Los claroscuros de la nueva Ley de Amparo

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El Cotidiano
ISSN: 0186-1840
cotid@correo.azc.uam.mx
Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco
México
Cárdenas Cantú, Miriam
Los claroscuros de la nueva Ley de Amparo
El Cotidiano, núm. 190, marzo-abril, 2015, pp. 93-98
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco
Distrito Federal, México
Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32536845011
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Los claroscuros de la nueva
Ley de Amparo
Miriam Cárdenas Cantú*
Antes de la reforma que diera vida a la vigente Ley de Amparo, el juicio en cuestión se encontraba atrasado, rezagado y no respondía a las necesidades del derecho
moderno y de la sociedad contemporánea de nuestro país. Por esto se afirma que, por
la trascendencia de las modificaciones realizadas al juicio de amparo así como por la
importancia de las figuras que fueron introducidas para modernizarlo y actualizarlo, quedó plenamente justificada la reforma constitucional en la materia, y luego la emisión de
una nueva ley; sin embargo, no puede pasarse por alto que la legislación actual presenta
algunas imprecisiones e incongruencias que requieren de interpretación jurisdiccional en
temas como el amparo colectivo, la salvaguarda de la seguridad jurídica de las personas,
entre otros de fundamental relevancia.
E
l 6 de junio de 2011 se publicó
en el Diario Oficial de la Federación
(dof, 2011) el decreto que reforma
los artículos 94, 103, 104 y 107 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos para prever, entre
otras cosas, “[…] el amparo por omisión de la autoridad, las declaratorias
generales de inconstitucionalidad […]
y la creación de los Plenos de Circuito para resolver contradicciones
de tesis” (Carbonell, 2011). Aquellas
reformas dieron paso tiempo después –ya en 2013– a la emisión de
una nueva Ley de Amparo, así como
a diversas modificaciones a la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Fe*
Diputada Federal. Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión.
marzo-abril, 2015
deración, la Ley Reglamentaria de las
fracciones I y II del Artículo 105 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal,
la Ley Orgánica del Congreso General
y la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de la República.
Aquellas modificaciones constitucionales, así como la nueva ley, forman
parte de las reformas consideradas
en nuestro país como estructurales,
y particularmente de la renovación
del marco normativo en materia de
amparo se ha señalado que:
[…] se ve robustecido al ampliarse la procedencia del amparo
respecto de cualquier norma general al preverse su procedencia
por violaciones a los derechos
humanos plasmados en los trata-
dos internacionales de los que el
Estado mexicano sea parte, con la
introducción de figuras como el
amparo adhesivo y los intereses
legítimos individual y colectivo, la
adopción de nuevos conceptos en
torno a la violación de derechos
por omisión de las autoridades,
la declaratoria general de inconstitucionalidad […] la creación de
los Plenos de Circuito y una nueva
forma de integrar jurisprudencia
“por sustitución”, entre otras
(scjn, 2012).
No obstante las múltiples novedades incorporadas en el texto de la
nueva ley y de las altas expectativas
que éstas generaron, aquélla contiene
disposiciones que hoy se traducen en
claroscuros para sus operadores. Tal
es el caso, por citar algunos ejemplos,
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del alcance que tendrán los amparos contra los actos de
particulares que afecten la esfera jurídica de los quejosos
o cuando se promuevan amparos por actos u omisiones en
que se afecte el interés legítimo del quejoso. Efectivamente,
a casi dos años de la entrada en vigor de aquella ley, distintas voces advierten sobre las imprecisiones de carácter
técnico-jurídico que presenta, o destacan la necesidad del
establecimiento de criterios por parte de las autoridades
jurisdiccionales para su correcta aplicación, y sobre todo
para proteger de manera efectiva los derechos humanos
frente a los actos de autoridad.
