ISSN 0326 1263 PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO PROSECRETARÍA GENERAL BOLETÍN MENSUAL DE JURISPRUDENCIA Nº 262 SEPTIEMBRE ‘2 0 0 6 OFICINA DE JURISPRUDENCIA 1 DERECHO DEL TRABAJO D.T. 1 1 19 Accidentes del trabajo. Acción de derecho común. Disminución levísima de la capacidad auditiva. Improcedencia de la reparación por la vía civil. Planteo de inconstitucionalidad de la Ley de Riesgos del Trabajo. Improcedencia. Una disminución levísima de la capacidad auditiva, como es el 0,93% t.o., que no puede incidir en la relación del portador con el medio ambiente, ni en el normal desenvolvimiento de su vida de relación, laboral, familiar o social, resulta un supuesto evidente de daño insignificante, que hace operativa la máxima de minimun non curat praetor. Aún cuando se sostenga que el daño insignificante debe ser reparado, dicha reparación debe cursar en el marco de la Ley de Riesgos del Trabajo y no por la vía de la normativa civil, ya que no se justifica prescindir de un sistema específicamente estructurado para la reparación de infortunios laborales que comprende como enfermedad profesional la disminución auditiva, sin que pueda hacerse lugar a la descalificación de la ley 24.557 como inconstitucional sin una motivación suficientemente seria que permita acudir a la ultima ratio del ordenamiento jurídico. C.N.A.T. S.VIII. S.D. 33.619 del 18/09/2006. Exp. 4301/2003. “FAGABURU, Héctor Omar c/DEMA S.A. y otro s/accidente acción civil”. (M.-L.). D.T. 7 Aportes y contribuciones a entidades gremiales. Decreto 66/99: CCT para la Administración Pública Nacional. “Aporte solidario” Art. 103. Momento en que se devengan los intereses por falta de pago. En el caso de reclamo por pago insuficiente y fuera de término del “aporte solidario” previsto por el CCT para la Administración Pública Nacional, la mora es automática desde el vencimiento convencional del pago, es decir el día 10 de cada mes y el devengamiento de intereses debe ser desde que cada suma es debida hasta el momento del efectivo pago. C.N.A.T. S.VII. S.D. 39.600 del 28/09/2006. Exp. 25.733/03. “Unión del Personal Civil de la Nación U.P.C.N. c/Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios Secretaría de Obras Públicas s/cobro de apor. o contrib.”. (R.B.-F.). D.T. 15 Beneficios sociales. Planteo de inconstitucionalidad del art. 103 LCT. Improcedencia. El hecho de que el art. 103 LCT excluya a los vales alimentarios de la base de cómputo de otras prestaciones salariales o indemnizatorias no constituye una violación del Convenio 95 de la O.I.T.. En este sentido, la Comisión de Expertos en Aplicación de Normas y Reglamentos de la O.I.T., en la reunión de 1997 sostuvo que “conviene considerar separadamente la protección del salario tal como lo dispone el Convenio y la cuestión del cálculo de las contribuciones de seguridad social o de otras contribuciones… la definición o determinación del salario para el efecto de calcular las contribuciones sociales no es materia de este Convenio”. El hecho de que la prestación, cualquiera sea el nombre que se le dé, no se integre en la definición de salario recogida en la legislación nacional no constituye automáticamente una violación del Convenio 95 de la OIT. (Del voto del Dr. Guisado, en mayoría). C.N.A.T. S.IV. S.D. 91.702 del 28/09/2006. Exp. 7496/2004. “LOPEZ IGARETA, Luciana Paula c/SOLVENS Promociones y Marketing S.R.L. y otros s/despido”. (Gui.Gu.-M.). D.T. 15 Beneficios sociales. Planteo de inconstitucionalidad del art. 103 LCT. Procedencia. El art. 103 bis de nuestra LCT, al excluir los vales alimentarios de la base de cómputo de otras prestaciones salariales, y también de las indemnizaciones, constituye una violación del Convenio 95 (OIT), que es una norma superlegal y en consecuencia nuestro artículo resulta susceptible de reparo constitucional. Si lo que se pretendió fue encuadrar a los vales alimentarios como Beneficios Sociales para liberar a los empleadores de computar dicho rubro a fin de evitar el pago de los aportes sociales, se debió considerar separadamente la protección del salario tal como lo dispone el Convenio por un lado, y por el otro extraer tales rubros del cálculo de las contribuciones de seguridad social u otras contribuciones. El art. 103 bis es susceptible de ser interpretado como un retroceso legislativo en el marco de protección del salario delineado por el art. 105 LCT, que lo confronta con el principio de progresividad emergente del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y Culturales. (Del voto de la Dra. Guthmann, en minoría). C.N.A.T. S.IV. S.D. 91.702 del 28/09/2006. Exp. 7496/2004. “LOPEZ IGARETA, Luciana Paula c/SOLVENS Promociones y Marketing S.R.L. y otros s/despido”. (Gui.Gu.-M.). DT 18. Certificado de trabajo. Art. 45 Ley 25.345. Entrega de certificado. Confección incorrecta. Sanción. Procedencia. Aún cuando la empleadora haya entregado el certificado de trabajo (art. 45 ley 25345), si éste se encontraba incorrectamente confeccionado por no detallarse las remuneraciones del trabajador desde su ingreso hasta el egreso, debe tenerse por no 2 cumplido el requerimiento de éste último al respecto. No subsana dicha falencia el argumento de que se debió a un "error involuntario" o que "con la presentación efectuada, y en su defecto los recibos de sueldo del período consignado el actor podría lograr el trámite respectivo ante el Anses". C.N.A.T. S.IX. S.D. 13622 del 28/09/06. Exp. 9348/05. "BARBACCIA, Ignacio c/ CARREFOUR ARGENTINA S.A. y otro s/ despido". (B-P). D.T. 19 Cesión y cambio de firma. Inexistencia de transferencia del establecimiento en los términos de la LCT. En el caso de una empresa que explota una línea de transporte automotor sobre la base de un permiso precario que le fuera otorgado, emanado de un acto administrativo, debe considerarse que no medió una transferencia del establecimiento en los términos de la L.C.T.. De modo que no reviste la calidad de concesionaria por no haber celebrado un contrato de cesión de derechos de explotación con la anterior concesionaria. C.N.A.T. S.VIII. S.D. 33.598 del 12/09/2006. Exp. 4295/2003. “ABUD, Marcelo Fabián y otros c/LA CABAÑA S.A. y otros s/despido”. (L.-M.). D.T. 19 Cesión y cambio de firma. Transferencia de la explotación del servicio de transporte de colectivos. Origen de los créditos reclamados con posterioridad a la transferencia. Nueva titular integrada por dos sociedades que anteriormente tenían la explotación precaria del servicio. Teniendo en cuenta que la explotación precaria del servicio de transporte de una línea de colectivos fue llevada a cabo por una UTE y que posteriormente se transfirió dicho servicio a una única empresa, de acuerdo con lo previsto por el art. 228 LCT los actores no pueden demandar a las integrantes de la UTE por créditos posteriores a dicha transferencia, pues la solidaridad prevista en la norma no abarca a las deudas nacidas con posterioridad a la transferencia, que están exclusivamente a cargo del nuevo empleador. El hecho de que las antiguas titulares que explotaban el servicio sean accionistas de la nueva sociedad anónima a la que se transfirió la explotación, no autoriza a condenarlas, dado que, las sociedades comerciales constituyen sujetos de derecho con una personalidad diferenciada de la de sus integrantes. La circunstancia de que una sociedad tenga como principal accionista a otro ente societario no basta para desplazar el principio rector en la materia, el cual es: que las sociedades son personas de derecho distintas de los miembros que las integran y uno de los efectos de la personalidad jurídica reconocida a las sociedades es la separación patrimonial de estos sujetos de derecho respecto de sus integrantes, principio legal que debe respetarse en tanto no se violen reglas superiores del ordenamiento jurídico (art. 2 de la ley 19.550) (en este sentido Sala III, 22/4/02, sent. 83.481, “Parisi, Gustavo c/Banque Indosuez y otros s/despido”.) C.N.A.T. S.IV. S.D. 91.727 del 29/09/2006. Exp. 11.207/2003. “JUAREZ, Roque Antonio y otro c/LA CABAÑA S.A. y otros s/despido”. (Gui.-M.). DT.18. Certificado de trabajo. Art. 45 Ley 25.345. Art. 80 LCT. Ausencia de intimación al empleador. Rechazo. Si bien es cierto que para la reparación prevista en el art. 45 de la ley 25345 no se requiere prueba de que la empleadora hubiera retenido aportes del subordinado (sin haber sido depositados a posteriori), ello no quita que sea necesario para su progreso la intimación al dador de trabajo contemplada tanto en la ley como en el dec. 146/01. C.N.A.T. S.X. S.D. 14563 del 07/09/06. Exp.5.766/ 04 ."SPINA, Lionel c/ YUKELSON, Esteban Darío y otro s/ despido". (S.- M). DT 18. Certificado de trabajo. Requerimiento art. 80 últ. párr. LCT. Falta de requerimiento fehaciente. Indemnización agravada. Improcedencia. Sobre la multa prevista en el art. 80 de la Ley de contrato de Trabajo, se ha señalado con anterioridad que la instancia conciliatoria no constituye el requerimiento fehaciente al que alude el último párrafo del citado artículo, para que se tornen procedentes las indemnizaciones agravadas allí previstas, toda vez que el formulario de iniciación del reclamo ante el SECLO reviste otra finalidad, la cual es la de operar como demanda de conciliación en los términos del art. 7 de la ley 24.635 (cfr. voto de Vilela in re Palacios Ramona c/ Ancla Mar SRL s/ despido, SD 81.207, 13/11/03, Sala I). C.N.A.T. S.I. S.D. 83.846 del 28/09/06. Exp. 7000/05. "ANZALDO HERRERA, Salustiano c/ DANONE ARGENTINA S.A. s/ despido". (V.- Pu.). D.T. 27. Contrato de trabajo. Administración Pública. Decreto 1388/96. Acto expreso de voluntad de incorporación del actor al régimen de la LCT. La circunstancia de haber ingresado un trabajador a la Administración Pública mediante la suscripción de contratos de locación de servicios, no implica necesariamente que la relación se encuentre excluida del régimen de la LCT (art. 2º inc. a). Así, el Dto. 1388/96 en su art. 3º) establece que "La Comisión Nacional de Regulación del Transporte de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y Transporte del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos se regirá en su relación con el personal por las disposiciones contenidas en la Ley 20.744 LCT", por lo cual, en el caso, la contratación del actor emanada del P.E.N. configura un acto expreso de voluntad de su incorporación al régimen de la citada ley (conf. art. 2º LCT y doctrina de la C.S.J.N. en 3 el caso "Leroux de Emede, Patricia c/ Municipalidad de Bs.As.") entre otros. C.N.A.T.. S.I. Exp. 24033/03. S.D. 83856 del 29/09/06. "CASTELLI, Cristian Alejandro c/ Comisión Nacional de Regulación del Transporte s/ despido". (Pu.-V.) D.T. 27 20 a) Contrato de trabajo. Conjunto económico. Pluriempleo. Trabajador del Grupo Siembra. Jornada de trabajo. Remuneración. Las “ventas” de seguros de retiro que pudiera efectuar la trabajadora, no representan un elemento determinante de su “tiempo de servicio” a disposición de la demandada (Siembra Seguros de Retiro S.A), por lo que la prestación por una jornada completa no puede descartarse por la circunstancia de que no se verifiquen ventas a favor de la demandada. C.N.A.T. S.VII. S.D. 39.543 del 07/09/2006. Exp. 17.178/2005. “JIMENEZ, César Valentín c/SIEMBRA Seguros de Retiro S.A. s/despido”. (R.D.-F.-R.B.). D.T. 27 20 a) Contrato de trabajo. Conjunto económico. Pluriempleo. Trabajador del Grupo Siembra. Remuneración. Convenio aplicable. A fin de establecer el salario en función de la jornada de la actora, trabajadora de Siembra Seguros de Retiro S.A., no resulta aplicable el CCT 283/97 que fuera firmado por el sindicato que agrupa los trabajadores de seguro de vida. En el caso, tratándose la demandada de una empresa de seguros de retiro, resulta aplicable el CCT 264/95, cuyo ámbito de aplicación personal son los trabajadores del seguro. C.N.A.T. S.VII. S.D. 39.543 del 07/09/2006. Exp. 17.178/2005. “JIMENEZ, César Valentín c/SIEMBRA Seguros de Retiro S.A. s/despido”. (R.D.-F.-R.B.). D.T. 27 20 Contrato de trabajo. Conjunto económico. Transferencia del contrato entre empresas que integran el mismo grupo económico. Responsabilidad solidaria entre cedente y cesionario. Dado el supuesto de transferencia o cesión del contrato de trabajo del actor dentro del mismo grupo de empresas, dicha situación fáctica queda aprehendida por el art. 229 de la LCT que establece la responsabilidad solidaria entre cedente y cesionario. Dicha norma no sólo está dirigida a la protección del cobro de los créditos del trabajador, sino que tal como ha sido constantemente destacado por la doctrina, se trata de una norma antifraude ante posibles insolvencias orientadas a introducir un vicio en la causa fin objetiva del acto jurídico novatorio. Acreditado el desempeño en una categoría ninguna transferencia posterior puede afectar dicha categoría. El empleador cesionario no tiene facultades para disminuir los derechos adquiridos e incluídos en el contrato de trabajo, y que ni aún el propio trabajador hubiera podido renunciarlos por vigencia del principio de irrenunciabilidad. Adquirida una categoría que se correlata con la remuneración de pertenencia, cualquier disminución de derechos posterior resulta fraudulenta y consecuentemente nula. Este es el verdadero sentido de la imposición legislativa de solidaridad. La pluralidad de vínculos que descansa en la solidaridad que la ley impone, corre de consuno con el principio de irrenunciabilidad, de indemnidad y de buena fe, que son pilares del Derecho del Trabajo. C.N.A.T. S.VII. S.D. 39.581 del 22/09/2006. Exp. 25.835/2003. “LA VIA, Antonio c/ALFA COMERCIAL S.A. s/despido”. (F.-R.B.). D.T. 27 18 b) Contrato de trabajo. Contratación y subcontratación. Solidaridad. Casos particulares. Trabajo de construcción de la red de cañerías dentro de una planta gasífera propiedad de una empresa petrolera. Los trabajos de remodelación, construcción y mantenimiento de la red de cañerías dentro de una planta gasífera y petrolera, hacen a la actividad normal y específica de la empresa petrolera propietaria de dicha planta y son esenciales al fin de lucro por esta perseguido, ya que no puede concebirse una empresa petrolera que no cuente con una planta y una red de cañerías para la extracción y comercialización de sus productos. C.N.A.T. S.III. S.D. 88.143 del 29/09/2006. Exp. 22.848/2003. “VARELA, Rodolfo ernesto c/AGUDIA S.R.L. y otro s/ley 22.250”. (P.-G.). D.T. 27 18 c) Contrato de trabajo. Contratación y subcontratación. Solidaridad. Gastronómicos. Servicio gastronómico prestado en el Jockey Club. No cabe responsabilizar en los términos del art. 30 de la L.C.T. al concesionario prestador de servicio gastronómico en el ámbito del Jockey Club. Para que ello ocurriera, el Jockey Club debería ser un empresario de la actividad gastronómica y explotar un establecimiento de esta naturaleza. En este tema es central el concepto de establecimiento, tal como lo caracteriza el art. 6 LCT, teniendo que existir, para la operatividad de este precepto, una unidad técnica de ejecución entre la actividad normal y específica del establecimiento del que es titular el “empresario principal”, y la que realiza el contratista o subcontratista. C.N.A.T. S.VIII. S.D. 33.634 del 29/09/2006. Exp. 12.415/2004. “QUINELA, Rafael c/CONCESIONES HIPICAS S.R.L. y otro s/despido”. (M.