UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES ESCUELA DE DERECHO DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO Profesor: John Patrick Ranson Nociones generales De la misma forma como toda comunidad nacional tiene su derecho (derecho nacional- interno), la comunidad internacional también tiene su propio sistema jurídico, llamado derecho internacional público, cuyos principios y reglas los Estado consideran que son legalmente obligatorios y los van a aplicar entre sí. El derecho internacional público no está contenido en un código especial, está contenido en el derecho internacional consuetudinario, y está formado por tratados o acuerdos celebrados entre Estados u otros sujetos de derecho internacional. Las normas internacionales consuetudinarias van a regir cuestiones como el reconocimiento de Estado, de gobierno, la adquisición de territorios, etc. por su parte los tratados versan sobres variadas materias ya sea extradición, fronteras, comercio, relaciones diplomáticas, etc. ; sin embargo hay materias regidas tanto por la costumbre como por los tratados. Es básicamente un derecho entre Estados, quienes son los principales creadores y destinatarios de sus normas; pero hay también normas internacionales que rigen entre los Estados y otras entidades como por Ej.: La Santa Sede, La. ONU, etc. o tratados entre organizaciones internacionales. Aunque el origen de las normas del derecho internacional se remonta a la antigüedad y a la edad media, el derecho internacional moderno, va a comenzar a formarse a mediados del siglo XXVI, para regir relaciones entre Estados soberanos en Europa. Occidental, desde fines del siglo XVI, algunos autores se aplicaron. En exponer las reglas relativas a la conducta de las naciones y también a los soberanos de éstas, una de las figuras más importante es Hugo Grossio que en el año. 1625 publicó el libro: “Iure Beli at Pachis”(el derecho de la guerra y la paz). En la elaboración de nuevos sistemas jurídicos los autores se basan en el derecho natural y en la tradición que permanecía aún viva en el derecho de gentes romano (Ius Gentium), que era un derecho común a todos los hombres, hasta fines del siglo XVIII, la doctrina llamó derecho de gentes al conjunto de principios relativos a la conducta de los Estados y de los soberanos, fue Bentham quien acuñó la expresión “Derecho Internacional”, la cual terminó por imponerse, aún cuando se emplea derecho de gentes, actualmente designa el conjunto de normas jurídicas que rigen las relaciones internacionales. Características del sistema Hay marcadas diferencias entre el sistema jurídico internacional y el nacional. Dentro de un Estado moderno encontramos: 1.- Una legislatura que dicta leyes 2.- Un poder judicial que administra justicia 3.- Un poder ejecutivo que hace cumplir las leyes y las decisiones de los tribunales. En cambio en el ámbito internacional la situación es diferente, no existe una legislatura, que se dedique a dictar normas generales para todos los Estados, las normas de derecho internacional son creadas por los propios Estados mediante procedimientos descentralizados (tratados y. Costumbre). 1 En el ámbito judicial aún cuando existen algunos tribunales. Internacionales, ningún Estado va estar obligado a someter sus diferencias con otros Estados sin su previo consentimiento, por lo tanto la competencia de un tribunal internacional va a depender de la voluntad de las partes. Tampoco existe un órgano ejecutivo centralizado que haga ejecutar aún por medio de la fuerza las normas de derecho internacional, van a ser los propios Estados que individual o colectivamente, tienen que tomar todas las medidas para hacer efectivo el derecho, estas medidas pueden comprender por ejemplo las represalias, recurrir ante organizaciones internacionales, pero no en el empleo de las fuerzas armadas, la amenaza y el uso de las fuerzas armadas están prohibidos en el derecho internacional, excepto en los casos de legítima defensa y las acciones emprendidas por la ONU o de acuerdo con ella. Van a ser estos rasgos del derecho internacional y principalmente la falta de un sistema centralizado único los que llevaron a algunos filósofos a negar que el derecho internacional constituye. Una categoría legal y que sea considerado. Realmente como un derecho. Sin embargo la autoridad y la efectividad del derecho internacional como las de todo derecho no dependen sino de forma limitada de la posibilidad de disputar por la fuerza sus normas, se puede sostener que las normas legales no solo se van a cumplir por temor a eventuales sanciones, sino que también se cumplen con interés, por conveniencia, por tener dichas normas el consentimiento