Ya desde los trabajos de dictaminación realizados en la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión –específicamente en la Comisión de Justicia de la cual soy integrante–
presenté ante mis compañeras y compañeros legisladores
observaciones a distintos artículos contenidos en la minuta
que nos fue remitida por el Senado y que contenía el proyecto de la nueva Ley de Amparo, pero desafortunadamente
muchas de ellas no fueron consideradas en el dictamen
presentado ante el pleno, porque requerían de un acuerdo
colegiado en la propia comisión, mismo que no fue posible.
Hoy, con el ánimo de aportar a los estudios que lleguen
a efectuarse para mejorar aquel texto legal (adicionales a
los que se efectuaron para reformarla en julio de 2014),
relaciono en este documento aquellas observaciones señalando las causas que las motivan, y finalmente formulo
algunas conclusiones sobre ese particular.
Los trabajos legislativos en el Congreso
de la Unión
Antecedentes de la emisión de la nueva Ley
de Amparo: el proceso legislativo
en la Cámara de Senadores
El segundo artículo transitorio del decreto por el que se
reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos otorgaba al
Congreso de la Unión un plazo de 120 días posteriores a
su publicación para que éste emitiera las reformas legales
correspondientes. No obstante tal mandamiento, los trabajos legislativos habrían de rebasar por mucho aquel plazo
constitucional. Por principio, en la Cámara de Senadores se
presentaron dos iniciativas y considerándolas:
[…] se optó por hacer una nueva ley continuando con la
opinión de distinguidos juristas y como una continuación
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de los trabajos que se realizaron en el año 2000 con el
entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, don Mariano Azuela Guitón, quien presentó
a la comunidad jurídica aquel famoso libro blanco y que
sirvió de sustento al proyecto de mayo de 2001, y éste
a su vez sirvió de base estructural a la iniciativa de ley
que presentaron Jesús Murillo Karam y Alejandro Zapata
Perogordo el 15 de febrero de 2011 y que concluyó el 13
de octubre del año pasado en la Cámara de Senadores
(Romero et al., 2013: 11).
Efectivamente, “[e]l 5 de octubre de 2011 se presentó
el dictamen de la propia Cámara de Senadores para su
discusión y votación los días 11 y 13 de octubre de ese
año. En dichas sesiones se aprobó el texto en lo general y
en lo particular” (scjn, 2012) por 89 votos. Respaldaban
aquel dictamen los trabajos de consulta que previamente
se habían desarrollado, y a decir del senador Jesús Murillo
Karam, iniciante de la propuesta de esa nueva ley:
Hoy, después de muchos meses de estudio, de muchos
meses de debate, de muchos meses en los que ministros,
magistrados, jueces, litigantes, académicos y particulares
interesados nos expusieron opiniones, contrastes, diferencias en el que hubo un debate artículo por artículo
y en el que las propias comisiones de esta Cámara se
vieron también con debates intensos, llega a este pleno
este dictamen en el que se incluyen cuestiones fundamentales en la trascendencia del amparo (Cámara de
Senadores, 2011).
Cabe señalar que en el dictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación, y de Estudios
Legislativos, Segunda, de la Cámara Alta, se alude en el apartado de contenido de la iniciativa base a la circunstancia de
que para la elaboración de la misma fueron considerados
[…] los esfuerzos llevados a cabo por la Comisión de
Análisis de Propuestas para una Nueva Ley de Amparo,
creada hacia fines de 1999 a partir del impulso decidido de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación [cuyos trabajos]
se vieron cristalizados [en el 2000] con la presentación del
Proyecto de Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos (Cámara de Senadores, 2011).
De lo anterior puede deducirse que a la iniciativa presentada en el Senado de la República, así como al dictamen
que a ella recayó, le anteceden importantes trabajos de
consulta y opinión que siguieron la ruta que demandaba
superar un juicio obsoleto y que, por tanto, había sido
superado por la realidad social y que requería revitalizarse
para que, en el marco de reconocimiento, respeto y garantía
de los derechos humanos, cumpliera con los fines para los
cuales fue establecido.