-L.). D.T. 27 5 Contrato de trabajo. De empleo público. Personal no docente de la UBA que reclama dos adicionales con fundamento en el derecho laboral. Improcedencia. Dado que la actora, personal no docente de la UBA (Facultad de Psicología), pretende el cobro de dos adicionales (“estipendio” o “beca” y “premio”) invocando como 4 fundamento el derecho laboral, fundando su pedido en el Plenario Nº 147 CNAT, cabe establecer el carácter de persona jurídica pública de la demandada, que la vinculación entre las partes es de carácter público, la relación de empleo público entre la UBA y su personal no docente y que el reclamo gira en torno a la interpretación y aplicación de disposiciones que en realidad emanan del Consejo Superior de la UBA y del decreto 2213/87- Escalafón para el Personal No Docente-. Reconocida la relación de empleo público resulta imprescindible la acreditación de un acto expreso del que se desprenda la voluntad estatal de incluir al personal no docente de la UBA en el sistema de la LCT o en el de las convenciones colectivas de trabajo, para que sus disposiciones resulten aplicables a una relación que es de empleo público. Lo dispuesto en el art. 19 de la ley 24.447 que faculta a las universidades nacionales a la realización de negociaciones colectivas y la celebración de un convenio colectivo en el ámbito del sector público no supone la necesaria inclusión de los trabajadores en el régimen de la ley 20.744, ni menos aún la naturaleza pública del vínculo existente entre la administración pública y sus empleados que sigue siendo de derecho público. C.N.A.T. S.VII. S.D. 39.613 del 28/09/2006. Exp. 24.176/2004. “ALVAREZ, Irma Ester c/Universidad de Buenos Aires s/diferencias de salarios”. (F.-R.B.). D.T. 27 8 Contrato de trabajo. Entre cónyuges- familiares. El art. 1218 del Código Civil, norma que debe ser interpretada asimismo en forma integral y conjunta con los arts. 1261, 1358 y 1764 de dicho texto legal y el art. 27 de la Ley de Sociedades Comerciales, desecha toda posibilidad de que, entre cónyuges legítimos, pudiese existir un contrato de trabajo frente a la ausencia de ajenidad económica. Resulta excepción a la aplicabilidad del art. 23 LCT la relación entre padres e hijos mayores o emancipados o hermanos, o inclusive entre concubinos, benévolos, amistosos o de vecindad cuando todos ellos contribuyen a la formación de un mismo patrimonio y sobre todo cuando forman parte de una misma comunidad familiar, es decir, cuando está ausente el elemento “ajenidad económica”, pues no se trabaja para un tercero sino para una misma comunidad económica que se integra. C.N.A.T. S.VII. S.D. 39.554 del 22/09/2006. Exp. 21.343/05 “HADICKE, Christian Pablo c/IGLESIAS, Mónica Gabriela s/despido”. (R.B.-F.). D.T. 27 19 Contrato de trabajo. Extinción por mutuo acuerdo. Art. 241 LCT. Ausencia de fraude en el reconocimiento de una “gratificación”. Cuando se acude al instituto del acuerdo rescisorio expreso es porque se ha llevado a cabo, previamente, una negociación, arribándose a una solución que a grandes rasgos consiste en el pago de una compensación económica, generalmente dineraria, que se le abona al subordinado como parte integrante del convenio. Si la ley admite la validez de la extinción del vínculo por acuerdo de las partes y si en la gran mayoría de los casos ese convenio es el fruto de tratativas que culminan con el pago de lo que suele denominarse “gratificación” como contraprestación a la conformidad del dependiente para dejar el empleo, parece evidente que esta sola circunstancia, la “onerosidad” del acuerdo, es un dato insuficiente para invalidarlo. Parece inadecuado considerar que el reconocimiento de una suma en concepto de gratificación deba considerarse una pantalla de un fraude laboral, por el hecho de que la misma se impute a “indemnización por antigüedad” y se declare que ambas partes, empleador y trabajador, “nada más tendrán que reclamarse entre sí por ningún motivo ni concepto derivados de la relación laboral que los unía”. C.N.A.T. S.IV. S.D. 91.687 del 25/09/2006. Exp. 15.534/2005. “REVELLO, Antonio Osvaldo c/Telefónica de Argentina S.A. s/despido”. (Gui.-Gu.). D.T. 27 19 Contrato de trabajo. Extinción por mutuo acuerdo. Convenio celebrado con el empleador directo. Invalidez frente a un tercero. No cabe hacer lugar al pedido de condena solidaria (arts. 29 y 30 LCT) respecto de un tercero, ante el incumplimiento del acuerdo celebrado y homologado en sede administrativa con el empleador directo. Ello así, al no haber expresado dicho tercero de modo expreso su conformidad con el acuerdo y por no haber participado del mismo, se da una hipótesis de res inter alios acta. Por otro lado, resulta inadmisible la invocación de los arts. 29 y 30 LCT, ya que estas normas sólo permitirían insinuar responsabilidades por las obligaciones emergentes de las disposiciones legales, y no de los actos constitutivos de obligaciones que nacen de la mera voluntad de un tercero. C.N.A.T. S.VI. S.D. 59.143 del 27/09/2006. Exp. 5.698/2005. “AYALA, Gilberto Manuel y otros c/STADIUM LUNA PARK Lectoure y Lectoure S.R.L. s/incumplimiento de convenio”. (F.-F.M.) D.T. 27 19 Contrato de trabajo. Extinción por mutuo acuerdo. Homologación de un acuerdo donde no se dirimen hechos litigiosos. Ausencia del carácter de cosa juzgada. Dado que la homologación en los términos del art. 15 LCT del acuerdo extintivo de la relación laboral al que arribaron las partes no dirimía ni hechos ni derechos litigiosos, carece del efecto de cosa juzgada. El art. 15 LCT se refiere a acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios y la intervención de la autoridad administrativa configura un control para examinar los derechos controvertidos, circunstancia que no se verifica en el acto en cuestión ya que cuando las partes celebraron el acuerdo, el vínculo ya estaba extinguido, pues la demandada con 5 anterioridad ya había despedido al actor por razones de “reorganización interna”, determinando ello de modo irrevocable la situación de las partes. C.N.A.T. S.III. S.D. 88.115 del 26/09/2006. Exp. 20.066/03. “FILGUEIRAS, Roberto Sebastián c/ARGENCOS S.A. y otros s/despido”. (P.-G.-E.). D.T. 27 19 Contrato de trabajo. Extinción por mutuo acuerdo. Planteo de nulidad del acuerdo rescisorio celebrado por vicios de la voluntad. Improcedencia. No cabe hacer lugar al planteo de nulidad del acuerdo rescisorio celebrado por la actora, quien alega vicios de la voluntad, por no haber pruebas de la supuesta “desvinculación compulsiva”, no obstando a ello que se le haya reconocido una suma de dinero en concepto de “gratificación”, dado que resulta una modalidad habitual en la extinción concordada de la relación, que persigue en muchos casos “premiar” al trabajador por su permanencia en la empresa y sin que este solo hecho “per se” pueda implicar u reconocimiento de la invocada “desvinculación compulsiva”. (Del voto del Dr. Ruiz Díaz, en minoría) C.N.A.T. S.VII. S.D. 39.543 del 07/09/2006. Exp. 17.178/2005. “JIMENEZ, César Valentín c/SIEMBRA Seguros de Retiro S.A. s/despido”. (R.D.-F.-R.B.). D.T. 27 19 Contrato de trabajo. Extinción por mutuo acuerdo. Planteo de nulidad del acuerdo rescisorio celebrado por vicios de la voluntad. Procedencia. La entrega de una suma de dinero en concepto de liquidación por cese, denota sin lugar a dudas, el apartamiento de la figura que estatuye el art. 241 LCT para instalarse en el art. 245 del mismo cuerpo legal. Se configura un claro fraude laboral pues la causa fin objetiva del acto rescisorio no configura una disolución por mutuo acuerdo, sino un despido arbitrario por trastocamiento de causa fin objetiva. No se trata de culpa, ni de lesión, ni de dolo, sino de fraude como vicio del acto jurídico y que no requiere pruebas específicas, sino la sola comprobación, por parte del juez, de la tensión entre la norma de cobertura y, en el caso, el orden público laboral, culminando en la alteración de la causa fin objetiva. A ello debe sumarse que tampoco se puede admitir la renuncia expresa del trabajador a “todos y cualquier derecho a reclamo de cualquier índole”. Tal forma resulta afectada de invalidez absoluta, porque encierra en sí misma una clara violación del orden público laboral que le juez debe decretar de oficio. Así el acto es nulo por falla concerniente al objeto o causa final del acto. (Del voto de la Dra. Ferreirós, en mayoría). C.N.A.T. S.VII. S.D. 39.543 del 07/09/2006. Exp. 17.178/2005. “JIMENEZ, César Valentín c/SIEMBRA Seguros de Retiro S.A. s/despido”. (R.D.-F.-R.B.). D.T. 27 22 Contrato de trabajo. Fraude a la ley. Art. 31 LCT. Grupo económico en el que una empresa tiene el 99% del paquete accionario. En algunos supuestos el fraude a la ley queda configurado cuando la celebración de un acto considerado aisladamente, resulta ajustado a determinada normativa jurídica, pero que a la luz de todo el ordenamiento jurídico integral produce un resultado contrario a él. Es que esta forma de actos oculta la realización de un comportamiento que persigue infringir el ordenamiento establecido, con una apariencia de cumplimiento adecuado de la normativa vigente. Existe en estos casos una ley de cobertura a cuyo amparo se realiza un negocio aparentemente lícito y una ley defraudada que se quiere dejar de lado, persiguiéndose un resultado semejante al prohibido. En este sentido, resulta solidariamente responsable la empresa que controla a otra empresa, con una participación accionaria del 99,6678% de su patrimonio. Al no existir una verdadera pluralidad de socios, aparece fraudulentamente violada la télesis de todo el derecho societario, el cual requiere que los socios se obliguen a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes y servicios participando de los beneficios y soportando las pérdidas. C.N.A.T. S.VII. S.D. 39.549 del 08/09/2006. Exp. 22.949/2004. “REPETTO, Ana c/DOCTOS S.A. y otro s/despido”. (F.-R.B.). D.T. 27 22 Contrato de trabajo. Fraude laboral. La falta de reparación de los camiones deteriorados y de reposición de insumos, no constituyen hechos ilícitos reveladores de “maniobras fraudulentas o conducción temeraria”ni tampoco el tipo de conducta formalmente regulada por el art. 14 LCT, vale decir, simulación o fraude a la ley laboral, ya sea aparentando normas contractuales no laborales, interposición de personas u otro medio. (En el caso, hubo tres empresas que explotaron precariamente varias líneas de transporte de colectivos, encuadrando los demandantes la situación en el art. 31 LCT, al considerar que con su giro comercial las codemandadas cometieron un “fraude laboral”). C.N.A.T. S.VIII. S.D. 33.598 del 12/09/2006. Exp. 4295/2003. “ABUD, Marcelo Fabián y otros c/LA CABAÑA S.A. y otros s/despido”. (L.-M.). D.T. 27 e) Contrato de trabajo. Presunción art. 23 LCT. Empleado del Parque de la Ciudad. Tratándose de un empleado del Parque de la Ciudad, cuya administración depende de la Secretaría de Medio Ambiente y Planeamiento Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos encontramos frente a un caso de “personal contratado” de la administración pública, esto es, agentes que trabajan en cargos o funciones no permanentes, a través de convenios de plazo limitado, que no los 6 incorpora a la carrera administrativa ni les otorga estabilidad en sus empleos. Así, teniendo en cuenta que el actor prestó servicios a las órdenes de la demandada cumpliendo un régimen de asistencia horaria, y a cambio de una suma de dinero efectivizada mensualmente, no quedan dudas de que entre las partes se ha producido una relación de trabajo, a la que no se le adjudicó un régimen jurídico en su momento y por ello corresponde encuadrarlo sobre la base del principio de la primacía de la realidad. C.N.A.T. S.VII. S.D. 39.587 del 22/09/2006. Exp. 16.647/04. “ZUNNI, Carlos Alberto c/Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Secretaría de Medio Ambiente y Planeamiento Urbano s/despido”. (F.-R.B.). DT 27 e). Contrato de trabajo. Presunción art. 23. Interpretación exegética. Contrato de trabajo LCT - Relación de dependencia. Acerca del art. 23 LCT, un sector de la jurisprudencia y de la doctrina considera que la mencionada norma solo manda presumir la existencia de un contrato y que debe acreditarse la dependencia. Sobre ello, desde una óptica exegética, el texto del precepto dice que el hecho de la prestación de servicios hará presumir la existencia de un contrato de trabajo y, obviamente, el contrato de trabajo es definido precisamente por la nota de la dependencia (conf. art. 21 LCT). Por ende, la letra de la ley expresa de modo nítido que lo que debe presumirse es la existencia de contrato de trabajo dependiente, sin que su texto facilite una lectura como la propuesta por aquel sector doctrinario y por la aludida jurisprudencia, que equivale a decir que podría haber, en la LCT un contrato de trabajo no dependiente. C.N.A.T. S.X. S.D. 14569 del 13/09/06. Exp. 6.465/ 05 "RIZZUTTO, Analía c/ H.S.B.C. New York Life Seguros de Vida Argentina S.A. s/ despido". ( M.-C). D.T. 27 e) Contrato de trabajo. Presunción art. 23 L.C.T. Médico que presta sus servicios en una empresa de alimentos. Inexistencia de relación laboral. El servicio médico organizado por una empresa de la industria de la alimentación no es propio de la actividad del establecimiento. La contratación de un médico especialista para atender consultas del personal una vez por semana, no está alcanzado por la presunción del artículo 23 L.C.T. A ello no obsta que el actor se haya desempeñado como médico a cambio de una retribución que, en las facturas que emitía, denominara “honorarios”. Tratándose de un profesional universitario, juega la regla del ejercicio libre de las incumbencias propias de su título, porque en general, toda persona que posee una habilitación especial para el desempeño de alguna actividad sujeta a reglamentación, matriculación, licencia u otra restricción, posee, por lo menos, un medio inmaterial –el título, la habilitación, la matrícula o la licencia- que en los términos del art. 5 LCT, es elemento constitutivo de una empresa. C.N.A.T. S.VIII. S.D. 33.632 del 29/09/2006. Exp. 8.465/2004. “FEIJOO, José Alberto c/CADBURY STANI S.A. s/despido”. (M.-L.). DT 27 e). Contrato de trabajo. Presunción art. 23. Método teleológico de interpretación. Prueba del contrato no laboral a cargo del empleador. Por el método teleológico de interpretación resulta evidente que el legislador quiso, con el art. 23 LCT quitar al trabajador la difícil carga de probar los datos fácticos de la dependencia y por eso la mandó presumir, dejando en manos del demandado la posibilidad de demostrar que el contrato no fue laboral, es decir que no hubo dependencia. Si el trabajador debe acreditar que el trabajo fue desempeñado bajo dependencia, la presunción queda vaciada de contenido (debería leerse limitada a presumir que hubo contrato) y contrariaría el objetivo del legislador. Tal como señalara el Dr. Ricardo A. Guibourg al votar en los autos "Gómez, Diego M. c/ Vázquez, José A. y otros" (Sala III, Sent. del 30/12/98), la interpretación que restringe la operatividad de la presunción del art. 23 LCT al caso en que se hayan acreditado servicios prestados en relación de dependencia, esteriliza el propósito de la norma. C.N.A.T. S.X. S.D. 14569 del 13/09/06. Exp. 6.465/ 05 "RIZZUTTO, Analía c/ H.S.B.C. New York Life Seguros de Vida Argentina S.A. s/ despido". ( M.-C). DT 27 i) Contrato de trabajo. Relación de dependencia. Apertura de caja de ahorrros a nombre de la actora. Ausencia costos de mantenimiento a cargo de la actora. Depósito de sumas de dinero. Contrato ordinario de trabajo. Aún cuando de la causa no surja expresamente que la caja de ahorros abierta a nombre de la actora era o no una cuenta sueldo, pero sí permita saber que no se le debitaban costos de mantenimiento (a la misma actora), sumado a ello que la demandada depositaba mensualmente los pagos que le efectuaba a la actora por sus servicios –imputados en repetidas ocasiones y durante largo tiempo como “sueldos”-, dichas circunstancias permiten por la teoría de los actos propios, verificar que la accionada sabía que estaba abonando salarios y no el pago de facturas por servicios autónomos. (En el caso, se decidió que las partes del pleito estuvieron unidas por un contrato ordinario de trabajo). C.N.A.T. S.X. S.D. 14569 del 13/09/06. Exp. 6.465/ 05 "RIZZUTTO, Analía c/ H.S.B.C. New York Life Seguros de Vida Argentina S.A. s/ despido". ( M.