o la tolerancia de la comunidad y además por el sentido de respeto a la obligación legal sin el cual ningún orden jurídico aún si está apoyado en la fuerza podría subsistir. Carácter jurídico del derecho internacional Este es un sistema jurídico y no un sistema de regla moral o de simple cortesía, las normas jurídicas en el ámbito de la comunidad internacional, de hecho los Estados las evocan en sus diferendos, exigen y pagan indemnizaciones por la infracción de estas y tienen además la convicción de que no pueden sustraerse a su cumplimiento. Los tribunales internacionales las van a aplicar como derecho valiéndose de todos los recursos de la técnica jurídica,, por su parte los tribunales nacionales las consideran como parte de su derecho interno y las aplican cuando se presenta la ocasión para ello, es decir, el derecho internacional es considerado en la práctica como una categoría jurídica, como derecho. Derecho, moral y cortesía internacional El carácter jurídico del derecho internacional lo diferencia de la moral y la cortesía internacional. La moral comprende los deberes de carácter exclusivamente moral por ejemplo socorrer a los pueblos asolados por catástrofe. La cortesía va a estar formada por aquella práctica que los Estados respetan por razones de cortesía, conveniencia, de tradición y no porque exista una convicción jurídica en razón de la obligatoriedad ejemplo saludo de buque de guerra. Los usos de cortesía pueden transformarse en reglas de derecho internacional por ej. Los privilegios e inmunidades de los agentes diplomáticos. Si un Estado infringe los deberes que le impone el derecho internacional comete un acto ilícito y consecuentemente incurre en responsabilidad hacia el Estado afectado y tiene la obligación de reparar las 2 consecuencias; en cambio si infringe los deberes que impone la moral o la cortesía, se puede decir, que es un acto inamistoso, no un acto ilícito internacional. Derecho internacional privado En diversas legislaciones internas vamos a encontrar reglas aplicables a situaciones o relaciones jurídicas que tienen elementos extranjeros, son las reglas de derecho internacional privado o de conflicto. Las reglas de derecho internacional privado de un país determinan si sus tribunales tienen o no competencia para conocer de una situación, que tiene un elemento extranjero, y en caso afirmativo cual va a ser la legislación de fondo que deberá aplicar el tribunal para resolver el caso, en definitiva las reglas internacionales de derecho internacional privado, no dan al juez la solución de fondo sino que indican que legislación particular es la que en definitiva se aplica. Para unificar las reglas de derecho internacional privado los Estados han celebrado entre sí tratados o convenciones como la de la Haya sobre derecho internacional privado y el llamado código de Bustamante, en que son parte varios países latinoamericanos. Los Estados que celebran estos tratados deben adoptar a ellos sus reglas nacionales de derecho internacional privado. Derecho general y derecho particular El derecho internacional general, es aquella parte de derecho internacional, cuyas normas tienen validez universal y son aplicables por lo tanto, en principio a todos los Estados, está formado por normas consuetudinarias universales y por principios generales de derecho, son por ejemplo las relativas a las inmunidades diplomáticas. El derecho internacional particular, comprende aquellas normas que son válidas solo para ciertos números de Estados, que los han convenido o aceptado, está constituido por los tratados internacionales y las reglas consuetudinarias regionales locales. Dominio reservado Tanto el derecho internacional consuetudinario como los tratados imponen a los Estados obligaciones internacionales respecto de ciertas materias, en las cuales un Estado no tiene plena discreción debiendo ajustar su conducía a estas obligaciones así por ejemplo aunque un Estado tiene competencia para fijar normas sobre la adquisición de su nacionalidad esta competencia no es exclusiva, es una competencia reglada por el derecho internacional, tampoco es competencia exclusiva de un Estado el trato de los extranjeros que se encuentran en su territorio, aún cuando están sometidos a la legislación y a los tribunales locales, pues ese Estado deberá respetar un estándar mínimo establecido en el derecho internacional, etc. 3 Existen en cambio otros ámbitos que no están regidos por el derecho internacional, normalmente asuntos como las formas de gobierno, la organización constitucional, etc. y forman lo que se denomina “dominio reservado”, en su competencia exclusiva el Estado va a tener un poder discrecional o no reglado, las