El trabajo en la Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión
y la continuación del proceso legislativo
Una vez recibida el 18 de octubre de 2011 en la Cámara
Baja la minuta con proyecto de decreto aprobada en el
Senado, la misma fue turnada para su revisión, análisis y
dictamen a la Comisión de Justicia y, para opinión, a las
comisiones de Gobernación y de Presupuesto y de Cuenta
Pública. Luego de diversos trabajos de revisión y análisis, así
como de la autorización de una prórroga, el dictamen que
recayó a la minuta fue aprobado en sesión ordinaria el 5
de febrero de 2013 por los votos de 20 diputados que lo
hicieron a favor (cuatro más se abstuvieron). Posteriormente, fue aprobado (el 12 de febrero de 2013) en lo general
por el pleno de la Cámara de Diputados, con 435 votos a
favor, seis abstenciones y 18 votos en contra.
Es de observarse que la aprobación realizada a la minuta
plasmó diversos cambios y adiciones al texto de la misma, por
tanto fue devuelta para los efectos constitucionales previstos en el inciso E del Artículo 72 constitucional a la Cámara
de Senadores. En este órgano legislativo, las comisiones
unidas dictaminadoras aprobaron, el 19 de marzo de 2013,
un nuevo dictamen considerando viables y oportunas las
modificaciones estructurales realizadas por la colegisladora.
El proceso de creación de la nueva Ley de Amparo concluyó
el 2 de abril de 2013 con la publicación en el Diario Oficial
de la Federación del decreto correspondiente.
Claroscuros de la nueva Ley de Amparo
Como señalé al inicio de este trabajo, y en un afán de contribución, presento las observaciones que estimo resultan más
relevantes respecto de aquellas que en su momento formulé
ante la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y
que desde mi punto de vista se traducen en claroscuros a
los que han de enfrentarse los operadores jurídicos para
la debida aplicación de la nueva Ley de Amparo. Para ese
propósito, planteo la sistematización de esas observaciones
siguiendo el orden de prelación previsto en el texto de la
ley, de forma que ello posibilite al lector identificarlas de
forma pronta y ágil.
Así, al proyecto de decreto contenido en la minuta
objeto de dictamen, formulé las siguientes observaciones:
1. A la Fracción I del Artículo 1 referente a la resolución
de controversias que se susciten “Por normas generales,
actos u omisiones de autoridad que violen los derechos
humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su
protección por la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte”,
porque consideré que esa redacción, hoy vigente, es
restrictiva al aludir solamente a los derechos y garantías
que determinan los tratados internacionales de los que el
Estado mexicano es parte y no posibilita considerar las
prevenciones de los instrumentos internacionales que no
se opongan a la Constitución General de la República.
2. Respecto del Artículo 3:
a. En el cuarto párrafo relativo a la determinación
de que los escritos en forma electrónica se presentarán utilizando la firma electrónica conforme
la regulación que para tal efecto emita el Consejo
de la Judicatura Federal observé, con el propósito de
precisar la naturaleza jurídica de aquella regulación,
sobre la conveniencia de que se determinara que la
firma electrónica funcione conforme a las prevenciones contenidas en los acuerdos generales que
emita, en los términos previstos por la Ley Orgánica
del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la
Judicatura Federal.
b. En el séptimo párrafo de este artículo propuse se
previera que también el Consejo de la Judicatura
Federal, mediante reglas y acuerdos generales, habría
de determinar la forma en que deberían integrarse
los expedientes electrónicos y no solamente los
elaborados por escrito.
c. Sobre el octavo párrafo de este Artículo 3 recomendé, considerando que los titulares de los órganos
jurisdiccionales son los juzgadores quienes responden hasta con su libertad por las decisiones que en
los asuntos tomen, que los encargados de vigilar la
digitalización de los expedientes fueran los secretarios de acuerdo, porque éstos deben asumir de
manera eficiente su responsabilidad y coadyuvar a
desahogar las grandes cantidades de trabajo de los
jueces y magistrados.
