natural no entran en este discurso. 4. Conclusiones Luego de analizar la los conceptos del derecho a lo largo de la historia, podemos señalar que no varió desde las épocas iniciales de la fundación de Roma, que en su origen se guiaba por un derecho incierto, conocido únicamente por los el colegio de pontífices y por los patricios, dejando a la plebe, que se guíen por sus costumbres. Bastaron protestas significantes en Roma por parte de los plebeyos para que se instaure ley cierta. Entre ellas la inicial y más conocida es la ley de las XII tablas, la cual trajo el principio de publicidad y legalidad. Es importante resaltar que los conceptos y preceptos del derecho romano aún se mantienen vigentes, con variantes que se expresan en las diversas familias del derecho del mundo, como el poder del juez de crear ley en el derecho anglosajón, etc. 8