acciones que realice dentro de esta esfera no son contrarias a sus obligaciones internacionales y no le ocasionan responsabilidad legal aún cuando perjudique a otro Estado, por ejemplo un Estado podría limitar drásticamente la inmigración extranjera, aunque tuviere recursos para ser explotados, lo cual daría trabajo a gente de países donde hay presión demográfica. Desde el punto de vista jurídico, no hay materias que por su naturaleza sean reservadas, es decir, que no sean susceptibles de ser reguladas por el derecho internacional, en consecuencia un asunto o materia solo se considera reservado a la competencia exclusiva de cierto Estado, porque ni el derecho consuetudinario ni los tratados, en que es parte, imponen a ese Estado obligaciones respecto de tal asunto o materia, pero nada impide, que el derecho internacional lo regule y lo sustraiga así de la esfera del dominio reservado de dicho Estado. Kelsen, señala que el derecho internacional puede regular todos los asuntos incluso aquellos que son regulados normalmente por el derecho interno y por ello son denominados asuntos internos como la forma de gobierno, problema laboral, medio ambiente, etc. Origen histórico del derecho internacional El derecho internacional moderno surge al transformarse el orden político de Europa a fines de la Edad media y comienzos de la época moderna. En la edad media bajo el régimen feudal el poder político se encuentra disperso entre varios príncipes y señores, quienes ejercen su autoridad sobre los vasallos que residen en sus dominios. En la cabeza de la jerarquía feudal y de alguna manera sellando su autoridad existen dos poderes supremos: El Papa y el emperador germánico, representantes del poder espiritual y del poder temporal respectivamente. A comienzos del siglo XVI y como resultado de un largo proceso histórico, surgen en Europa varios Estados nacionales y territorios cuyos reyes van a imponer obediencia a sus súbditos, monopolizan las funciones de gobierno y afirman su independencia de toda su autoridad externa, con los tratados de Westfalia de 1648 que ponen fin a la guerra de los 30 años, van a reflejar el nuevo orden político imperante en Europa. La guerra y las rivalidades que caracterizaron las relaciones entre los nuevos Estados demostraron la necesidad de un orden superior, que en las nuevas relaciones históricas va a ocupar el lugar de la unidad medieval y va a someter a las nuevas entidades políticas (Estados soberanos) al imperio del reino, por otro lado factores como la expansión de la navegación y del comercio por el descubrimiento de América y la ruta a las Indias, la desolación provocada por las cruentas guerras religiosas y el fondo intelectual común creado por el reconocimiento, contribuyeron a poner de relieve entre los Estados, lejos de actuar como entidades aisladas debían reconocer un orden jurídico superior, es así como el surgimiento del derecho internacional fue el reconocimiento de esta verdad, se aceptó el abandono de la idea medieval de un Estado mundial y se adoptó en cambio, como un postulado fundamental la existencia de ciertas normas de Estados seculares, territoriales y nacionales, pero negó su absoluta separación e irresponsabilidad y proclamó que ellos estaban unidos por la supremacía del derecho. 4 La enunciación de los principios del derecho de gentes, como se llamó en un principio, este nuevo sistema legal, fueron realizada por escritores llamados “clásicos”, los cuales se preocuparon de la teología y tratan temas del derecho de gentes, tenemos a: - Dominico Francisco de Vitoria: (1486-1546) fue profesor de teología de la Universidad de Salamanca, sus enseñanzas se encuentran contenidas en sus “reelecciones teológicas”, dos de las cuales tratan temas relativos a la conquista española en América, estos libros son “E Indis” y “De Iure veli”. - Francisco de Suárez: (1548-1617) en su obra “De legibrus ac deo legis datore”, describe que las comunidades humanas necesitan de algún derecho por el cual sean dirigidas y ordenadas rectamente y señala que ello se hace por la razón natural y por el uso de las mismas gentes. - Alberto Gentili: (1552-1608) autor más notable del siglo XVI, después de huir de Italia y ser acogido en Inglaterra, fue profesor en la universidad de Oxford, su libro más importante es “De Iure veli”del año 1598. - Hugo Grossio: (1583-1645), es el más destacado de los autores, en su obra “El derecho de la guerra y la paz”(1625), presenta la primera exposición de conjunto sobre las reglas que rigen las relaciones mutuas de las nuevas sociedades políticas, pone énfasis en las reglas relativas a la guerra y además proclamó que los Estados deberían considerarse