-C). DT 27 i) Contrato de trabajo. Relación de dependencia. Emisión de facturas. Principio de primacía de la realidad. Búsqueda de la verdad material. 7 El juez laboral debe buscar la verdad material y, por el principio de primacía de la realidad, verificar cuál fue la real naturaleza de la relación, prescindiendo a apariencias y formalidades que pueden ser impuestas por la parte más fuerte de la relación, hecho éste que es el que da existencia y razón de ser del derecho del trabajo. En tales hipótesis, carece de toda relevancia que el dependiente haya extendido facturas, que haya prestado su voluntad a maquinaciones tendientes a eludir la ley laboral pues la noción de orden público es, en nuestro sistema legal, más fuerte que el respeto a la voluntad de las partes, toda vez que el legislador social conoce de antemano que de ordinario la parte más fuerte de la relación de trabajo está en condiciones de imponer la modalidad de contratación y que quien sólo tiene para ofrecer su capacidad laborativa (el trabajador) no tiene de ordinario más oportunidad que aceptar cualquier instrumentación aunque aparezca como perjudicial a sus intereses. C.N.A.T. S.X. S.D. 14569 del 13/09/06. Exp. 6.465/ 05 "RIZZUTTO, Analía c/ H.S.B.C. New York Life Seguros de Vida Argentina S.A. s/ despido". ( M.-C). DT 27. Contrato de trabajo. Tareas cumplidas. Principio de primacía de la realidad. Encuadramiento normativo. El derecho laboral se caracteriza por hacer prevalecer la realidad sobre la formalidad, de manera que si, en el caso, mediaron tareas cumplidas por el reclamante a favor del accionado, de las comprendidas en el régimen de la ley 22.250, éste es aplicable más allá de cualquier omisión formal. C.N.A.T. S.X.. S.D. 14561 del 07/09/06. Exp. 2.876/04 ."SISTERNA, Carlos Raúl c/ POLIZZI, Alejandro Daniel s/ Ley 22250" (M.- S). D.T. 27 14 Contrato de trabajo. Transitorios. Art. 29 LCT. Provisión de trabajadores por parte de la empresa de servicios eventuales. Giro normal y habitual. El art. 29, 3er. párrafo de la L.C.T. establece que “los trabajadores contratados por empresas de servicios eventuales… serán considerados en relación de dependencia, con carácter permanente continuo o discontinuo, con dichas empresas”. Así, el legislador ha partido de la base de considerar que, si bien los trabajos que realiza el dependiente son extraordinarios para la empresa usuaria, no lo serían para la de servicios eventuales, ya que la provisión de empleados para este tipo de trabajos hace a su giro normal y habitual. C.N.A.T. S.IV. S.D. 91.713 del 29/09/2006. Exp. 25.684/2002. “RAMIREZ, Osvaldo Guillermo c/EMPLOYS S.A. y otro s/despido”. (Gui.-M.). D.T. 27 14 Contrato de trabajo. Transitorios. Art. 29 LCT. Registración del actor por parte de la empresa de servicios eventuales intermediaria. Improcedencia de la indemnización del art. 1 de la ley 25.323. A los fines de la ley 24.013, con la que se encuentra estrechamente emparentado el art. 1 de la ley 25.323, no es relevante que quien registró al actor y depositó sus aportes haya sido la empresa de servicios eventuales intermediaria. No es difícil imaginar situaciones en las cuales la empresa de servicios eventuales posee mayor solvencia y más seriedad empresaria que un comerciante o industrial que le requiere personal. La finalidad de las normas en cuestión es evitar la interposición fraudulenta de “hombres de paja”, en cuanto propicia para la defraudación de los derechos del trabajador y la evasión de las cargas fiscales y provisionales. Cuando, como en el caso, la relación laboral fue registrada desde su inicio, no existen razones para poner en operación los medios coercitivos o sancionatorios que tienden a prevenirlos, excluirlos o reprimirlos. C.N.A.T. S.IV. S.D. 91.713 del 29/09/2006. Exp. 25.684/2002. “RAMIREZ, Osvaldo Guillermo c/EMPLOYS S.A. y otro s/despido”. (Gui.-M.). DT 28. 2. Convenciones colectivas. CCT 308/75. Inaplicabilidad. Viajantes de comercio. Celebración de contratos de venta y/o locación de servicios (licencias de software, mantenimiento, capacitación de personal). Actividad no incluida por ley 14.546. Los estatutos particulares que crean condiciones laborales especiales por encima del nivel genérico protector de la LCT no pueden extender su operatividad, con criterios amplios, a los casos no contemplados precisamente en el estatuto mismo. Por ende, la concertación de negocios relativos a la venta de licencias de programas de computación no constituye actividad de la prevista por la ley 14.546 y, desde ese punto de vista, en el caso, el actor no fue viajante y no estuvo amparado por dicha ley. Por otra parte, la demandada no emplea "viajantes" en la definición que da la ley 14.546, ni ha estado representada en el convenio 308/75 ya que los sujetos convocados no incluyeron a empresas prestadores de servicios de venta de licencias de software ni a una asociación patronal de esa actividad, por ello dicho convenio no es aplicable. (Del voto del Dr. Maza, en minoría). C.N.A.T. S.X. S.D. 14606 del 19/09/06. Exp. 14.558/02 "BORTOLOTTI, Ciro c/ EPICOR Software Argentia S.A. s/ despido". (C.-M.-S). DT 28. 2. Convenciones colectivas. CCT 308/75 (art. 2). Viajantes de comercio. Celebración de contratos de venta y/o locación de servicios (licencias de software, mantenimiento, capacitaciónd de personal). Actividad propia de 8 viajantes. Como sostiene la jurisprudencia, con criterio que se comparte, la ley 14.546 resulta aplicable a los empleados que en relación de dependencia y en nombre del principal concierten operaciones de venta de equipos de computación, sin que obste a ello que parte de las operaciones no fueran objetos materiales sino servicios (licencias de software, mantenimiento, capacitación del personal), por cuanto el CCT 308/75 (art. 2) incluyó como actividad propia de los viajantes de comercio la celebración de contratos de servicios, lo que abarca tanto la venta como la locación de los mismos (conf. CNAT Sala III, sent. 51318, 24/12/85, Sala I, sent. 54.973, 24/08/87). (Del voto del Dr. Corach, en mayoría) C.N.A.T. S.X. S.D. 14606 del 19/09/06. Exp. 14.558/02 "BORTOLOTTI, Ciro c/ EPICOR Software Argentia S.A. s/ despido". (C.-M.-S). D.T. 30 bis Daño moral. Corresponde hacer lugar al reclamo por daño moral como consecuencia de la arbitraria decisión de la AFIP de dar por terminadas las funciones del trabajador que ocupaba un cargo interino luego de aproximadamente 10 años de ejercicio en el mismo, sin que resulte un obstáculo a su pretensión la circunstancia de que no se le haya imputado a la trabajadora una conducta ilícita. C.N.A.T. S.VII. S.D. 39.541 del 06/09/2006. Exp. 18.470/2004. “CARATTI, Carlos Norberto c/Estado Nacional AFIP D.G.I. s/nulidad e inconst. resol”. (R.D.-R.B.). D.T. 30 bis Daño moral. Empleado jerárquico que aparece en el Veraz por irregularidades en el manejo de la operatoria bancaria por parte de la empleadora. El trabajador que ha figurado en el registro de deudores del sistema financiero que lleva el Banco Central de la República Argentina, como consecuencia del rechazo de un cheque sin fondos perteneciente a la empleadora, y sumado a ello que revistaba como personal calificado desempeñando cargos gerenciales o de responsabilidad, cabe presumir que el hecho de aparecer vinculado a irregularidades en el manejo de la operatoria bancaria le ha ocasionado un perjuicio de orden moral al verse afectada públicamente –aunque de manera indirecta- su eficiencia, credibilidad o confianza. C.N.A.T. S.II. S.D. 94.483 del 25/09/2006. Exp.. 11.509/200. “FLORES, Claudio Marcelo c/MOLFINO Hnos. S.A. s/despido”. (G.-P.). D.T. 33 3 Despido. Del empleado en condiciones de obtener jubilación. Enfermedad del trabajador durante el transcurso del plazo del art. 252 LCT. Un problema de interpretación se plantea cuando, vigente el plazo del art. 252 LCT, sobreviene una enfermedad inculpable cuyo plazo de licencia paga excede el año original. Si la intimación del art. 252 participa de la naturaleza del preaviso, debería considerarse interrumpido durante la enfermedad y el despido obligaría al empleador al pago de los salarios hasta el fin de la licencia legal (cfr. art. 213 LCT). La institución del preaviso pretende otorgar al trabajador un plazo de relativa tranquilidad salarial durante el cual pueda buscar un nuevo empleo. El art. 252 no prevé un nuevo empleo, sino el reemplazo del salario por el haber jubilatorio, siempre que el trámite no exceda de un año. Durante ese plazo, y especialmente una vez que se han iniciado las gestiones, el estado de salud del futuro beneficiario no tiene incidencia alguna sobre el trámite previsional. Así, el art. 252 no concede al año de intimación el carácter de un preaviso, al decir que el plazo de preaviso “se considerará comprendido” en él, sino que sólo ha querido señalar que no es necesario otorgar un preaviso al vencer el año desde la intimación. Las obligaciones del empleador cesan al vencer el plazo anual oportunamente concedido, sin que la enfermedad sobreviviente del trabajador conduzca a aplicar los arts. 213 y 239 LCT. Del voto del Dr. Guibourg, en mayoría) C.N.A.T. S.III. S.D. 88.136 del 28/09/2003. Exp. 17.417/05. “GONZALEZ, Jorge Roberto c/EL NUEVO HALCON S.A. s/despido”. (G.-P.-E.). D.T. 33 3 Despido. Del empleado en condiciones de obtener jubilación. Enfermedad del trabajador durante el transcurso del plazo del art. 252 LCT. En atención a los dispuesto por los arts. 252 y 239 LCT, la enfermedad del trabajador intimado a jubilarse suspende el plazo de un año que establece la primera de las normas citadas. En efecto, el art. 252 dispone que la intimación a que se refiere el primer párrafo de este artículo implicará la notificación del preaviso establecido por dicha ley o disposiciones similares contenidas en otros estatutos, cuyo plazo se considerará comprendido dentro del término durante el cual el empleador deberá mantener la relación de trabajo, vale decir, que la intimación efectuada por el empleador al trabajador en condiciones de jubilarse para que inicie los trámites pertinentes reviste el carácter de preaviso, el que en esa especial situación se extiende por el plazo de un año. A su vez el último párrafo del art. 239 establece que si la suspensión del contrato de trabajo o de la prestación del servicio fuese sobreviniente a la notificación del preaviso, el plazo de éste se suspenderá hasta que cesen los motivos que la originaron. (Del voto de la Dra. Porta, en minoría). C.N.A.T. S.III. S.D. 88.136 del 28/09/2006. Exp. 17.417/05. “GONZALEZ, Jorge Roberto c/EL NUEVO HALCON S.A. s/despido”. (G.-P.-E.). D.T. 33.8. Despido. Injuria laboral. Declaraciones juradas. Conducta omisiva del 9 actor. Percepción de haberes de retiro. Incompatibilidad. Despido justificado. Según el art. 19 del dec. 8566/61, los agentes están " obligados a actualizar sus declaraciones juradas en cada oportunidad en que se produzcan variaciones en la situación de acumulación...modificaciones en la percepción de pasividades y en general cuando se altera alguna condición susceptible de hacer variar los antecedentes tenidos en cuenta para autorizar supuestos incompatibles". En este contexto, no sólo por la norma citada sino también por el principio de buena fe que debe regir en toda relación contractual, la actitud del trabajador que omitió anoticiar al instituto demandado acerca de la modificación en su situación y que continuó trabajando durante más de dos años, percibiendo su haber de retiro, detectándose ocasionalmente dicha situación de irregularidad (como consecuencia de un cruce de bases de datos efectuado por la S.I.G.E.N. comunicado a la demandada), genera una injuria de entidad suficiente para justificar su desvinculación por parte de la demandada ante esa conducta omisiva. (arts. 63, 242, 245 y cctes.LCT). C.N.A.T. S.I. S.D. 83850 del 28/09/06. Exp. 14527/05. "VIDAL, Manuel José c/ P.A.M.I. Instituto de Servicios Sociales para jubilados y Pensionados s/ despido". (V.-Pu.) D.T. 35 bis 5 Desvalorización monetaria. Inconstitucionalidad de oficio del art. 4 de la ley 25. 561. Improcedencia. No procede la declaración de oficio del art. 4 de la ley 25.561, toda vez que la pérdida del poder adquisitivo del crédito que asiste a la actora se ve morigerado mediante la aplicación de la tasa de interés activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos. C.N.A.T. S.VII. S.D. 39.543 del 07/09/2006. Exp. 17.178/2005. “JIMENEZ, César Valentín c/SIEMBRA Seguros de Retiro S.A. s/despido”. (R.D.-F.-R.B.). D.T. 36 Docentes. Docentes privados. Asignaciones previstas por los decretos 1273/2002, 392/03, 1347/03 y 260/03. Procedencia. De acuerdo a la sentencia interlocutoria Nº 26.648 del 26/02/2004 de la Sala VI, que ha quedado firme por haber desestimado la CSJN el recurso queja interpuesto por denegación de recurso extraordinario, resulta inválida la resolución 1884/02 del Consejo Gremial de Enseñanza Privada en cuanto establece ”que no es aplicable el Decreto Nº 1273/02 al personal docente de los establecimientos educativos comprendidos en el art. 2 de la ley 13.047”, es decir a los docentes dependientes de establecimientos educativos de gestión privada. A partir de dicha sentencia, el derecho de estos docentes al cobro de las asignaciones previstas por los decretos 1273/2002, 392/03, 1347/03 y 260/03 es indiscutible. En cuanto al decreto 260/03, por el cual el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso, a partir del 1 de febrero de 2003 para el personal docente dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un estímulo de carácter transitorio no remunerativo no bonificable por antigüedad, cabe sostener que en la actividad docente privada por aplicación de la ley 13.047 los escalafones, sueldos mínimos y condiciones de trabajo son comunes con las de los docentes oficiales, que son fijadas por las provincias por el principio de equiparación. C.N.A.T. S.VI. S.D. 59.173 del 28/09/2006. Exp. 521/2005. “GOYENECHE, Pilar c/BELGRANO Day School S.A. s/diferencias de salarios”. (S.-F.M.). D.T. 36 Docentes. Docentes privados. Reclamo por tickets. Si bien la demandada adujo que suprimió la entrega de tickets ante una situación económica crítica a fin de no recurrir al despido de los empleados y sostuvo que los mismos no poseen naturaleza salarial, pudiendo por lo tanto ser suprimidos sin vulnerar el principio de intangibilidad remuneratoria, cabe sostener que las dificultades económicas constituyen un riesgo propio de la actividad empresaria que no puede recaer sobre el trabajador a la luz del principio de ajenidad del riesgo empresario. Asimismo, más allá de la naturaleza con la que se califique a los tickets, lo cierto es que la voluntad del empleador de otorgarlos, reiterada habitualmente, implica la imposibilidad de suprimirlos con posterioridad porque tales beneficios se encuentran incorporados al contrato laboral. C.N.A.T. S.VI. S.D. 59.173 del 28/09/2006. Exp. 521/2005. “GOYENECHE, Pilar c/BELGRANO Day School S.A. s/diferencias de salarios”. (S.