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3. Con relación al Artículo 5:
a) Propuse fuera modificado el texto de su Fracción
I para que quedara como: “El quejoso, teniendo tal
carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o que le asiste un interés legítimo individual o
colectivo, siempre que alegue que la norma general,
acto u omisión reclamados […]”. Lo anterior para,
por una parte, incluir la palabra “general”, a fin de
seguir el esquema que la misma ley determinaba,
además para cambiar la connotación de que se es
titular de un interés legítimo cuando en realidad lo
que sucede es que al quejoso “le asiste” dicho interés; esto porque en esencia, al incorporar ese interés
en la ley, se pretende tutelar los llamados derechos
colectivos o difusos, de ahí que se estime no una
titularidad en esos derechos, sino la existencia de
un interés.
b) Concerniente a la Fracción IV relativa a la intervención del Ministerio Público (mp) Federal en todos los
juicios, recomendé se ponderara la circunstancia de
otorgarle el carácter de parte, toda vez que no tiene
ningún objeto la participación del mp en todos los
juicios, sobre todo en aquellos que se interpongan
derivados de un juicio civil o mercantil, en los que
no intervienen menores o incapaces y que, por tanto,
en los que no tiene aquella autoridad, conforme a
las disposiciones aplicables, ninguna función.
4. Considerando que cuando se es titular de derechos
subjetivos debe reconocerse la existencia de un interés
jurídico, mas no de un interés legítimo que, más bien “le
asiste” en razón de que éste implica el reconocimiento
de una legitimación cuyo sustento no se encuentra en
un derecho subjetivo otorgado por la normatividad,
sino en un interés cualificado que de hecho pueda
tener respecto de la legalidad de determinados actos de
autoridad, presenté una observación al segundo párrafo
del Artículo 13 para modificar su redacción, a fin de
precisar sobre dichas circunstancias. Por ello, propuse
la siguiente redacción: “Cuando dos o más quejosos
reclamen y aduzcan sobre un mismo acto u omisión
ser titulares de un derecho subjetivo o que les asiste
un interés legítimo, individual o colectivo, o bien en ese
mismo carácter reclamen actos u omisiones distintos
[…]”.
5. Para precisar su carácter de autoridades auxiliares en
la tramitación de los juicios de amparo y no en alguna
otra materia, recomendé modificar la redacción de la
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Orden jurídico
Fracción V del Artículo 33 para quedar: “Los órganos
jurisdiccionales de los poderes judiciales de los estados
y del Distrito Federal tendrán, en los casos previstos
por esta ley, el carácter de auxiliares para efectos del
juicio de amparo”.
6. En la Ley de Amparo que fue abrogada con la nueva ley
de 2013 se especificaban los supuestos de procedencia
que facultaban la actuación de los órganos auxiliares; sin
embargo, en este último texto no se preveían, por lo
que observé esa omisión y por tanto la contradicción
existente entre el segundo párrafo del Artículo 35 y el
Artículo 33, Fracción V, que remite a los casos previstos
“por esta ley”.
Se suma a la circunstancia anotada el hecho de que
en el Artículo 39 de la ley vigente se alude al supuesto de
la procedencia de amparos contra actos de autoridades
que actúen en auxilio de la justicia federal, caso éste en
el que debe señalarse que el auxilio ha de entenderse,
al parecer, sobre otras materias distintas al amparo.
Esta situación de confusión se origina ante la falta de
los supuestos en los que se define la competencia (o
funciones) de los órganos auxiliares, tal como se mencionó en el párrafo anterior y que sí se especifican en
el texto del Artículo 43 de la ley abrogada.
7. Respecto del texto del Artículo 36 que determina que:
“Los tribunales unitarios de circuito sólo conocerán
de los juicios de amparo indirecto promovidos contra
actos de otros tribunales de la misma naturaleza. Será
competente otro tribunal del mismo circuito, si lo
hubiera, o el más próximo a la residencia de aquél que
haya emitido el acto reclamado”, recomendé su revisión
toda vez que, por una parte, al emplearse el adverbio
de cantidad “sólo” se delimita la competencia de los
tribunales unitarios únicamente a amparos indirectos
promovidos contra actos de otros tribunales unitarios y
no en los términos genéricos planteados en el Artículo
35. De tal suerte que estimé que la redacción de este
artículo no es afortunada.