miembros de una gran sociedad y unidos por la supremacía universal de la justicia, explica que las relaciones entre los pueblos están sometidas tanto al derecho natural derivado de la naturaleza racional y social del hombre como al Ius Gentium, derecho voluntario basado en el consentimiento. También distinguen entre guerras justas e injustas, pero también advierte las dificultades prácticas para aplicar el criterio de distinción entre una y otra. Su libro tubo un gran éxito siendo objeto de numerosas traducciones y nuevas ediciones, también publicó en el año del 1609, el libro “mare librum”, proclama la libertad de los mares. - Samuel Pufender: señala que el derecho de gentes es solo el derecho natural aplicado a relaciones entre Estados. La doctrina de los autores clásicos tuvo una fortuna variable, algunas de ellas no fueron acogidas por la práctica de los Estados o solo lo fueron más tarde y en otras condiciones históricas, otras en cambio siendo consideradas como reflejo de las prácticas de las naciones o como principios de indudable autoridad, fueron invocadas por las cancillerías y citadas con aprobación por juristas posteriores, es así como por una intersección entre la doctrina de los juristas y la práctica de los Estados, se fue elaborando el sistema de derecho internacional moderno, desde el siglo XVII hasta nuestros días el derecho internacional se ha ido enriqueciendo, considerablemente con el aporte de la práctica de los Estados, de los grandes tratados colectivos, de las sentencias arbitrales y judiciales, de la actividad de los órganos internacionales y de los trabajo de la doctrina. Fuentes del Derecho Internacional El derecho internacional está constituido por principios y por normas que están revestidos de carácter jurídico que rigen las relaciones entre Estados y deben ser utilizados para resolver conflictos que surgen entre estos. 5 Algunos autores tratan de determinar estas fuentes partiendo de criterios a priori y señalan: todo el derecho internacional deriva de acuerdos de voluntades entre los Estados, los cuales van a ser obligatorios en virtud del principio “Pacta sun cervanta” (lo pactado obliga), en consecuencia las dos únicas fuentes de derecho internacional para estos autores son: Los tratados, (acuerdo expreso). La costumbre, (acuerdo tácito). Sostienen que lo que no es pacta no es derecho, esta teoría no explica algunas situaciones en que una norma es oponible a un Estado, sin necesidad de probar que dicho Estado la aceptó de manera expresa o tácita para enmarcar estas situaciones, dentro de su teoría van a recurrir a artificios da carácter dialéctico, como hablar del consentimiento presunto. Por nuestra parte estimamos que una base más sólida para la determinación de las fuentes formales de derecho internacional, van a estar constituidas por la práctica de los tribunales internacionales de mayor autoridad, los cuales aplican normas de derecho internacional, son las siguientes: Tratados internacionales (acuerdos expresos de voluntad entre dos o más Estados). Las normas reglamentarias dictadas por un organismo internacional en virtud de un tratado. Las normas internacionales consuetudinarias, es decir establecidas por la costumbre. Principios generales del derecho. Las normas de las tres primeras categorías, derivan de una fuente que las crea y establece. Los principios generales de derecho no son derecho creado o establecido, sino que forman parte per se (por ellos mismos) del derecho internacional. También los tribunales internacionales, utilizan aunque en menor medida otros elementos de decisión, que no revisten categoría normativa, ellos son: la jurisprudencia, la doctrina y otros elementos. El Art. 38 del estatuto de la Corte Internacional de Justicia Un punto de partida para el estudio de las fuentes es precisamente el artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia, esta disposición enumera las diversas categorías de reglas que la Corte debe aplicar al momento decidir las controversias entre Estados, a pesar de sus defectos de redacción, se ha transformado en un texto de gran autoridad, el cual ha sido reproducido en tratados relativos al arbitraje o arreglo judicial. Puede considerarse que este artículo contiene las directivas que cualquier tribunal debe seguir al momento de resolver un caso según el derecho internacional. El texto de este artículo es el siguiente: 6 Artículo 38: Nº1 La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional, las controversias que sean sometidas a su conocimiento, deberá aplicar las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente establecidas, (reconocidas por los Estados litigantes). Nº2 La costumbre internacional