-F.M.). D.T. 14 Empleados de banco. Cajeros calificados. Rubro adicional “falla de caja”. CCT 130/75. De acuerdo con lo dispuesto por el CCT 130/75 a los cajeros calificados se les pagará anualmente una suma en concepto de “falla de caja”. Dicha suma se pagará en cuotas iguales y trimestralmente vencidas, de acuerdo al año calendario, en compensación de su riesgo de reposición de faltantes de dinero cobrado. Dichas sumas no forman parte de la remuneración a los efectos de los aportes jubilatorios, cómputo de aguinaldo, vacaciones, indemnizaciones, de la ley 20.744, subsidio familiar y promedio por enfermedad. C.N.A.T. S.III. S.D. 88.153 del 29/09/2006. Exp. 16.894/2004. “VERA, Diego Sebastián c/DIA ARGENTINA S.A. s/despido”. (E.-G.). D.T. 84 1 Empleados de seguro. Productor de seguro o agente Existencia de relación laboral. institorio. 10 La labor de gestión y promoción asignada a los productores de seguros, puede perfectamente enmarcarse en un contrato de índole laboral, en tanto más allá de las formas, para el encuadre jurídico de la relación es imprescindible considerar las reales condiciones de contratación. Así, aún cuando se alegue que el vínculo fue de naturaleza comercial en virtud del contrato de “agente institorio” al que alude la accionada, a su cargo se encontraba la obligación procesal de aportar los elementos probatorios idóneos tendientes a acreditar que, por las circunstancias, relaciones o causas en que se produjeron los acontecimientos, el nexo mantenido con el actor, no debe ser considerado un contrato de trabajo (cfr. arg. art. 23 LCT). C.N.A.T. S.II. S.D. 94.491 del 25/09/2006. Exp. 6.947/2004. “BENITO, Gustavo Rodolfo c/HSBC New York Life Seguros de Vida Argentina S.A. s/despido”. (G.-P.). D.T. 41 bis Ex Empresas del Estado. Telecom Argentina. Planteo sobre la inaplicabilidad del Plenario Nº 306. Límite temporal al Fallo Plenario. C.C.T 567/03. La doctrina plenaria emanada del fallo “Rodríguez”(Plenario 306) se limita a expresar que subsiste el derecho al cobro del adicional previsto en el art. 15 del CCT 201/92 a partir de la vigencia del acta Acuerdo del 28/06/94, por lo que podría discutirse la subsistencia del rubro si existiera una fuente normativa que lo modifique, afecte o supere en el dinamismo propio de la negociación colectiva sectorial y en el ámbito de representación de los trabajadores de que se trata. Además, carece de relevancia la interpretación efectuada en el mencionado plenario en torno a la esencia retributiva genérica del adicional, debido a que tal como se dejara sentado al dictaminar en aquél, no se controvierte la potestad de los sujetos colectivos para revisar las convenciones colectivas pretéritas, sin otra valla que la que surgiría del garantismo legal. En este orden de ideas, el CCT 567/03 significó una renegociación global de la estructura retributiva que reemplazó el marco regulatorio anterior en el dinamismo propio de la negociación sectorial, que despeja toda duda sobre la afectación del rubro reclamado. Por ello cabe poner un límite temporal a la doctrina plenaria en función de la superación del convenio por una nueva concertación a partir del CCT 567/03. C.N.A.T. S.VIII. S.D. 33.615 del 15/09/2006. Exp. 24.676/2004. “GUIÑAZU, Carlos Alberto y otros c/TELECOM ARGENTINA S.A. s/diferencias de salarios”. (L.-C.). D.T. 41 bis Ex Empresas del Estado. YPF. P.P.P. Beneficio correspondiente a los trabajadores. Inconstitucionalidad del tope art. 8 del Decreto 546/93. A los fines de determinar el crédito correspondiente a los trabajadores a raíz de la privatización de YPF, la aplicación del art. 8 del Decreto 546/93 implicaría un serio menoscabo al patrimonio de los accionantes en tanto la proyección sobre el caso de la ley 25.541 y sus decretos reglamentarios en especial el decreto 214/02 les provocaría un daño en tanto una cosa es convertir los dólares a los pesos vigentes y otra muy distinta es convertir los pesos convertibles de la ley 23.928 a los pesos de la ley 25.561. Por ello, cabe declarar la inconstitucionalidad del antedicho art. 8 del Decreto 546/93. C.N.A.T. S.VII. S.D. 39.572 del 22/09/2006. Exp. 545/03. “AKEMEIER, Federico Armando y otros c/Y.P.F. S.A. s/part. accionariado obrero”. (R.B.-F.). D.T. 41 bis Ex Empresas del Estado. YPF. P.P.P. Supuesto en que la venta se haya llevado a cabo por adjudicación a cuatro empresas. Indemnización de los trabajadores. Ya sea que el proceso de privatización de YPF S.A. y Gas del Estado haya consistido en una “venta” o en una “asociación”, teniendo en cuenta que adjudicatarias resultaron cuatro empresas, ello no obsta a la obtención del beneficio solicitado por los actores de conformidad con el art. 13 de la ley 24.145. En el anexo V de la mencionada ley se hace alusión tanto a la venta como a la asociación como formas de transferencia. El art. 13 hace mención al “producido de la operación de que se trate” utilizando la expresión genérica que comprende cualquier negocio jurídico mediante el cual se concreta la transferencia de los activos de la empresa, por lo que la “asociación” no constituye un supuesto excluyente del beneficio. C.N.A.T. S.VII. S.D. 39.572 del 22/09/2006. Exp. 545/03. “AKEMEIER, Federico Armando y otros c/Y.P.F. S.A. s/part. accionariado obrero”. (R.B.-F.). D.T. 41 bis Ex Empresas del Estado. YPF. P.P.P. Valor de los activos. Devaluación. Tasa de interés activa. A los fines de establecer el valor de los activos, es de destacar que con la derogación de la ley 23.928, nuestra moneda ha sufrido una importante devaluación, pero ello no permite inferir “per se”la existencia de un detrimento económico. En este sentido la ley 25. 561 ha sido dictada en un marco de emergencia tendiendo a paliar las consecuencias acaecidas en el país a fines del año 2001. Así, la CNAT ha zanjado la cuestión a través del dictado del Acta Nº 2357 del 2002 (modificada por Resolución 8/20) disponiendo la aplicación de la tasa activa de interés, como elemento compensatorio de la pérdida del poder adquisitivo de la divisa nacional. C.N.A.T. S.VII. S.D. 39.572 del 22/09/2006. Exp. 545/03. “AKEMEIER, Federico Armando y otros c/Y.P.F. S.A. s/part. accionariado obrero”. (R.B.-F.). D.T. 34 Indemnización por despido. Art. 16 ley 25.561. Art. 4 ley 25.972. 11 El art. 4 de la ley 25.972 aclaró que el incremento de la indemnización dispuesto por el art. 16 de la ley 25.561 no resultaría aplicable a los empleadores respecto de los contratos celebrados en relación de dependencia, en los términos de la Ley de Contrato de Trabajo, a partir del 1 de enero de 2003, siempre que éstos impliquen un aumento en la plantilla total de trabajadores que el empleador poseía al 31 de diciembre de 2002. De allí que si el empleador no pudo probar que la contratación de la actora aumentara su plantilla total de trabajadores al 31 de diciembre de 2002, deba pagar el incremento indemnizatorio del art. 16 ley 25.561. C.N.A.T. S.VI. S.D. 59.118 del 20/09/2006. Exp. 20.108/2005. “FLORES, Lorena Griselda c/HWAN KWAK YOUNG s/Despido”. (S.-F.). D.T. 34 Indemnización por despido. Art. 16 ley 25.561. Indemnizaciones comprendidas en la duplicación. Corresponde duplicar la indemnización contemplada por el art. 45 de la ley 25.345 pues por aplicación del art. 16 de la ley 25.561 deben duplicarse no sólo las indemnizaciones previstas en la LCT (por despido y omisión de preaviso) sino todas las derivadas de la extinción del contrato de trabajo en razón de la normativa laboral vigente. C.N.A.T. S.VII. S.D. 39.543 del 07/09/2006. Exp. 17.178/2005. “JIMENEZ, César Valentín c/SIEMBRA Seguros de Retiro S.A. s/despido”. (R.D.-F.-R.B.). DT 34. Indemnización por despido. Duplicación del art. 2º Ley 25.323, en el cálculo de la sanción del art. 16 Ley 25561. Improcedencia. En tanto que la duplicación emergente del art. 2º de la ley 25.323 resulta una sanción ante el incumplimiento del pago de las indemnizaciones derivadas del despido y no una indemnización que obedezca a la ruptura del vínculo, dicho rubro no debe integrar el cálculo de la sanción del citado art. 16 de la ley 25.561 (Sala IX in re "Restelli Juan Ignacio c/ C.T.D. SRL s/ Despido” Expte. nº 20.723/02, s d 10651, 30/06/2003). C.N.A.T. S.IX. S.D. 13622 del 28/09/06. Exp. 9348/05. "BARBACCIA, Ignacio c/ CARREFOUR ARGENTINA S.A. y otro s/ despido". (B-P). D.T. 34 Indemnización por despido. Primera condena previa al fallo “Vizzoti”. Posterior reclamo por la diferencia indemnizatoria. Reclamo por los intereses devengados. Ausencia de obligación “exigible”. Si en un primer momento, anterior al pronunciamiento de la CSJN en el caso “Vizzoti”, el actor percibió sin reservas la liquidación practicada por la empleadora con estricta sujeción a la letra del art. 245 LCT, a los fines de operar el reclamo por diferencias indemnizatorias debió efectuarse y resolverse el planteo de inconstitucionalidad del tope del art. 245 LCT, por lo cual la empleadora al momento del reclamo formal no se hallaba en mora respecto de la diferencia indemnizatoria reclamada, ya que no existía a dicha fecha una obligación exigible. De conformidad con lo dispuesto en los arts. 508 y 622 del Cód. Civil, los intereses se deben en función de la mora, es decir por la dilación o tardanza en cumplir una obligación. En el caso, esa actitud reticente por parte de la demandada no se verificó, ya que en debido tiempo abonó la indemnización que le fijaba la ley. C.N.A.T. S.II. S.D. 94.483 del 25/09/2006. Exp.. 11.509/200. “FLORES, Claudio Marcelo c/MOLFINO Hnos. S.A. s/despido”. (G.-P.). D.T. 55 1 Ius variandi. Alteración de las condiciones de trabajo. Nulidad de la disposición de la AFIP que pone fin a un interinato. Restitución en el cargo. Resulta ilegítima la medida dispuesta por la AFIP que puso fin a un interinato de diez años, por existir una contradicción entre la resuelto por dicho organismo y la disposición del art. 14 del laudo 15/91 por la cual la subsistencia del interinato depende de la formulación de un concurso de antecedentes y oposición, para la cobertura definitiva del puesto dentro del plazo de 12 meses desde la vacancia. Ello así, dado que el sometimiento del trabajador a un interinato que se ha prorrogado por un lapso de diez años en una categoría superior, requería algún tipo de justificación del ente administrador vinculada al incumplimiento de la disposición convencional creada, justamente, para evitar la extensión “sine die” de los cargos interinos. La prórroga indefinida de los interinatos implica una contravención al principio de progresividad, afecta la moral del trabajador, quien no ve consolidado su natural evolución en el empleo y también contradice el mandato constitucional de otorgar “condiciones dignas y equitativas de labor” (art. 14 bis de la C.N.). Asimismo violenta las disposiciones del art. 66 de la LCT, que limita la facultad de variación del contrato laboral del trabajador a aquellos supuestos donde no se modifiquen las condiciones esenciales del mismo y no se lo afecte ni moral, ni económicamente. Así resulta nula la disposición de la AFIP que dispone el cese del actor en sus funciones, pues no podía hablarse de un “interinato” luego de tan prolongado tiempo sin la realización del concurso que le imponía la disposición convencional, implicando esto reconocer su derecho a ser restituído en el cargo de supervisor. C.N.A.T. S.VII. S.D. 39.541 del 06/09/2006. Exp. 18.470/2004. “CARATTI, Carlos Norberto c/Estado Nacional AFIP D.G.I. s/nulidad e inconst. resol”. (R.D.-R.B.). D.T. 55 2 Ius variandi. Cambio de horario. Un cambio de horario como el que intentó imponer la demandada (la trabajadora laboraba de 6 a 14 hs, y se pretendía cambiarle el horario de 14 a 22 hs) implicaba la 12 alteración de una modalidad “esencial” del contrato por lo que, aunque no causara perjuicio alguno a la trabajadora, constituía –de todos modos- una medida vedada al empleador (arg. art. 66 LCT). Con mayor razón si –además- la trabajadora había manifestado que no aceptaba el cambio de horario, frente a los cual, las directivas que emanan de los arts. 4, 62 y 63 de la LCT imponían al empleador mantener el horario tradicional antes que modificar unilateralmente una condición esencial del contrato y de cometer un claro acto de avasallamiento. Por otra parte, el art. 66 LCT no exige que el trabajador “acredite” el perjuicio que le pudiera causar el ejercicio del ius variandi, y el ejercicio legítimo del mismo siempre está condicionado a que la medida modificatoria, más allá de su razonabilidad, no cause perjuicio material ni moral al trabajador (art. 66 LCT). C.N.A.T. S.II. S.D. 94.494 del 26/09/2006. Exp. 12.737/2004. “DELGADO, Gilda Antonia c/LOS SOLES Internacional S.A. s/despido”. (P.-G.). DT 56. 3. Jornada de trabajo. Horas extras. Prueba fehaciente. Falta de prueba fehaciente. Rechazo. No procede hacer lugar al reclamo derivado de horas extraordinarias, en tanto el peticionante no haya denunciado el horario que cumplía para el demandado, ni tampoco aportado prueba tendiente a demostrar que trabajaba una mayor cantidad de horas extraordinarias que las que le fueran abonadas según detalle acreditado en autos por el perito contador junto con planilla horaria acompañada en dicho informe. Por otra parte, es jurisprudencia reiterada de la Sala I que la prueba de las horas extras debe ser fehaciente (categórica y concluyente) tanto respecto de los servicios prestados como al tiempo de su cumplimiento (Sala I, Albarenque Caratte Julio c/ Frigorífico Metan S.A., 30/06/85), requisito no cumplido en el caso. C.N.A.T. S.I. S.D. 83.846 del 28/09/06. Exp. 7000/05. "ANZALDO HERRERA, Salustiano c/ DANONE ARGENTINA S.A. s/ despido". (V.- Pu.). DT 56. 6 Jornada de trabajo. Jornada insalubre. Horas extras. Diferencias salariales. Recargo del art. 201 L.C.T.. Admisibilidad. Mediante resolución 161/01 DPT 2001 la Dirección Provincial del Trabajo estableció la insalubridad de las tareas desarrolladas en Altos Hornos Zapla, sin efectuar limitación alguna en cuanto a los alcances de dicha declaración, conforme se desprende de dicha resolución. De modo que resulta viable la pretensión por diferencias salariales generadas por exceso de horas trabajadas en tareas insalubres considerando el equivalente salarial de una hora y veinte minutos por cada hora efectivamente trabajada con más el recargo previsto en el art. 201 L.C.T. como horas extras así como su proyección sobre todos los demás rubros del sueldo de los actores. (Citado por el Dr. Zas en su voto, en mayoría). C.N.A.T. S.V. S.D. 68867 del 26/09/06. Exp. 8009/04. "TARIFA, Francisco y otros c/ ACEROS ZAPLA S.A. s/ Diferencias de Salarios". (Z- G.M.- S.) D.T. 56 9 Jornada de trabajo. Prueba. Trabajador de Telecentro. Convenio aplicable 223/75. Si bien ni la presunción del art. 55 de la LCT, ni la falta de exhibición de planillas horarias, producen consecuencias desfavorables para la demandada en lo que se refiere al horario de trabajo, por no existir la obligación de consignar la extensión de la jornada laboral en el registro del art. 52 LCT y tampoco disposición legal o reglamentaria que obligue a llevar las planillas horarias, conservarlas ni tampoco a exigirlas, en el caso concreto la norma convencional aplicable a la actividad de la demandada (prestación de servicios de televisión por cable), esto es el CCT 223/75, exige que “la asistencia se registre en tarjetas habilitadas al efecto en el reloj contralor y/o libro de asistencia” (cfr. art. 50), de modo tal que si la demandada no puso a disposición del perito contador estos elementos de contralor debe presumirse de acuerdo a lo dispuesto por el art. 54 LCT la veracidad de las afirmaciones que el actor formulara en el inicio en torno a la extensión del horario. C.N.A.T. S.VI. S.D. 59.135 del 27/09/2006. Exp. 12.156/2004. “COLOCA, Rafael c/TELECENTRO S.A. s/despido”. (S.