Por otra parte, al emplear dicha redacción se deja de
lado la regulación de la competencia concurrente prevista en el Artículo 107, Fracción XII de la Constitución
General, que precisa: “La violación de las garantías de
los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 se reclamará
ante el superior del tribunal que la cometa, o ante el
Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito que
corresponda, pudiéndose recurrir, en uno y otro caso,
las resoluciones que se pronuncien, en los términos
prescritos por la Fracción VIII […]”. Observando esto,
entonces no se aludía en el proyecto de la nueva ley
la posibilidad de que los Tribunales Unitarios conozcan
del amparo indirecto como superiores jerárquicos de
los jueces de distrito.
8. Con relación al texto del Artículo 37, se otorga al
quejoso la opción de “determinar” la competencia del
órgano jurisdiccional al señalarse, entre otras cosas,
que “es juez competente el que tenga jurisdicción en
el lugar donde el acto se reclame”, de manera que con
ello se genera la posibilidad de que el tribunal de distrito
competente para conocer de una demanda de amparo
indirecto se ubique en residencia diferente al de aquel
en que se emitió el acto o resolución y con ello se
contraríen principios penales como el de inmediatez.
9. En el Artículo 41, que determina que “ningún órgano
jurisdiccional puede sostener competencia a su superior”, anoté que este texto frente al de la ley en ese
entonces en vigor suprimía la referencia al “juez” para
promover la competencia, lo que constituía una omisión
porque, a mi parecer, era correcto referir tanto al juez
como al tribunal, toda vez que operan juzgados a cargo
de un solo juez (de distrito) y, en otros casos, actúan
en colegiación. Además, al incluir el vocablo “sostener”
se infería un tiempo posterior al empleado en el texto
anterior de “promover”, que es precisamente el caso a
que se refiere el Artículo 42.
10.Respecto del acto jurídico decisorio previsto en el
Artículo 74, señalé que éste no aparecía estipulado en
el contexto de la aclaración de la sentencia, lo que sin
duda podría originar interpretaciones erróneas.
11.Con relación al primer párrafo de la Fracción I del
Artículo 107 que precisa: “para los efectos de esta ley,
se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes”: observé el hecho de que en esa disposición se
plasman de manera enunciativa precisamente las normas
generales que como tales se identifican en el derecho
positivo mexicano, por lo que no cabía entonces añadir
“entre otras”.
12.Respecto del Artículo 108 que determina que “la demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o
por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: […]”, resalté la imprecisión
de esta redacción, toda vez que el Artículo 21 de la ley
determina que puede presentarse la demanda a través
de medios electrónicos (incluso también el Artículo
110). Además, el Artículo 3 señala que corresponderá
al Consejo de la Judicatura dictar las disposiciones que
regirán esos casos. En tal contexto, sugerí eliminar del
texto de este Artículo 108 lo referente a “en los casos
que la ley lo autorice”, o bien que se acotara “en los
casos que determina esta ley”.
En los términos anotados fueron presentadas las
observaciones anteriores, así como algunas otras que sí
fueron consideradas en la elaboración del dictamen correspondiente.
Conclusiones
Por la trascendencia de las modificaciones que fueron propuestas al juicio de amparo, así como por la importancia
de las figuras que fueron introducidas para modernizarlo y
actualizarlo, quedó plenamente justificada la reforma constitucional en la materia, y luego la emisión de una nueva ley.
Ciertamente, antes de esos trabajos legislativos el juicio de
amparo se encontraba atrasado, rezagado, y no respondía
a las necesidades del derecho moderno y de la sociedad
contemporánea de nuestro país (Zaldívar, 2001: 209).