como prueba de una práctica que ha sido generalmente aceptada como derecho. Nº3 Los principios generales de derecho, reconocidos por las naciones civilizadas. Nº4 Las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, estas últimas como medio auxiliar, para la determinación de las reglas de derecho y sin perjuicio del Art. 59 del estatuto, el cual dice: Artículo 59: Nº1 Las decisiones de la Corte no son obligatorias, sino para las partes que estuvieren en litigio y respecto del caso que ha sido decidido, (se refiere al efecto relativo de las sentencias judiciales). Nº2 La siguiente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio conforme a la equidad, y esto se llama “ex acuo el bono” (conforme a la equidad), si las partes así lo convinieren. Los tres primeros números del artículo 38 indican las categorías de normas que la Corte debe aplicar al decidir en conformidad al derecho internacional, en las controversias que le fueron sometidas. Las convenciones o tratados internacionales, la costumbre internacional y los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas son fuente en sentido estricto. El cuarto son medios auxiliares que la Corte debe utilizar para determinar las normas de derecho internacional no escrito. El artículo 59 nº2, deja en claro que la Corte solo va poder fallar, “ex acuo et bono” (conforme a la equidad), si las partes así lo convinieren. Tratados o acuerdos internacionales Los tratados o acuerdos internacionales celebrados por los Estados, constituyen una manifestación de su consentimiento expreso, los tratados son conocidos también como acuerdos, convenciones, protocolos, cartas, etc. Van a prevalecer en las relaciones entre partes y prevalecen sobre otras normas más generales o derivadas de otras fuentes, aunque todos los tratados establecen derecho y obligaciones u otras relaciones jurídicas entre las partes contratantes. Particular interés tiene al menos para el derecho internacional aquellos tratados generales celebrados entre un gran número de Estados, para regular de 7 manera permanente un número de materias, de problemas considerados comunes, por ejemplo la convención de Viena sobre las naciones diplomáticas 1961. Algunos tratados son en gran medida de carácter declarativo del derecho internacional consuetudinario, por ejemplo la convención de Naciones Unidas sobre el derecho del mar que en su preámbulo señala: “Declaratorias en términos generales de los principios establecidos del derecho internacional consuetudinario”. También las disposiciones normativas que están contenidas en un tratado pueden servir de base o punto de partida en la elaboración de una regla consuetudinaria. Finalmente existen varias colecciones de tratados que han sido publicados por gobiernos o por organismo internacionales o por instituciones etc., la más importante de estas colecciones es la que publica la organización de las Naciones Unidas conocidas con el nombre de “Recueil des traites”. Normas reglamentarias dictadas por organismos internacionales en virtud de tratados Algunas organizaciones internacionales o supra-internacionales o incluso sus órganos, han sido dotados por un tratado constitutivo de un poder reglamentario para que puedan dictar normas dentro del ámbito de su actividad, estas normas se van a establecer y adoptar por el quórum establecido en el respectivo tratado y no requieren ser ratificados por los Estados miembros de la organización, las normas adoptadas en virtud de este poder reglamentario, pueden ser relativas al funcionamiento de la propia institución u organización como es el caso del reglamento internacional de la asamblea general de las Naciones Unidas que fue dictada en virtud del Art. 21 de la Carta de las Naciones Unidas, pero también dichas normas reglamentarias van a poder tener como destinatario a los Estados miembros de la organización y aún a personas naturales o jurídicas que estén dentro de tales Estados, es así como varios organismos especializados de naciones unidas están autorizados por su carta constitutiva para dictar o promulgar reglamentos de carácter general en los dominios relacionados con su actividad, así por ejemplo el consejo de la organización de la aviación civil internacional, este puede dictar reglamentos sobre cuestiones técnicas que entran en rigor, a no ser que la mayoría de los Estados miembros comunique al consejo su disconformidad, otro tanto acontece con la OMS que va a poder adoptar procedimientos destinados a evitar la propagación de enfermedades de un país a otro y las reglamentaciones que apruebe al respecto, son obligatorios para los Estados miembros que no se opongan a ella durante determinado tiempo. Derecho