-F.M.). D.T. 72 Periodistas y Empleados Administrativos de Empresas Periodísticas. Ausencia de carné o matriculación. Circunstancia no excluyente para el ejercicio de la actividad. El requisito de la inscripción en la matrícula de periodistas no es esencial al contrato y por lo tanto su ausencia no puede motivar la invalidez de la relación. Si la empleadora no exigió la inscripción en la matrícula ni el carné profesional antes del ingreso del dependiente, ni con posterioridad, su negligencia no le exime de cumplir con todas las obligaciones que la ley le impone, Es que la inscripción en la matrícula de periodista no constituye un requisito instituído “ad substantiam” de la categoría profesional, por lo cual, en principio, su ausencia no produce invalidez de la relación laboral; la condición de periodista no la determina esta formalidad sino el objeto final de la vinculación de trabajo; no es esencial al contrato, por eso se encuentra también amparado el trabajador cuyo carné o matrícula se encuentre vencido. El ejercicio de la actividad suple la falta de formalidad, siempre que las tareas realizadas no fueran por sí ilícitas o contrarias a la moral y las buenas costumbres, por ello su falta tampoco enerva los derechos emergentes del desempleo del periodista. 13 C.N.A.T. S.II. S.D. 94.462 del 20/09/2006. Exp. 16.504/2005. “ESTEBAN, Alicia Beatriz c/Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias s/despido”. (P.-G.). D.T. 72 Periodistas y empleados administrativos de empresas periodísticas. Calificación profesional. A fin de determinar la calificación profesional de acuerdo a las distintas categorías que surgen del art. 23 de la ley 12.908 hay que atenerse a la modalidad de las tareas cumplidas con prescindencia de la denominación dada al periodista en sus relaciones con el público. C.N.A.T. S.III. S.D. 87.851 del 16/06/2006. Exp. 24.812/2004. “ADRAGNA, Sandra Verónica c/LATIN AMERICAN ART S.R.L. y otros s/despido”. (E.-P.). D.T. 72 Periodistas y empleados administrativos de empresas periodísticas. Falta de carnet profesional. No obsta a la inclusión dentro del ámbito de aplicación del estatuto del periodista el hecho que la actora no hubiere obtenido carnet profesional, pues “cuando por las leyes, estatutos profesionales o convenciones colectivas de trabajo se exigiere algún documento o licencia o carnet para el ejercicio de una determinada actividad, su falta no excluirá la aplicación del estatuto o régimen especial, salvo que se tratara de profesión que exija título expedido por la autoridad competente (art. 51 L.C.T.) C.N.A.T. S.III. S.D. 87.851 del 16/06/2006. Exp. 24.812/2004. “ADRAGNA, Sandra Verónica c/LATIN AMERICAN ART S.R.L. y otros s/despido”. (E.-P.). D.T. 72 Periodistas y Empleados Administrativos de Empresas Periodísticas. Indemnización por despido arbitrario regida por el art. 43 de la ley 12.908. Improcedencia de la “integración mes de despido”. Toda vez que la relación estuvo regida por la ley 12.908 no cabe hacer lugar al cálculo del rubro “integración mes de despido”. Ello así, toda vez que el art. 43 de la citada ley estatuye como mecanismo de protección contra el despido arbitrario un sistema indemnizatorio que, comparado en su integridad con el sistema que establece la LCT para ese mismo fin, resulta más beneficioso. Así, contempla un lapso de preaviso superior al establecido en la norma general (conf. art. 43 inc b) según ley 16.792), en la indemnización por antigüedad no contempla el tope del art. 245 LCT, y el sistema indemnizatorio, en conjunto, es notoriamente más favorable al trabajador que el previsto en la LCT, por ello se aplica íntegramente el sistema de la ley estatutaria. Como el art. 9 de la LCT, al declarar aplicable el principio de conglobamiento orgánico por instituciones, descartó la posibilidad de “acumular” beneficios provenientes de la atomización de normas laborales, no cabe duda que no puede extraerse la “mejor” condición de cada norma en juego formando una “nueva” e inexistente sino que debe aplicarse el régimen que, comparando por instituciones, en conjunto, resulte más favorable al trabajador, aún cuando alguna condición particular no lo sea. Tal régimen es el de la ley 12.908 y no prevé la denominada “integración mes de despido”. C.N.A.T. S.II. S.D. 94.462 del 20/09/2006. Exp. 16.504/2005. “ESTEBAN, Alicia Beatriz c/Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias s/despido”. (P.-G.). D.T. 72 Periodistas y Empleados Administrativos de Empresas Periodísticas. Indemnización por despido regida por el art. 43 de la ley 12.908. Incidencia del SAC. A los fines de establecer la base de cálculo de las indemnizaciones contempladas en el art. 43 de la ley 12.908, debe considerarse la incidencia del SAC. En efecto, a diferencia de los que sucede con la base remuneratoria que prevé el art. 245 de la LCT –que remite a la consideración de la mejor remuneración normal y habitual de pago “mensual”-, el art. 43 inc e) de la ley 12.908 se refiere al promedio que resulte de lo percibido durante los últimos seis meses, a cuyo efecto, ordena computar las retribuciones extras y las gratificaciones de todo tipo. Dado que el SAC es una remuneración que se devenga a partir de cada prestación y que se debe abonar en forma semestral (arg. arts. 121 y 122 LCT) su incidencia debe ser considerada para establecer la base de cálculo de las indemnizaciones. C.N.A.T. S.II. S.D. 94.462 del 20/09/2006. Exp. 16.504/2005. “ESTEBAN, Alicia Beatriz c/Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias s/despido”. (P.-G.). D.T. 72 Periodistas y empleados Administrativos de Empresas Periodísticas. Indemnización por despido regida por el art. 43 de la ley 12.908. Incremento previsto en el art. 16 de la ley 25.561. Decreto 2014/04. Cálculo sobre el SAC. El incremento del 80% previsto en el decreto 2014/04 debe calcularse sobe la indemnización por despido y sustitutiva de preaviso, indemnizaciones admitidas por el art. 43 inc. b y c de la ley 12.908. (El Dr. Pirolo deja a salvo su criterio minoritario, aunque por razones de economía procesal sigue la postura mayoritaria de la Sala, en el sentido de que la intención del legislador no ha sido agravar cualquier indemnización que se origina a partir de la fecha del despido, sino sólo la que corresponde a la antigüedad adquirida en el empleo). C.N.A.T. S.II. S.D. 94.462 del 20/09/2006. Exp. 16.504/2005. “ESTEBAN, Alicia Beatriz 14 c/Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias s/despido”. (P.-G.). D.T. 72 Periodistas y empleados administrativos de empresas periodísticas. Multa del art. 2 ley 25.323. Improcedencia. En la medida en que la actividad de la actora (diseño gráfico, armado y diagramación de una revista y un periódico mensual) se encuentra regida por un régimen específico como lo es la ley 12.908 (Estatuto de Periodistas), que contempla expresamente los resarcimientos para el caso de despido injustificado (art. 43), quedan excluídas las indemnizaciones que para el mismo supuesto dispone la ley de contrato de trabajo (art. 2 L.C.T.). El texto del art. 2 de la ley 25.323 es claro en cuanto a que sólo comprende los casos en que las indemnizaciones debidas son las “(… ) previstas en los arts. 232, 233 y 245 de la ley 20.744 (t.o. 1976) y los arts. 6 y 7 de la ley 25.013, o las que en el futuro las reemplacen (… )”. Cabe agregar que el art. 19 de la Constitución Nacional establece que “nadie está obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohibe. Por consiguiente, no puede imponerse al empleador un agravamiento de las indemnizaciones no prevista por la ley. El intérprete no puede sustituir al legislador y no cabe presumir que éste hubiera incurrido en un olvido o una omisión no querida (CSJN, Fallos 308:1664). C.N.A.T. S.III. S.D. 87.851 del 16/06/2006. Exp. 24.812/2004. “ADRAGNA, Sandra Verónica c/LATIN AMERICAN ART S.R.L. y otros s/despido”. (E.-P.). D.T. 77 Prescripción. “Demanda interruptiva de la prescripción”. La figura de la “demanda interruptiva de la prescripción”, no existe en nuestro sistema legal. La circunstancia de que aún las demandas que contienen defectos que impiden su curso normal, o sean presentadas ante Juez incompetente, conserven el efecto interruptivo de la prescripción, deriva de que son verdaderas demandas, esto es, actos de ejercicio del derecho de acción cuyo objeto es la obtención de una sentencia de condena contra quien, como parte de una relación obligacional, el demandante califica como deudor de una prestación. Un escrito que no tenga como finalidad inmediata iniciar un proceso cuyo objeto mediato sea la obtención de un pronunciamiento tal, no es, técnicamente una demanda, así no lo es, un escrito que se limita a la declaración de que su firmante tiene la intención de que el curso de la prescripción de una acción de la que se dice titular, resulte interrumpida. C.N.A.T. S.VIII. S.I. 27.327 del 15/09/2006. Exp. 8.183/2006. “ANTONINI, Gabriel Eduardo c/LABORATORIO ANDROMACO S.A. y otro s/interrupción prescripción”. DT 77. Prescripción. Demanda nula por defectos. Efecto interruptivo en los términos del art. 3986 CPCCN. La jurisprudencia de este Tribunal entiende que la demanda nula por defectos de forma, interrumpe la prescripción en los términos del art. 3986 CPCC pues no se trata de un caso de desistimiento del proceso en los términos del entonces vigente art. 70 LO (C.N. Trab. Sala VII SE 6401, 30/04/84; id. Sala IV SD 53.400, 28/2/85; id. Sala VI 30/4/87 en DT 1987-B-p. 1429 entre otros); incluso, la C.S.J.N. tiene dicho que una demanda con deficiencias no subsanadas en el plazo otorgado por el art. 67 de la ley 18.345 encuadra en las previsiones del art. 3986 del Cód. Civil que en forma expresa le atribuye virtualidad interruptiva de la prescripción a la demanda aún cuando fuera defectuosa (C.S.J.N. "García Morales, Ofelia L. c/ Cavasso, Carlos D. y otros" 10-3-92 en Trab. y Seg. Soc. 1993 p. 125). C.N.A.T. S.X. S.D. 14.579 del 13/09/06. Exp. 14.447/ 04 ."DEFELICE, Ilda Nelly c/ PEZZUTI, Osvaldo José s/ despido". (M.- S). D.T. 77 bis Presunciones. Art. 57 LCT. Pago clandestino. Deficiente registro en la categoría laboral. La presunción que emerge del art. 57 LCT no es suficiente para acreditar el pago clandestino de una parte de la remuneración ni el deficiente registro de la categoría laboral: si bien tal prueba no debe ser ni más ni menos estricta que la de cualquier otro hecho relevante invocado y controvertido, ella no depende simplemente de la presunción señalada, sino que requiere una acreditación positiva. C.N.A.T. S.III. S.D. 88.120 del 27/09/2006. Exp. 21.782/2005. “VICENTE, Abel Fernando c/GALAGO S.A. s/despido”. (G.-P.). D.T. 83 Salario. Decreto 1273/02. Asignación no remunerativa de $100 para trabajadores privados convencionados. Trabajadores no jerárquicos fuera de convenio. Aplicabilidad de la asignación. El decreto 1273/02 solo es inaplicable al personal que no está convencionado debido a la naturaleza e importancia de sus actividades (jerárquico), y no a aquél otro que no tiene dicha calidad, pero que por su calificación contractual no ha sido contemplado en el convenio colectivo aplicable en la empresa o establecimiento. C.N.A.T. S.VI. S.D. 59.170 del 28/09/2006. Exp. 26.949/03. “BERARD, Augusto Diego c/Servicio de Almacen Fiscal Zona Franca y Mandatos S.A. s/despido”. (F.M.-S.). D.T. 17 Trabajadores de casas de renta. Trabajador que frente a su despido pretende se le otorgue un plazo para abandonar la vivienda. Dispuesto el despido incausado del encargado de una casa de renta y pretendiendo 15 éste que se le otorgue un plazo para abandonar la vivienda (hasta que le sea totalmente abonada la indemnización), cabe concluir que del juego armónico de lo dispuesto en la ley 12.839 y el decreto 11.246/49 resulta que el suministro de vivienda constituye una obligación típicamente accesoria y se extingue al hacerlo la obligación contractual (arts. 523 y 525 del Cód. Civil), sin que exista ninguna norma que le atribuya al encargado una suerte de retención de la vivienda hasta que le sean satisfechas las indemnizaciones, por lo que independientemente de que el despido hubiera sido dispuesto con o sin causa, sólo le asiste al demandado el derecho de accionar por el pago de una eventual indemnización. C.N.A.T. S.VII. S.D. 39.605 del 28/09/2006. Exp. 5.710/06. “Consorcio de Propietarios del Edificio Juan B. Justo 8.555/57 c/Etchegaray, Gustavo Héctor s/desalojo”. (R.B.-F.). DT 53. Trabajo insalubre. Declaración de insalubridad de tareas, limitada a los efectos previsionales. Pautas de interpretación. Aplicación del principio de primacía de la realidad. En el caso, existe una resolución de la autoridad administrativa que declara la insalubridad del trabajo desarrollado en lo que hace a los actores, si bien aclarando que lo hace a los efectos previsionales. Hay que preguntarse si esa declaración que dice ni más ni menos que los trabajadores prestan servicios en un lugar potencialmente peligroso para su salud puede ser interpretada con las limitaciones que puedan desprenderse de su letra o a la luz de los valores en juego. Sobre el punto...el informalismo que regla el proceso administrativo no podría dejarse de lado en este caso, sino que es necesario en la especie el principio de primacía de la realidad jurídica sobre el exceso formal manifiesto. (Del voto del Dr. Simón, que adhiere al del Dr. Zas). C.N.A.T. S.V. S.D. 68867 del 26/09/06. Exp. 8009/04. "TARIFA, Francisco y otros c/ ACEROS ZAPLA S.A. s/ Diferencias de Salarios". (Z- G.M.- S.) DT 53. Trabajo insalubre. Declaración de insalubridad de tareas. Facultad del Poder Ejecutivo en ejercicio del poder de policía. Obligatoriedad de la determinación de insalubridad con anterioridad a la contienda judicial. Falta de facultades del Tribunal del Trabajo para su determinación. "... está vedado por ende a los jueces disponer por la vía de un proceso ordinario más, el carácter de insalubre o no de las tareas de un establecimiento pues tal declaración debe preceder a la contienda judicial ya que no es facultad de los tribunales del trabajo la determinación de la salubridad o insalubridad de los lugares o establecimientos de trabajo, sino del Poder Ejecutivo en ejercicio del poder de policía conforme nuestro derecho positivo. Ante la claridad del art. 200, más allá de la pruebas que puedan aportarse en el proceso judicial ordinario y la valoración que de ellas se efectuare, lo cierto es que no existiendo la requerida resolución administrativa no cabe posibilidad alguna -por carecer de dichas facultades - de que el Tribunal del trabajo declare la insalubridad de las tareas...."del voto del Dr. Scotti, SD 14.412 de Sala X, 26/06/06, en autos "Casimito, Pedro Miguel y otros c/ Aceros Zapla S.A. s/ diferencias de salarios". (Citado la Dra. García Margalejo, en su voto en minoría). C.N.A.T. S.V. S.D. 68867 del 26/09/06. Exp. 8009/04. "TARIFA, Francisco y otros c/ ACEROS ZAPLA S.A. s/ Diferencias de Salarios". (Z- G.M.- S.) D.T. 53 Trabajo insalubre. Tareas desarrolladas en Aceros Zapla S.A. Tareas penosas, riesgosas y/o determinantes de vejez o agotamiento prematuro. Res. 161/01. Calificación de las tareas a los fines provisionales. La Resolución Nº 853 del 29/10/04 aclaró que “… las tareas de Aceros Zapla S.A.., calificadas por la Res. 161/01 como penosas, riesgosas y/o determinantes de vejez o agotamiento prematuro, son distintas de las denominadas insalubres, en los términos del art. 200 LCT… ”, y que la mencionada Resol 161/01 “… regulan situaciones de índole exclusivamente provisionales, tal como versa la legislación aplicada y no constituye declaración de insalubridad… ” (art. 3). C.N.A.T. S.II. S.D. 94.427 del 11/09/2006. Exp. 8.006/04. “ESCALERA, Orlando y otros c/ACEROS ZAPLA S.A. s/diferencias de salarios”. (G.