Así, en términos generales, el texto contenido en la
Minuta de Decreto que expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, dio respuesta a
los alcances y avances que plantean las reformas constitucionales de 2011 en materia de amparo. También actualiza
el juicio correspondiente, destierra formalismos innecesarios y recoge la intención del constituyente de ampliar
la procedencia del amparo por violaciones a los derechos
humanos plasmados en los tratados internacionales de los
que el Estado mexicano sea parte; introduce nuevas figuras
jurídicas como el interés legítimo, individual o colectivo, la
declaratoria general de inconstitucionalidad y redefine el
concepto de autoridad, entre otras cosas.
Además, resulta afortunado que el amparo proceda
ahora no sólo contra actos de las autoridades, sino también
por las omisiones en que éstas incurran, y en ese contexto
la ley plantea adecuadamente ambas hipótesis. Es importante anotar que las autoridades jurisdiccionales enfrentaban
una situación de hecho compleja: las contradicciones que
aparecían en los criterios jurisprudenciales. Con la nueva ley
se refuerza la jurisprudencia por reiteración, que contrasta
con la jurisprudencia por contradicción.
Aunado a lo anterior, es significativo que se haya sumado al concepto de interés jurídico el de interés legítimo, que
refuerza el ámbito protector de los derechos humanos, no
obstante como anoté en las precisiones que recomendé,
había que identificar que el interés legítimo “asiste” a las
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personas y es diferente al interés que se deriva por detentar
un derecho.
Adicionalmente, sobre este aspecto estimo la existencia
de una indeterminación normativa porque, tratándose del
interés legítimo, sea éste individual o colectivo, sólo se podrá
respaldar cuando se presente una situación real y actual,
hechos éstos que para ser probados por los justiciables
será harto complejo, toda vez que la ley omite establecer
de manera clara su naturaleza y sus alcances, de forma que
serán los jueces quienes tendrán que definir con precisión
al interés legítimo en cada caso concreto.
Sin embargo, no puede pasarse por alto que la ley hoy
vigente presenta algunas imprecisiones y ciertos puntos
que pueden calificarse de incongruencias o que requieren
de interpretación jurisdiccional. Ejemplos de ello se han
señalado en este trabajo, pero también por abogados
postulantes, académicos y funcionarios públicos. Así, por
ejemplo, se ha argumentado respecto al amparo colectivo
reconocido en la nueva ley, que su determinación y regulación es deficiente porque abre las puertas a diversos
cuestionamientos que van desde precisar quiénes habrán
de ser las personas legitimadas para promover un amparo
colectivo o cuál será el procedimiento que éstas habrán
de seguir, hasta determinar cuáles serán las consecuencias
o efectos que tendrán las sentencias que se dicten en esos
amparos. Frente a esas interrogantes, deberán ser las autoridades jurisdiccionales quienes den respuesta a las mismas
ante la omisión del legislador.
Otro ejemplo más de claroscuros en la ley se presenta en lo correspondiente a la prevención normativa
contenida en el Artículo 117 de la ley que determina que
cuando en la demanda se aduzca la falta o insuficiencia de
fundamentación y motivación, la autoridad en su informe
podrá complementar en esos aspectos el acto reclamado.
En ese caso, se ha dicho que ello violenta el principio de
legalidad consagrado en el Artículo 16 de la Constitución
General de la República en perjuicio y menoscabo de la
seguridad jurídica de las personas.También la redacción de
la ley presenta algunas imprecisiones que, por cuestión
de técnica legislativa, se recomendó en su momento subsanar y que no fue así, tales como la falta de palabras en los
artículos 68, 71, segundo párrafo, 83 y 129, Fracción x.
No obstante lo señalado, poniendo en la balanza
las aportaciones contenidas en la nueva ley frente a sus
deficiencias, es justo decir que son más las bondades que
presenta, por lo que da sentido y eficacia a la Reforma
Constitucional del 6 de junio de 2011, propiciando un
proceso más equilibrado y sobre todo proteccionista de
los derechos humanos y, como todo ordenamiento, es
susceptible de ser modificado y actualizado para hacerlo
mayormente eficaz, y a ello hemos de apostar.
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Orden jurídico
Bibliografía
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el que se expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de
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