internacional consuetudinario (la costumbre) Según la doctrina dominante, en esta materia la costumbre implica la concurrencia de dos elementos: Práctica de los Estados; esta está formada por la repetición constante de actos, en un mismo sentido, se conoce como precedente. La convicción; por parte de los Estados de que al realizar estos actos ejercen un derecho o que se conforman a una obligación jurídica, se conoce como opinio iuris. Si se trata de una regla consuetudinaria de validez universal, es decir, aplicable a todos los Estados, es necesario también que haya sido aceptada por la comunidad internacional en su conjunto, particularmente 8 por los Estados que estén interesados en la materia que rigen, no se requiere por lo tanto que el Estado contra el cual se invoca una norma consuetudinaria, le haya brindado su aceptación, su reconocimiento o asenso, toda vez que basta con la aceptación general, sin embargo, una regla consuetudinaria es inoponible a un Estado que durante el periodo de formación de una regla y antes de que se cristalizara como tal, se negó a aceptarla y haya mantenido su actitud desde entonces. Tampoco es necesario que la práctica constitutiva de la costumbre se prolongue durante largo tiempo, aunque esta sea inmemorial, toda vez que con una práctica seguida durante un corto periodo de tiempo podría perfectamente llegarse a constituir una norma consuetudinaria y la norma según la cual todo Estado tiene soberanía exclusiva sobre el espacio aéreo que cubre su territorio y la norma que establece el carácter de res nulis del espacio ultraterrestre, estas normas que afirman en un corto periodo de tiempo los precedentes que forman el elemento material de la costumbre, son actos o abstenciones realizadas por los Estados, que revelan su actitud en materia de derecho internacional, correspondencia diplomática, instrucciones impartidas a sus agentes diplomáticos, declaraciones y actitudes en conferencia internacional, legislación interna, sentencia de los tribunales, tratados internacionales, trabajos en materia de codificación del derecho internacional, actos que revelan la intención del Estado en materia de Derecho internacional. Elemento esencial de la costumbre es la opinio iuris que diferencia a la norma consuetudinaria de l0s meros usos, que solo se siguen por razones de cortesía convencional o por de tradición y no porque los Estados se sientan legalmente obligados a conformarse a ella, ejemplo de estos usos son las normas de ceremonias como el saludo de buques. La opinio iuris puede ser difícil de probar y habría que determinarla en cada caso a la luz de todas las circunstancias que rodeasen los actos que pretenden reflejar las reglas consuetudinarias, son muchas veces lentas en su formación e imprecisas en su contenido, y por ello que en algunos lugares son reemplazadas por normas convencionales expresas, sin embargo los nuevos tratados o convenciones no desplazan totalmente a las normas consuetudinarias, ya que estas van a suplir el silencio de los tratados, sirven para interpretar sus decisiones y constituyen normas de conducta para los Estados que no son parte en ellos. Principios generales de derecho Esta expresión cuan es empleada en sentido estricto designa aquellos principios que son comunes a los sistemas jurídicos de los diversos Estados, algunos de ellos van a ser adaptables a las necesidades de orden jurídico internacional, lo que va a justificar su recepción por este, entre los principios generales del derecho podemos mencionar los siguientes: - Lo pactado obliga - Nadie puede transferir más derechos de los que tiene - Todo daño ilegalmente causado debe ser íntegramente reparado - Nadie puede aprovecharse de su propio dolo - Cosa juzgada Los tribunales arbitrales han aplicado desde antiguo los principios de derecho, el estatuto de la Corte permanente de justicia internacional, solo confirmó una práctica anterior al disponer en su Art. 38 9 párrafo primero que la corte aplicará los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas, también los principios en estudio han sido aplicados en la decisión de diferendos que podríamos llamar transnacionales, se trata de diferendos surgidos con motivos de acuerdos o contratos celebrados entre un gobierno y una gran compañía extranjera, sin intención de someterlos a un derecho nacional determinado y que se estipula que las controversias que surgen entre las partes, se someterán al arbitraje internacional, en estos casos a falta de solución en el contrato mismo, el arbitro ha aplicado los principios generales de derecho, dentro de este rubro de los principios generales podemos incluir también algunos principios fundamentase que son inherentes al derecho internacional: 1º. Principio según el cual los tratados prevalecen sobre la ley interna en el plano internacional. 