-P.). D.T. 92 Trabajo marítimo. Serenos de buque. Inexistencia de relación de dependencia con la Prefectura Naval Argentina. La Prefectura Naval Argentina es una fuerza de seguridad portuaria y costera del Estado Nacional que lleva y administra el registro de serenos de buque, pero no explota sus servicios. Los servicios de los serenos son requeridos, conforme al Régimen de Seguridad de la Navegación, a la autoridad portuaria, que los asigna a los armadores que lo solicitan, directamente o a través de agencias marítimas, para prestarlos respecto de los buques que explotan, generalmente por lapsos predeterminados. La Prefectura Naval Argentina no es una empresa de navegación, sino la autoridad administrativa de aplicación de los regímenes de seguridad portuaria y de la navegación. No es empleadora de personal marítimo ni portuario. Este poder disciplinario no lo convierte en empleador en el sentido del derecho del trabajo. No se trata de una empresa comercial, industrial o de servicios, ni utiliza los servicios de los serenos. Regula y controla, desde la perspectiva de la seguridad, su actuación y la de sus verdaderos empleadores –los armadores que requieren sus servicios-. C.N.A.T. S.VIII. S.D. 33.622 del 19/09/2006. Exp. 4.024/2005. “MIRANDA, Antonio Osvaldo c/PREFECTURA NAVAL ARGENTINA s/despido”. (M.-L.). 16 D.T. 92 Trabajo marítimo. Serenos de buque. Momento a partir del cual comienza su derecho a percibir haberes. Teniendo en cuenta la Sección 2 del REGISEPORT aprobado por el dec. 890/80 que regula la contratación y régimen laboral de los serenos de buque, el “despacho” de los serenos es el envío de éstos a los buques, lo que significa una etapa posterior al “sorteo”, adquiriendo los serenos su derecho a percibir haberes desde el momento del “despacho”, es decir, desde que comienza el turno para el que han sido designados. En este sentido, el sereno sólo está a disposición del armador o agencia que lo ha solicitado a partir del inicio del turno para el que ha sido sorteado. El derecho a la percepción nace por el sólo hecho del despacho, con prescindencia de que el inicio de la prestación se vea diferido en el tiempo por las eventuales demoras en que pudiera incurrir el buque. C.N.A.T. S.IV. S.D. 91.668 del 12/09/2006. Exp. 14.604/2005. “CICATIELLO, Luis Pascual y otro c/ODFJELL Argentina S.A. s/diferencias de salarios”. (Gui.-M.). D.T. 92 Trabajo marítimo. Sereno de buque. Momento a partir del cual se devenga la remuneración. La reglamentación existente sobre el procedimiento para la designación de serenos (decreto 890/80 “Régimen de la Seguridad Portuaria” y Ordenanza Policial Nº 1/81 de la Prefectura Naval Argentina, Agregado 1, pto. 1.4 a 1.12), da cuenta de que, desde que son tomados en la planchada de los buques, los serenos tienen derecho a la percepción de su jornal por el sólo hecho del despacho del buque. Además, a partir de ese momento, se encuentran imposibilitados de utilizar su fuerza de trabajo en beneficio propio, dándose la situación a la que se refiere el art. 103 de la LCT. Dichos trabajadores, no pueden ejercer funciones en ningún otro buque hasta que finalice su función por la partida del barco, lo que se encuentra expresamente reglamentado por el Poder Ejecutivo. De este modo, el empleador debe al trabajador la remuneración aunque éste no preste servicios, por la mera circunstancia de haber puesto su fuerza de trabajo a disposición de aquél, teniendo en cuenta los principios generales del derecho del trabajo en materia de remuneración y jornada. C.N.A.T. S.VII. S.D. 39.619 del 29/09/2006. Exp. 15.272/2005. “PANETTA, Carmelo c/MASEGOSA, Jorge Enrique s/diferencias salariales”. (R.B.-F.). PROCEDIMIENTO Proc. 5 Actuación en tiempo hábil. Presentación de un documento cinco minutos después de haberse cumplido la hora límite. Inadmisibilidad. Si bien el tiempo transcurrido entre la hora límite para la presentación de un escrito (certificado médico) y el momento en que dicha presentación se efectivizó resulta exiguo (5 minutos), no autoriza a fundar en ello la decisión de exceptuar al presentante de la consecuencia de los actos procesales extemporáneos, pues ello significaría agregar otra excepción a la ya regla de excepción que lo faculta a arrimar la actuación de que se trate a los autos luego de vencido el plazo correspondiente. Los plazos del procedimiento están para ser cumplidos y no permiten dispensas en razón de uno o varios minutos de demora. (Del dictamen de la Fiscal Adjunto “ad hoc”, al que adhiere la Sala). C.N.A.T. S.VII. S.I. 27.908 del 26/09/2006. Exp. 7.597/2006. “VERDUM, Máximo c/GOLFO, Héctor Cuarto y otros s/accidente-acción civil”. Proc. 11 Amparo. Autorización a las empresas de transporte aerocomercial de mantener afectados a pilotos mayores de 60 años. Ausencia de discriminación. No cabe hacer lugar al recurso de amparo deducido por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas contra la disposición de la Fuerza Aérea Argentina (Comando de Regiones Aéreas) que tachó de discriminatoria, en cuanto autoriza a las empresas de transporte aerocomercial a mantener afectados, durante un llamado “período de transición”, a pilotos mayores de sesenta años, cuya capacidad psicofísica sea adecuada a los requerimientos de seguridad propios de la actividad. No existe discriminación, en la medida en que la disposición en cuestión otorga una facultad, no impone una obligación ni una carga, estableciendo que en los casos en que se decida utilizarla, las empresas de transporte aerocomercial deberán contar con el acuerdo de cada uno de los pilotos, que no podrán ser obligados, sin su expreso consentimiento, a continuar prestando servicios. C.N.A.T. S.VIII. S.I. 27.301 del 12/09/2006. Exp. 9.163/2006. “ASOCIACION DE PILOTOS de la Líneas Aéreas c/ESTADO NACIONAL Ministerio de Defensa Fuerza Aérea Argentina Comando de Regiones Aéreas Dirección de Hab. Aeronáutica s/acción de amparo”. Proc. 11 Amparo. Solicitud de la integración de la Comisión de Garantías (art. 24 ley 25.877) a los fines de la declaración del carácter esencial del servicio telefónico. Improcedencia de la vía. El amparo no resulta la vía adecuada a los fines de obtener la declaración del servicio de telefonía como esencial, de conformidad con lo previsto en el art. 24 de la ley 25.877 y su decreto reglamentario 272/06. Ello, en razón de que no se advierte una demora u 17 omisión de la autoridad pública que sólo pueda ser remediada mediante esta vía excepcional. En el caso, al producirse la apertura del procedimiento de conciliación obligatoria, tres meses antes de la interposición de la demanda la actora no instó la integración de la Comisión de Garantías, lo cual no permite calificar como manifiestamente arbitraria o ilegal la resolución administrativa dictada cinco meses después de la vigencia del decreto 272/06, el que a su vez no fija lapso preciso para la integración de la mencionada Comisión, y que difirió el reconocimiento del servicio de telefonía como esencial al momento en que se integrara la citada comisión. La acción de amparo no faculta a los jueces a sustituir los trámites pertinentes, en particular, en los casos en los cuales los remedios ordinarios no aparecen impugnados como una forma oportuna de acceso a la jurisdicción, y la inminencia proviene de la conducta de la propia accionante. Por otra parte la pretendida calificación no podría ser resuelta en el ceñido marco del amparo, sin permitir el ejercicio del derecho de defensa en juicio por parte de la organización sindical pertinente, cuya citación no fue requerida por la amparista. Estamos en presencia de una cuestión compleja, cuya dilucidación requiere la participación cabal de todos los sujetos involucrados, lo que implica la necesidad de una mayor amplitud de debate y prueba y excede notoriamente el ámbito propio de la acción de amparo. C.N.A.T. S.V. S.D. 68.902 del 04/10/2006. Exp. 21.416/2006. “TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. c/ESTADO NACIONAL-Poder Ejecutivo Nacional s/acción de amparo”. (Z.-G.M-S.). Proc. 29 Diligencias preliminares. Finalidad. Trabajador que ignora los datos identificatorios del empleador. La finalidad de quien impetra una diligencias preliminar, es la de obtener un dato que le permita proponer la acción sin defectos, o que por carecer o desconocer algunas de las bases necesarias para deducirla, o para alcanzar el éxito en su proposición, el ordenamiento jurídico le permite preparar el proceso ordinario en el marco de lo expresamente previsto por los arts. 323 y sgtes.. Así, en el caso de que el empleador no haya cumplido con ninguna de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, razón por la cual el actor ignore el número de documento de identidad del contratista o los datos del propietario de la obra, y tras sufrir un accidente, nada sepa de ellos, cabe admitir las diligencias preliminares pues su finalidad es procurar a quien ha de ser parte en un futuro juicio, el conocimiento de hechos o informaciones que no podría conseguir o sería difícil su obtención sin la intervención judicial y que resultan indispensables para que el proceso quede, desde el comienzo, constituído de un modo regular. (Del dictamen de la Fiscal Adjunta “ad hoc”, al que adhiere la Sala). C.N.A.T. S.VII, S.I. 27.892 del 22/09/2006. Exp. 11.312/06. “MORENO, Darío Saúl c/JIMENEZ Horacio s/diligencia preliminar”. Proc. 30 Domicilio. Traslado de la demanda al socio gerente de la sociedad demandada en el domicilio que figura en el estatuto social. Validez. Resulta válida la notificación de la demanda que se efectúa al socio gerente de la sociedad codemandada en el mismo domicilio fijado para ambos en el estatuto social, al momento de constituírse la sociedad. Si bien es cierto que el lugar donde corresponde correr el traslado de la demanda a las personas físicas es aquel donde tienen el principal asiento de su residencia y de sus negocios (art. 89 C.C.), no lo es menos que no resulta exigible a los trabajadores que conozcan o averigüen el domicilio particular de sus empleadores. C.N.A.T. S.III. S.I. 57.358 del 18/09/2006. Exp. 3.299/2004. “BENITEZ, Bernardo Esteban c/FEDYNIUK, Roberto Daniel y otros s/despido”. Proc. 33 Ejecución de sentencias. Pedido de sustitución de una medida cautelar por otra. Improcedencia por la etapa en que se encuentra el proceso. Ante el pedido de la demandada de sustitución de la inhibición general de sus bienes por una póliza de caución, en plena etapa de ejecución, cabe concluir que ello no es posible por el estado en que se encuentra la causa. No puede sustituirse una medida cautelar por otra medida de igual carácter cuando lo que corresponde es el cumplimiento liso y llano de la sentencia por vía del depósito del monto que arroja la liquidación aprobada. C.N.A.T. S.VI. S.I. 29.070 del 14/09/2006. Exp. 16.684/2006. “LEITON, German Antonio c/UNIVERSAL CARGA S.A. y otros s/despido-incidente”. (F.M.-S.). Proc. 37.1. Excepciones. Competencia. Empleo público. Locación de servicios. Contratos sucesivos. Despido. Pedido de reincorporación. Incompetencia de la C.N.A.T.. No correspondería a este Tribunal expedirse sobre la pretensión de los trabajadores que con invocación del art. 14 bis de la Constitución Nacional, enmarcándose primeramente en el régimen de empleo público y subsidiariamente en la Ley de Contrato de Trabajo, por resultar ello ajeno a la competencia del mismo (arts. 20 y conc. De la L.O.). Sumado a ello el Alto Tribunal ha sostenido desde antiguo que la estabilidad en el empleo público, "...como todos los derechos que consagra la Constitución Nacional, no es absoluto, debe armonizarse con los demás y puede ser limitado por las leyes que lo relgamentan..." (Fallos 250:418; 261:336). (En el caso, los accionantes estaban sujetos al cumplimiento de sucesivos contratos de locación de 18 servicios al amparo del Decreto 1184/01, reduciéndose posteriormente su retribución con el dictado del Decreto 896/01y pretendían la reinstalación en sus puestos y en subsidio, indemnizaciones por despido en base a la LCT.). C.N.A.T. S.I. S.D. 83836 del 19/09/06. Exp. 7232/04. "OLGUIN, Alberto Ediee y otro c/ Estado Nacional Jefatura de Gabinete de Ministros Sec. de Deporte Subs. de Desarrollo y Fomento Deportivo s/ despido". (V.-Pu.). Proc. 37 1 a) Excepciones. Competencia material. Contienda positiva de competencia. Acción fundada en la Ley de Contrato de Trabajo y dirigida contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ante la contienda positiva de competencia suscitada por una acción fundada en la Ley de Contrato de Trabajo y dirigida contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, corresponde estarse a lo resuelto por la CSJN, haciendo suyo un Dictamen del Procurador General de la Nación, en la causa “Sa Edgardo Jesús Gonzalo c/Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/despido” del 07/10/2003, en el sentido de que resulta incompetente la Justicia Nacional del Trabajo, debiendo entender en estas causas la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario. (Del Dictamen del Fiscal General, al que adhiere la Sala). C.N.A.T. S.VI. S.I. 29.168 del 05/10/2006. Exp. 28.337/2005. “TESINI, Stella Maris c/Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/despido”. Proc. 37 1 a) Excepciones. Competencia material. Contienda positiva de competencia. Accidente de trabajo sufrido por una empleada del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tratándose de una acción por accidente de trabajo fundada en las normas de derecho común, por un siniestro que se habría producido en el marco de una relación de empleo público municipal y dirigida contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resulta aplicable la doctrina sentada por la CSJN en los autos “Currao, Carmen Alcira c/Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/despido” en sentencia del 26/08/2003. Conforme lo allí establecido, la contienda positiva de competencia debe resolverse atribuyéndosele aptitud jurisdiccional a la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. C.N.A.T. S.IV. S.I. 44.415 del 12/09/2006. Exp. 8.821/2006. “PAZOS, Gladis Mabel c/Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Secretaria de Salud- Hospital Materno Infantil Ramón Sarda s/accidente acción civil”. Proc. 37 1 a) Excepciones. Competencia material. Demanda entablada contra una persona jurídica autónoma de carácter público provincial. Incompetencia de la justicia laboral. Siendo el demandado el Banco de la Provincia de Buenos Aires, esto es una persona jurídica autónoma de carácter público provincial, resulta incompetente la Justicia Nacional del Trabajo para entender en la causa en que éste es parte, toda vez que el respeto de las autonomías provinciales requiere que se reserve a sus jueces las causas en que lo sustancial del litigio verse sobre aspectos propios de la jurisdicción local, sin perjuicio de las materias federales que también pueden comprender esos pleitos y que tienen adecuada tutela en el recurso extraordinario. (Del dictamen del Fiscal General, al que adhiere la Sala). C.N.A.T. S.VI. S.I. 29.149 del 29/09/2006. Exp. 29.054/2005. “MONTEAGUDO FOLGAR, Eduardo c/Banco de la Provincia de Buenos Aires s/res. 2732/90”. Proc. 37 1 a) Excepciones. Competencia material. Incompetencia de la Justicia del Trabajo cuando el Banco de la Provincia de Buenos Aires es demandado. Por ser el Banco de la Provincia de Buenos Aires un organismo autárquico de la administración pública provincial y en virtud de las prerrogativas acordadas a la Provincia de Buenos Aires por el Pacto de San José de Flores del 11 de noviembre de 1859 –al que alude la Constitución Nacional- y lo dispuesto por la ley 1029 y los artículos 31 y 104 de la carta magna, resulta que dicha entidad estatal, sólo puede ser gobernada y legislada por la autoridad de la Provincia (CSJN, Fallos 301:1010, en autos “Richardi, Marta Susana c/Banco de la Provincia de Buenos Aires s/cobro de pesos” del 6/11/79, entre otros). Asimismo, nuestro más Alto Tribunal (CSJN, en autos “Rodríguez Elizalde, Diego E. c/Banco Provincial de Salta”, Fallo 310:295) tiene decidido que el respeto de las autonomías provinciales requiere que se reserve a sus jueces el conocimiento de las causas que en lo sustancial del litigio versen sobre aspectos propios de la jurisdicción local, sin perjuicio de las materias federales que también pueden comprender esos pleitos y que tienen adecuada tutela en el recurso extraordinario. C.N.A.T. S.III. S.I. 57.349 del 18/09/2006. Exp. 13.424/2006. “MARRONE, Marcelo Antonio c/Banco de la Provincia de Buenos Aires s/despido”. Proc. 37 1 a) Excepciones. Competencia material. Ley 26.086. Juicios laborales exceptuados del desplazamiento de competencia que provoca el juicio universal. Las modificaciones que introdujo la ley 26.086 en los arts. 21,132 y 133 de la Ley de Concursos y Quiebras no permiten vacilación alguna en el sentido que los juicios laborales quedan exceptuados del desplazamiento de competencia que provoca el juicio universal, “salvo que el actor opte por suspender el procedimiento y verificar su 19 crédito conforme lo dispuesto por los artículos 32 y concordantes”. La modificación que efectúa la ley 26.086 resulta de aplicación inmediata, según se infiere del artículo 9 de la citada ley, por tratarse de una norma de orden público en materia de competencia que rige aún en aquellos casos en los cuales se hubiese afirmado la aptitud jurisdiccional del fuero comercial en una resolución pasada en autoridad de cosa juzgada. C.N.A.T. S.III. S.D. 88.148 del 29/09/2006. Exp. 22.418/2001. “AVENDAÑO, Miguel Angel y otros c/La Internacional Empresa de Transporte de Pasajeros S.A. y otros s/despido”. (E.