2º. Principio de que los Estados o gobiernos, no pueden alegar las disposiciones o las deficiencias de su legislación interna como fundamento o excusa para no cumplir con sus obligaciones internacionales. 3º. Principio de que los cambios de régimen de gobierno o soberano no van a alterar o afectar las obligaciones internacionales del Estado, ni van a constituir un fundamento válido para su incumplimiento. Finalmente tanto los principios de derecho estricto como los principios generales de derecho internacional, reflejan reglas que alcanzan o han alcanzado tal grado de universalidad que su aplicación en derecho internacional no encuentra mayores dificultades. La jurisprudencia La jurisprudencia de los tribunales internacionales ha ejercido una considerable influencia en el desarrollo del derecho internacional y constituye un testimonio autorizado a muchas de sus normas es por ello que las decisiones de los tribunales pueden utilizarse como un medio de prueba del derecho internacional consuetudinario y de los principios generales del derecho. El mérito de una determinada sentencia va a depender de varios factores, tales como, la autoridad que se reconoce al tribunal que la pronunció, la fuerza persuasiva de sus argumentaciones, la acogida que ha merecido en los medios jurídicos y en definitiva, la medida en que haya sido seguido por decisiones posteriores. Especial autoridad revisten las sentencias dictadas por la Corte internacional de justicia y por su antecesora la Corte permanente de justicia internacional, las sentencias de los tribunales de alguna manera trascienden toda vez que sus efectos relativos formales pueden llegar a constituir en un futuro una norma de derecho internacional, en esta materia se puede citar la sentencia dictada con aporte internacional de justicia, en el caso de las pesqueras anglo- noruegas, la corte internacional declaró que en ciertas circunstancias las líneas de base desde la cual puede medirse el mar territorial, no va a ser la línea de la más baja marea de toda la costa, sino un sistema de líneas de base recta trazado a través de aberturas en la costa o entre ciertos puntos de ella, esto es una jurisprudencia transformada en ley por la convención sobre el derecho del mar. 10 Las sentencias y otras decisiones de la Corte Internacional de justicia, son publicadas en dos idiomas: francés y en inglés. Hay también convenciones de sentencias arbitrales y que las publica la convención de naciones unidas. Doctrina Los autores y tratadistas no crean normas de derecho internacional su tarea principal va a ser la de determinar cuales son las normas que están actualmente vigentes y enseguida proceden a explicarlas y presentarlas de forma lógica y sistemática; también les va a corresponder hacer una evaluación crítica del derecho actualmente vigente y proponer futuras reformas, es por esta razón que la doctrina de los autores no se va a considerar una fuente formal de derecho internacional, las opiniones de los autores se citan para demostrar o probar la existencia y la interpretación de determinadas normas jurídicas internacionales. En la actualidad la práctica de los Estados, la jurisprudencia y la comunicación de los repertorios que las contienen, han terminado por reducir la importancia que se le asignaba a la doctrina como un medio para designar las reglas de derecho. Los otros elementos Los tribunales utilizan también en sus decisiones, otros elementos o medios auxiliares, los tratados que son declarativos del derecho internacional o los trabajos de la comisión de derecho internacional de las Naciones Unidas o las resoluciones de naciones unidas sobre materias de índole jurídica, también van a aplicar la equidad o la razón natural y van a aplicar la equidad no contra ley, sino para interpretar las reglas dell derecho positivo complementando de esta forma su contenido. Actos jurídicos unilaterales Realizados por un Estado en el ámbito de las relaciones internacionales, pueden producir consecuencias jurídicas, pueden crear una situación jurídica y éstos actos implican la manifestación de voluntad de u solo Estado y su validez es independiente de otros actos jurídicos, los principales actos jurídicos unilaterales son: 11 La notificación El reconocimiento La protesta La renuncia La promesa 1º La Notificación: Es el acto por el cual un Estado comunica oficialmente a otro, un hecho o una situación, como consecuencia de esta se van a producir algunos efectos. La notificación es en un principio de carácter facultativa, sin embargo hay casos en que el derecho internacional va a imponer la obligación de notificar, el ejemplo más típico en esta materia es el de las potencias beligerantes (que están en guerra), las cuales deberían notificar el estado de guerra a los países neutrales; existe un caso de neutralidad por Chile, en el caso del Estrecho de Magallanes, Chile declaró la neutralidad del estrecho de Magallanes en el año 1873 y esta declaración fue ratificada en el tratado de límites con Argentina en el año 1881 y se volvió a confirmar posteriormente con el Laudo arbitral. 