-P.). Proc. 37. Excepciones. Incompetencia y falta de agotamiento de la vía administrativa. Locación de servicios. Contratos sucesivos. Competencia de la C.N.A.T.. Planteada una excepción de incompetencia, habrá de analizarse si la naturaleza de la relación que vinculó a las partes era de carácter laboral, lo que tornará aplicable –en caso afirmativo- la doctrina del Plenario "Goldberg Lucio c/ Szapiro Miguel" de la que se desprende que cuando se demanda el reconocimiento de derechos emergentes de las leyes laborales, no corresponde la declaración de incompetencia sino el rechazo de la demanda en la extensión referida. Y en lo atinente al planteo de falta de agotamiento de la vía administrativa, si la pretensión se ha fundado en la legislación laboral, debe estarse al procedimiento específico aplicable ante estos estrados aún cuando se trate de un juicio contra la Nación (art. 148 L.O.). (En el caso, los accionantes estaban sujetos al cumplimiento de sucesivos contratos de locación de servicios al amparo del Decreto 1184/01, reduciéndose posteriormente su retribución con el dictado del Decreto 896/01y pretendían la reinstalación en sus puestos y en subsidio, indemnizaciones por despido en base a la LCT -. C.N.A.T. S.I. S.D. 83836 del 19/09/06. Exp. 7232/04. "OLGUIN, Alberto Ediee y otro c/ Estado Nacional Jefatura de Gabinete de Ministros Sec. de Deporte Subs. de Desarrollo y Fomento Deportivo s/ despido". (V.-Pu.). Proc. 46 Honorarios. Base de cálculo de la regulación de honorarios. Inclusión de los intereses devengados. Si bien el profesional abogado dirige su esfuerzo en procura del reconocimiento del derecho en orden a la obligación principal, al hacerlo queda involucrado todo lo que como fruto accesorio seguirá la suerte del pronunciamiento de la existencia de la obligación principal (art. 523 Cód. Civil) (Sala C Cámara en lo Comercial en autos “Mazza, Adolfo c/Grandes Sederías Dalf” del 15/12/83). En mérito a ello, los intereses no son ajenos a la actividad profesional, por lo que corresponde que se incluyan en la regulación de honorarios. C.N.A.T. S.III. S.D. 88.080 del 13/09/2006. Exp. 23.818/04. “BARRIOS, Clara c/MESITI, José Horacio s/Indemn. por fallecimiento”. (G.-E.). Proc. 46 Honorarios. Pacto de cuota litis. Contrato aleatorio. El pacto de cuota litis es un contrato de tipo aleatorio donde la contraprestación por los servicios a que se obliga el profesional se halla condicionada al resultado del proceso. Si tal convenio se hace valer con posterioridad al acto que dirime el conflicto de derecho, es decir la sentencia, el elemento aleatorio se desvanece y se desnaturaliza el carácter del convenio, lo que apareja su ineficacia para los efectos procesales. De ahí que el art. 277 de la LCT exija homologación judicial del acto, que constituye la convalidación procesal del convenio extrajudicial celebrado por los interesados. C.N.A.T. S.III. S.I. 57.357 del 18/09/2006. Exp. 19.799/02. “PEÑA, Carlos Sergio c/ODONTOLOGIA DE AVANZADA S.R.L. s/despido”. Proc. 46 Honorarios. Prescripción. Honorarios regulados y no regulados. Ante el caso de que los honorarios no hayan sido regulados, resulta aplicable en materia de prescripción el art. 4032 inc. 1 del Cód. Civil, comenzando a computarse desde el momento en que feneciera el pleito o cesara el mandato. Cuando los honorarios ya fueron regulados, se torna aplicable el plazo decenal previsto en el art. 4023 del Cód. Civil, sin que quepa distinguir entre el supuesto en el que el obligado al pago sea el propio cliente y aquél en que el estipendio se reclama al contrario. La presentación de la liquidación, la promoción de la ejecución de honorarios y la liquidación, son presentaciones en las que se insta la ejecución de los honorarios y poseen un claro e inequívoco carácter interruptivo, según la directriz del art. 3986 del Cód. Civil. (Del dictamen de la Fiscal Adjunta “ad hoc”, al que adhiere la Sala). C.N.A.T. S.VII. S.I. 27.918 del 28/09/2006. Exp. 48.559/87. “IANNONE, Víctor Hugo c/D.N.V. Dirección Nacional de Vialidad s/diferencias de salarios”. Proc. 50. Intervención de terceros. Fundamento. Admisibilidad por excepción. Efectos de la cosa juzgada. El fundamento de la intervención de terceros en el proceso reside en los efectos de la cosa juzgada a todos los interesados en una determinada relación o estadio jurídico, y que la misma es de carácter restrictivo (art. 94 CPCCN) y sólo se admite por excepción cuando las circunstancias demuestren que así lo exige un interés legítimo (en similar sentido Sala IX in re "Frías, Miguel c/ Banco de Tucumán S.A. ", entre otros). C.N.A.T. S.IX. S.I. 9012 del 28/09/06. Exp. 1759/06. "LARES, Ramón Alberto c/ 20 PROVINCIA ART SA. s/ Accidente Acción Civil" Proc. 50. Intervención de terceros. Reparación fundada en el derecho común. Negligencia de prestadores médicos. Eventual acción de regreso. Admisión de citaciones a terceros. Corresponde hacer lugar a las citaciones solicitadas, por cuanto tal como lo señala la Sra. Fiscal Adjunta "Ad hoc", "...el actor demanda una reparación fundada en el derecho común y pone énfasis al delinear la causa del daño que dice padecer, en la negligencia de los prestadores médicos provistos por la aseguradora de riesgos de trabajo demandada, por lo que podría habilitarse en el futuro una eventual acción de regreso, que avalaría la citación pretendida respecto del centro de Salud Norte Olivos, entidad que habría brindado el servicio de salud". C.N.A.T. S.IX. S.I. 9012 del 28/09/06. Exp. 1759/06. "LARES, Ramón Alberto c/ PROVINCIA ART SA. s/ Accidente Acción Civil" Proc. 57 2 Medidas cautelares. Embargo. Cosas muebles registrables. Automóvil. Las cosas muebles registrables como el automóvil, quedan fuera de la presunción de dominio por la posesión a que se refiere el art. 2412 del Código Civil, de manera que el propietario del automóvil no es quien tiene su posesión sino el titular inscripto. De allí que la traba del embargo de un automóvil debe efectuarse mediante oficio al registro respectivo, el cual debe verificar a su vez, si el dominio consta a nombre del embargado y rechazar la inscripción si constata que pertenece a otra persona. C.N.A.T. S.IV. S.D. 91.708 del 29/09/2006. Exp. 6.456/2006. “SALVIA, Patricia y otros c/MANSILLA, Osvaldo Walter y otro s/despido”. (Gui.-M.). Proc. 61 Multas. Multas aplicadas por la autoridad administrativa. Ejecución de la multa. Juzgado laboral como tribunal superior de la causa. Del juego armónico de lo dispuesto en el art. 23 L.O., que otorga competencia exclusiva a la Cámara “en los recursos instituídos por las leyes contra resoluciones administrativas que sancionen infracciones a las normas legales o reglamentarias del derecho del trabajo”; y el art. 12 de la misma ley que reserva para “el juez Nacional del Trabajo” las cuestiones relativas “a los efectos de la ejecución de la multa”, cabe concluir que a los efectos de la ejecución de la multa el juzgado Nacional del Trabajo reviste la calidad de tribunal superior de la causa, lo que implica la existencia de una instancia judicial ordinaria única, que no admite la revisión de lo actuado por el referido tribunal, a través de recursos ordinarios. C.N.A.T. S.III. S.I. 57.396 del 27/09/2006 Exp. 20.491/05. “Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción c/PERICO S.R.L. s/ejecución fiscal”. Proc. 61 Multas. Sanciones por infracciones a las leyes laborales. Ley 18.695. La ley 18.695 que reglamenta el procedimiento para la aplicación de sanciones por infracciones a las leyes laborales, establece en su art. 11 que: “… la resolución que imponga la multa podrá ser apelada previo pago de ésta, dentro de los tres días hábiles administrativos de notificada… ”. Por ello, si la multa fue notificada el 6/2/2006, la apelación presentada el 13/2/006 resulta extemporánea. (Del dictamen de la Fiscal Adjunta “ad hoc”, al que adhiere la Sala). C.N.A.T. S.VII. S.I. 27.863 del 08/09/2006. Exp. 17.710/06. “DICK, Diego Fabián c/Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción s/sumario”. Proc. 62 Notificaciones. Inobservancia de los recaudos previstos en el art. 339 del CPCCN. Validez de la notificación. El art. 339 del CPCCN ordena, cuando el destinatario no se encuentra en el lugar, dejar aviso para que “espere al día siguiente”. Si el oficial notificador no pasó al otro día, tal como reza la norma, sino que lo hizo el mismo día por la tarde, oportunidad en la que entregó la cédula al encargado del edificio, en los términos del artículo 141 del CPCCN, dicha irregularidad justifica el pedido de nulidad de la notificación. Sin embargo, como en el caso, debe considerarse que el acto cumplió su finalidad principal, esto es, ser recibida por la demandada y anoticiarla de la existencia del proceso y del emplazamiento a estar a derecho (art. 169 CPCCN), por lo que cabe tener por válida la notificación. C.N.A.T. S.VIII. S.D. 33.629 del 29/09/2006. Exp. 5.645/2005. “ORIETA, Demetrio c/JOANDIVIR S.A. y otro s/ley 22.250”. (M.-L.). Proc. 63 Nulidad. Incidente de nulidad. Art. 59 L.O. Temporaneidad del planteo de nulidad. Para establecer cuál es el momento en que cabe tener por anoticiada a la parte a los fines de computar la temporaneidad del planteo de nulidad, debe tenerse en cuenta que el conocimiento circunstancial de un proceso judicial no equivale al conocimiento del acto viciado. En este sentido, la Corte Suprema ha establecido la necesidad de no adoptar soluciones rigurosas (Fallos 302:1262) y computar el plazo del art. 59 de la ley 18.345 a partir del momento en que el interesado toma inequívoco conocimiento del acto viciado. Así, reiteradamente se ha resuelto que la fecha en que se efectivizó la traba de un embargo o el inicio de un pedido de quiebra no puede ser reputada como fecha de toma de conocimiento del acto viciado, por cuanto se ignora en ese momento la causa de la pretensión. Ante la constatación de un vicio de notoria gravedad, atenerse a la pauta de la oportunidad configuraría un acto jurisdiccional reprochable por 21 incurrir en un excesivo rigor formal. (En el caso el lapso transcurrido entre la notificación del pedido de quiebra realizado por el actor, cuya fecha de recepción es el 2/3/2006 y el planteo de nulidad presentado el día 18/3/2006, presenta visos de razonabilidad, por lo que no puede admitirse que haya existido una confirmación tácita del acto). C.N.A.T. S.III. S.I. 57.395 del 27/09/2006. Exp. 20.282/2002. “VALDEZ, Bernabé Humberto c/SOCIALMED S.A. s/despido”. Proc. 70. 3. Recursos. Apelación. Aclaraciones. Introducción tardía. Inadmisibilidad. Resultan extemporáneas e improcedentes las aclaraciones que intenta hacer valer una demandante en su recurso de apelación, como ser: quién era su verdadero empleador. Dicho extremo debió ser formulado en el escrito inicial, conforme lo dispuesto en el art. 65 inc. 4 L.O. t.o. de. 106/98 y no en la apelación (art. 277 C.P.C.C.): es que lo menos que puede exigírsele a quien promueve una demanda basada en la existencia de un contrato de trabajo es que identifique acabadamente quién era su empleador y cuál es la razón por la que acciona también contra otra persona...finalmente, nada le hubiera impedido desarrollar en el libelo de inicio, la descripción que, tardíamente, introduce en los agravios. C.N.A.T. S.X. S.D. 14563 del 07/09/06. Exp 5.766/ 04 ."SPINA, Lionel c/ YUKELSON, Esteban Darío y otro s/ despido". (S.- M). FISCALIA GENERAL D.T. 28 6 Convenciones colectivas. Actividades especiales. Trabajadora de un AFJP. No debe considerarse comprendida en el ámbito de aplicación del CCT 264/95 (empleados de empresas de seguro y reaseguro) a la trabajadora de una administradora de fondo de jubilaciones y pensiones, ya que estos entes presentan una tipología especial y no son compañías de seguros típicas en los términos de la cláusula tercera de la citada convención. F.G. Dictamen Nº 42.459 del 20/06/2006 “Galante María Virginia c/MET AFJP S.A. s/despido”. Sala III Expte. Nº 14.440/04. Proc. 6 Acumulación de acciones y litisconsorcio. Momento procesal para unificar personería. El criterio adoptado por el art. 54 del CPCCN se funda en la necesidad de evitar la profusión de trámites y el consiguiente desorden procesal que es susceptible de traer aparejada la actuación independiente de cada uno de los litisconsortes, en cuanto a la multiplicidad de traslados, notificaciones, etc. El instituto se orienta a que los jueces mantengan el “buen orden de los juicios”. De allí que, en cuanto al momento procesal para que se habilite el ejercicio de esta herramienta de rito, la norma lo establece luego de contestada la demanda. Es allí cuando el juez, de oficio o a petición de parte, puede resolver que se unifique la representación, porque el expediente está en sus inicios y se pretende despejar o neutralizar un eventual e hipotético desorden en el trámite futuro. F.G. Dictamen Nº 42.885 del 15/09/2006 “Conti Julio Roberto y otros c/La Internacional Empresa de Transporte de Pasajeros S.A. y otros s/despido” Sala IX Expte. Nº 22.467/01. Proc. 29 Medidas preliminares. Prueba anticipada. La “prueba anticipada” prevista por el art. 326 del CPCCN es un instituto de excepción porque las pruebas, cualquiera sea su naturaleza, deben producirse después de la apertura a prueba. Se viabiliza sólo cuando existe temor justificado de que la espera, hasta el período de prueba, torne imposible o dificultosa su producción y, lo que es más importante, que se torne imposible la prueba de los hechos que pretenden acreditarse con ese medio probatorio preliminar. F.G. Dictamen Nº 42.945 del 25/09/2006 “Luna Lorena Carla c/M.O.& P.C. Collections Argentina S.A. s/medida cautelar”Sala VIII Expte. Nº 15.564/06. Proc. 62 Notificaciones. Notificación a la persona jurídica “consorcio”. Notificación al domicilio de uno de los propietarios del edificio. Validez de la notificación. Si bien el domicilio de la persona jurídica “consorcio” es el lugar donde se encuentra el inmueble afectado al régimen de la ley 13.512 de propiedad horizontal, resulta válida la notificación cursada a una de las unidades funcionales o domicilio particular de uno de los propietarios del edificio, ello así pues la demanda ha entrado en la órbita de conocimiento del interesado. Entra a jugar en este supuesto el principio del “cumplimiento de la finalidad del acto procesal” que emerge de los arts. 169 del CPCCN y 50 LO, que establece que no se podrá declarar la nulidad “… si el acto ha logrado la finalidad a que estaba destinado” F.G. Dictamen Nº 42.952 del 26/09/2006 “Navarro Telma Graciela c/Consorcio de Propietarios del Edificio J. Hernandez 2765/67/69 y otros s/indemn. por fallecimiento”. 22 PLENARIOS CONVOCADOS "CASADO, Alfredo Aníbal c/ Sistema Nacional de Medios Públicos s/ despido" (Expte. N° 14.506/2003 - Sala VI), convocado por Resolución de Cámara N° 14 del 16/8/2006. Temario: “El recargo previsto en el artículo 2° de la ley 25.323 ¿se aplica, en las relaciones regidas por la ley 12.908, a las indemnizaciones dispuestas en el artículo 43, incisos b) y c), de esta última ley? Asimismo ¿Se aplica a la indemnización dispuesta en el inciso d) del mismo artículo?”. TABLA DE CONTENIDOS D.T. 1 1 19 Accidentes del trabajo. Acción de derecho común. Disminución levísima de la capacidad auditiva. Improcedencia de la reparación por la vía civil. Planteo de inconstitucionalidad de la Ley de Riesgos del Trabajo. Improcedencia. 2 D.T. 7 Aportes y contribuciones a entidades gremiales. Decreto 66/99: CCT para la Administración Pública Nacional. “Aporte solidario” Art. 103. Momento en que se devengan los intereses por falta de pago. 2 D.T. 15 Beneficios sociales. Planteo de inconstitucionalidad del art. 103 LCT. Improcedencia. 2 D.T. 15 Beneficios sociales. Planteo de inconstitucionalidad del art. 103 LCT. Procedencia. 2 DT 18. Certificado de trabajo. Art. 45 Ley 25.345. Entrega de certificado. Confección incorrecta. Sanción. Procedencia. 2 D.T. 19 Cesión y cambio de firma. Inexistencia de transferencia del establecimiento en los términos de la LCT. 3 D.T. 19 Cesión y cambio de firma. Transferencia de la explotación del servicio de transporte de colectivos. Origen de los créditos reclamados con posterioridad a la transferencia. Nueva titular integrada por dos sociedades que anteriormente tenían la explotación precaria del servicio. 3 DT. 18 Certificado de trabajo. Art. 45 Ley 25.345. Art. 80 LCT. Ausencia de intimación al empleador. Rechazo. 3 DT 18. Certificado de trabajo. Requerimiento art. 80 últ. párr. LCT. Falta de requerimiento fehaciente. Indemnización agravada. Improcedencia. 3 D.T. 27. Contrato de trabajo. Administración Pública. Decreto 1388/96. Acto expreso de voluntad de incorporación del actor al régimen de la LCT. 3 D.T. 27 20 a) Contrato de trabajo. Conjunto económico. Pluriempleo. Trabajador del Grupo Siembra. Jornada de trabajo. Remuneración. 4 D.T. 27 20 a) Contrato de trabajo. Conjunto económico. Pluriempleo. Trabajador del Grupo Siembra. Remuneración. Convenio aplicable. 4 D.T. 27 20 Contrato de trabajo. Conjunto económico. Transferencia del contrato entre empresas que integran el mismo grupo económico. Responsabilidad solidaria entre cedente y cesionario. 4 D.T. 27 18 b) Contrato de trabajo. Contratación y subcontratación. Solidaridad. Casos particulares. Trabajo de construcción de la red de cañerías dentro de una planta gasífera propiedad de una empresa petrolera. 4 D.T. 27 18 c) Contrato de trabajo. Contratación y subcontratación. Solidaridad. Gastronómicos. Servicio gastronómico prestado en el Jockey Club. 4 D.T. 27 5 Contrato de trabajo. De empleo público. Personal no docente de la UBA que reclama dos adicionales con fundamento en el derecho laboral. Improcedencia. 4 D.T. 27 8 Contrato de trabajo. Entre cónyuges- familiares. 5 D.T. 27 19 Contrato de trabajo. Extinción por mutuo acuerdo. Art. 241 LCT. Ausencia de fraude en el reconocimiento de una “gratificación”. 5 D.T. 27 19 Contrato de trabajo. Extinción por mutuo acuerdo. Convenio celebrado con el empleador directo. Invalidez frente a un tercero. 5 D.T. 27 19 Contrato de trabajo. Extinción por mutuo acuerdo. Homologación de un acuerdo donde no se dirimen hechos litigiosos. Ausencia del carácter de cosa juzgada. 5 D.T. 27 19 Contrato de trabajo. Extinción por mutuo acuerdo. Planteo de nulidad del acuerdo rescisorio celebrado por vicios de la voluntad. Improcedencia. 6 D.T. 27 19 Contrato de trabajo. Extinción por mutuo acuerdo. Planteo de nulidad del acuerdo rescisorio celebrado por vicios de la voluntad. Procedencia. 6 D.T. 27 22 Contrato de trabajo. Fraude a la ley. Art. 31 LCT. Grupo económico en el que una empresa tiene el 99% del paquete accionario. 6 D.T. 27 22 Contrato de trabajo. Fraude laboral. 6 D.T. 27 e) Contrato de trabajo. Presunción art. 23 LCT. Empleado del Parque de la Ciudad. 6 DT 27 e). Contrato de trabajo. Presunción art. 23. Interpretación exegética. Contrato de trabajo LCT - Relación de dependencia. 7 D.T. 27 e) Contrato de trabajo. Presunción art. 23 L.C.T. Médico que presta sus servicios en una empresa de alimentos. Inexistencia de relación laboral. 7 23 DT 27 e). Contrato de trabajo. Presunción art. 23. Método teleológico de interpretación. Prueba del contrato no laboral a cargo del empleador. 7 DT 27 i) Contrato de trabajo. Relación de dependencia. Apertura de caja de ahorrros a nombre de la actora. Ausencia costos de mantenimiento a cargo de la actora. Depósito de sumas de dinero. Contrato ordinario de trabajo. 7 DT 27 i) Contrato de trabajo. Relación de dependencia. Emisión de facturas. Principio de primacía de la realidad. Búsqueda de la verdad material. 7 DT 27. Contrato de trabajo. Tareas cumplidas. Principio de primacía de la realidad. Encuadramiento normativo. 8 D.T. 27 14 Contrato de trabajo. Transitorios. Art. 29 LCT. Provisión de trabajadores por parte de la empresa de servicios eventuales. Giro normal y habitual. 8 D.T. 27 14 Contrato de trabajo. Transitorios. Art. 29 LCT. Registración del actor por parte de la empresa de servicios eventuales intermediaria. Improcedencia de la indemnización del art. 1 de la ley 25.323. 8 DT 28. 2. Convenciones colectivas. CCT 308/75. Inaplicabilidad. Viajantes de comercio. Celebración de contratos de venta y/o locación de servicios (licencias de software, mantenimiento, capacitación de personal). Actividad no incluida por ley 14.546. 8 DT 28. 2. Convenciones colectivas. CCT 308/75 (art. 2). Viajantes de comercio. Celebración de contratos de venta y/o locación de servicios (licencias de software, mantenimiento, capacitaciónd de personal). Actividad propia de viajantes. 8 D.T. 30 bis Daño moral. 9 D.T. 30 bis Daño moral. Empleado jerárquico que aparece en el Veraz por irregularidades en el manejo de la operatoria bancaria por parte de la empleadora. 9 D.T. 33 3 Despido. Del empleado en condiciones de obtener jubilación. Enfermedad del trabajador durante el transcurso del plazo del art. 252 LCT. 9 D.T. 33 3 Despido. Del empleado en condiciones de obtener jubilación. Enfermedad del trabajador durante el transcurso del plazo del art. 252 LCT. 9 D.T. 33. 8. Despido. Injuria laboral. Declaraciones juradas. Conducta omisiva del actor. Percepción de haberes de retiro. Incompatibilidad. Despido justificado. 9 D.T. 35 bis 5 Desvalorización monetaria. Inconstitucionalidad de oficio del art. 4 de la ley 25. 561. Improcedencia. 10 D.T. 36 Docentes. Docentes privados. Asignaciones previstas por los decretos 1273/2002, 392/03, 1347/03 y 260/03. Procedencia. 11 D.T. 36 Docentes. Docentes privados. Reclamo por tickets. 11 D.T. 14 Empleados de banco. Cajeros calificados. Rubro adicional “falla de caja”. CCT 130/75. 11 D.T. 84 1 Empleados de seguro. Productor de seguro o agente institorio. Existencia de relación laboral. 11 D.T. 34 Indemnización por despido. Art. 16 ley 25.561. Indemnizaciones comprendidas en la duplicación. 12 DT 34. Indemnización por despido. Duplicación del art. 2º Ley 25.323, en el cálculo de la sanción del art. 16 Ley 25561. Improcedencia. 12 D.T. 34 Indemnización por despido. Primera condena previa al fallo “Vizzoti”. Posterior reclamo por la diferencia indemnizatoria. Reclamo por los intereses devengados. Ausencia de obligación “exigible”. 12 D.T. 55 1 Ius variandi. Alteración de las condiciones de trabajo. Nulidad de la disposición de la AFIP que pone fin a un interinato. Restitución en el cargo. 12 D.T. 55 Ius variandi. Cambio de horario. 12 DT 56. 3. Jornada de trabajo. Horas extras. Prueba fehaciente. Falta de prueba fehaciente. Rechazo. 13 DT 56. 6 Jornada de trabajo. Jornada insalubre. Horas extras. Diferencias salariales. Recargo del art. 201 L.C.T.. Admisibilidad. 13 D.T. 56 9 Jornada de trabajo. Prueba. Trabajador de Telecentro. Convenio aplicable 223/75. 13 D.T. 72 Periodistas y Empleados Administrativos de Empresas Periodísticas. Ausencia de carné o matriculación. Circunstancia no excluyente para el ejercicio de la actividad. 13 D.T. 72 Periodistas y empleados administrativos de empresas periodísticas. Calificación profesional. 14 D.T. 72 Periodistas y empleados administrativos de empresas periodísticas. Falta de carnet profesional. 14 D.T. 72 Periodistas y Empleados Administrativos de Empresas Periodísticas. Indemnización por despido arbitrario regida por el art. 43 de la ley 12.908. Improcedencia de la “integración mes de despido”. 14 D.T. 72 Periodistas y Empleados Administrativos de Empresas Periodísticas. Indemnización por despido regida por el art. 43 de la ley 12.908. Incidencia del SAC. 14 D.T. 72 Periodistas y empleados Administrativos de Empresas Periodísticas. Indemnización por despido regida por el art. 43 de la ley 12.908. Incremento previsto en el art. 16 de la ley 25.561. Decreto 2014/04. Cálculo sobre el SAC. 14 D.T. 72 Periodistas y empleados administrativos de empresas periodísticas. Multa del art. 2 ley 25.323. Improcedencia. 15 D.T. 77 Prescripción. “Demanda interruptiva de la prescripción”. 15 DT 77. Prescripción. Demanda nula por defectos. Efecto interruptivo en los términos del art. 3986 CPCCN. 15 24 D.T. 77 bis Presunciones. Art. 57 LCT. Pago clandestino. Deficiente registro en la categoría laboral. 15 D.T. 83 Salario. Decreto 1273/02. Asignación no remunerativa de $100 para trabajadores privados convencionados. Trabajadores no jerárquicos fuera de convenio. Aplicabilidad de la asignación. 15 D.T. 17 Trabajadores de casas de renta. Trabajador que frente a su despido pretende se le otorgue un plazo para abandonar la vivienda. 15 DT 53. Trabajo insalubre. Declaración de insalubridad de tareas, limitada a los efectos previsionales. Pautas de interpretación. Aplicación del principio de primacía de la realidad. 16 DT 53. Trabajo insalubre. Declaración de insalubridad de tareas. Facultad del Poder Ejecutivo en ejercicio del poder de policía. Obligatoriedad de la determinación de insalubridad con anterioridad a la contienda judicial. Falta de facultades del Tribunal del Trabajo para su determinación. 16 D.T. 53 Trabajo insalubre. Tareas desarrolladas en Aceros Zapla S.A. Tareas penosas, riesgosas y/o determinantes de vejez o agotamiento prematuro. Res. 161/01. Calificación de las tareas a los fines provisionales. 16 D.T. 92 Trabajo marítimo. Serenos de buque. Inexistencia de relación de dependencia con la Prefectura Naval Argentina. 16 D.T. 92 Trabajo marítimo. Serenos de buque. Momento a partir del cual comienza su derecho a percibir haberes. 17 D.T. 92 Trabajo marítimo. Sereno de buque. Momento a partir del cual se devenga la remuneración. 17 PROCEDIMIENTO Proc. 5 Actuación en tiempo hábil. Presentación de un documento cinco minutos después de haberse cumplido la hora límite. Inadmisibilidad. 17 Proc. 11 Amparo. Autorización a las empresas de transporte aerocomercial de mantener afectados a pilotos mayores de 60 años. Ausencia de discriminación. 17 Proc. 11 Amparo. Solicitud de la integración de la Comisión de Garantías (art. 24 ley 25.877) a los fines de la declaración del carácter esencial del servicio telefónico. Improcedencia de la vía. 17 Proc. 29 Diligencias preliminares. Finalidad. Trabajador que ignora los datos identificatorios del empleador. 18 Proc. 30 Domicilio. Traslado de la demanda al socio gerente de la sociedad demandada en el domicilio que figura en el estatuto social. Validez. 18 Proc. 33 Ejecución de sentencias. Pedido de sustitución de una medida cautelar por otra. Improcedencia por la etapa en que se encuentra el proceso. 18 Proc. 37.1. Excepciones. Competencia. Empleo público. Locación de servicios. Contratos sucesivos. Despido. Pedido de reincorporación. Incompetencia de la C.N.A.T.. 18 Proc. 37 1 a) Excepciones. Competencia material. Contienda positiva de competencia. Acción fundada en la Ley de Contrato de Trabajo y dirigida contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 19 Proc. 37 1 a) Excepciones. Competencia material. Contienda positiva de competencia. Accidente de trabajo sufrido por una empleada del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 19 Proc. 37 1 a) Excepciones. Competencia material. Demanda entablada contra una persona jurídica autónoma de carácter público provincial. Incompetencia de la justicia laboral. 19 Proc. 37 1 a) Excepciones. Competencia material. Incompetencia de la Justicia del Trabajo cuando el Banco de la Provincia de Buenos Aires es demandado. 19 Proc. 37 1 a) Excepciones. Competencia material. Ley 26.086. Juicios laborales exceptuados del desplazamiento de competencia que provoca el juicio universal. 19 Proc. 37. Excepciones. Incompetencia y falta de agotamiento de la vía administrativa. Locación de servicios. Contratos sucesivos. Competencia de la C.N.A.T.. 20 Proc. 46 Honorarios. Base de cálculo de la regulación de honorarios. Inclusión de los intereses devengados. 20 Proc. 46 Honorarios. Pacto de cuota litis. Contrato aleatorio. 20 Proc. 46 Honorarios. Prescripción. Honorarios regulados y no regulados. 20 Proc. 50. Intervención de terceros. Fundamento. Admisibilidad por excepción. Efectos de la cosa juzgada. 20 Proc. 50. Intervención de terceros. Reparación fundada en el derecho común. Negligencia de prestadores médicos. Eventual acción de regreso. Admisión de citaciones a terceros. 21 Proc. 57 2 Medidas cautelares. Embargo. Cosas muebles registrables. Automóvil. 21 Proc. 61 Multas. Multas aplicadas por la autoridad administrativa. Ejecución de la multa. Juzgado laboral como tribunal superior de la causa. 21 Proc. 61 Multas. Sanciones por infracciones a las leyes laborales. Ley 18.695. 21 Proc. 62 Notificaciones. Inobservancia de los recaudos previstos en el art. 339 del CPCCN. Validez de la notificación. 21 Proc. 63 Nulidad. Incidente de nulidad. Art. 59 L.O. Temporaneidad del planteo de nulidad. 21 Proc. 70. 3. Recursos. Apelación. Aclaraciones. Introducción tardía. Inadmisibilidad. 22 25 FISCALIA GENERAL D.T. 28 6 Convenciones colectivas. Actividades especiales. Trabajadora de un AFJP. 22 Proc. 6 Acumulación de acciones y litisconsorcio. Momento procesal para unificar personería. 22 Proc. 29 Medidas preliminares. Prueba anticipada. 22 Proc. 62 Notificaciones. Notificación a la persona jurídica “consorcio”. Notificación al domicilio de uno de los propietarios del edificio. Validez de la notificación. 22 PLENARIOS CONVOCADOS "CASADO, Alfredo Aníbal c/ Sistema Nacional de Medios Públicos s/ despido". 23 26