2º El Reconocimiento: Acto o conjunto de actos por medio de los cuales un Estado admite y al mismo tiempo acepta un hecho o una situación, un acto o una pretensión, el Estado que presta el reconocimiento no va a poder objetar con posterioridad la validez, legitimidad, en definitiva la existencia de lo reconocido. El reconocimiento al menos en el derecho internacional, tiene una amplia aplicación, se puede reconocer a un Estado, a un gobierno, a una situación geográfica, la nacionalidad, la jurisprudencia o jurisdicción etc. Puede ser de dos formas: expreso o tácito. Expreso: cuando se hace en términos formales y explícitos. Tácito: cuando se deduce de hechos que lo manifiestan de una manera inequívoca. 3º Protesta: Acto expreso, por medio del cual un Estado declara su voluntad de no admitir o reconocer como legítima una pretensión, una determinada conducta o una situación determinada. La protesta constituye definitivamente la contrapartida del reconocimiento, va a permitir reservar y mantener el o los derechos del Estado que la está formulando, en todos aquellos casos en que su silencio se miraría como una aceptación, de esta manera la protesta lo que está impidiendo es la consolidación de una situación adversa. 4º La Renuncia: Es el abandono que se hace voluntariamente de un derecho, un Estado v a poder renunciar a sus derechos territoriales, a reclamaciones de carácter diplomático, a su jurisdicción interna, a la inmunidad de los agentes diplomáticos. Puede ser expresa o tácita, nunca se presume. 5º Promesa unilateral: Declaración de carácter unilateral formulada por un sujeto de derecho internacional que se realiza con la clara intención de obligarse, por sus términos, es obligatoria para el Estado que la realiza, el cual va a tener que ajustar su conducta a dicha declaración. Ejemplo más típico fue el que hizo Francia por la década del 70 y 80, cuando dijo que iba a hacer más ensayos nucleares. 12 Codificación en el derecho internacional La codificación consiste en enunciar de una manera escrita, sistemática y obligatoria para los Estados, las reglas del derecho internacional común, esta se realiza por medio de tratados o convenciones de carácter multilateral, en el derecho internacional se hace difícil que los Estados se pongan de acuerdo sobre materias que dicen relación con sus intereses primarios, sin embargo, sobre todo en el último tiempo se ha logrado codificar algunas materias de tremenda importancia, por ejemplo la Convención de naciones unidas sobre derecho del mar, de Jamaica, se formó el año 1982 y regula todas aquellas materias relativas al. Mar, todos los espacios acuáticos, para llegar a esta convención. Fueron años de trabajo, en las cuales Chile estuvo presente con el embajador Fernando Sejer y Francisco Rego Vicuña. Los Tratados Es un. Acuerdo internacional celebrado generalmente entre Estados, regido por el derecho internacional, destinados a producir efectos jurídicos. Los tratados son celebrados generalmente entre Estados, pero también hay aquellos que se celebran entre Estados y otros sujetos de derecho internacional como por ejemplo la Santa Sede, la ONU,, algunos dicen que la Cruz Roja y las Organizaciones internacionales en general. Para que este acuerdo constituya un tratado, debe estar regido por el derecho internacional, por lo tanto a contrario censu no es un tratado aquel acuerdo que está sometido a un. Derecho nacional determinado, como podría ser el convenio de compraventa de una central tecno -nuclear, en donde se estipula que el convenio se regirá por el derecho nacional del Estado vendedor. También dijimos que el tratado debe estar destinado a producir efectos jurídicos, es decir, establecer normas de carácter jurídico, esto es crear, modificar y extinguir derechos y obligaciones, en el fondo es reconocer una situación que ninguna de las partes podrá más tarde contravenir. Los tratados reciben diversas denominaciones, que en la práctica son empleadas en forma distinta, aparecen el nombre de: convención, acuerdo, cartas, protocolos,, etc. Clasificación Se pueden clasificar en: 1a.-Bilaterales: aquellos celebrados entre dos Estados. 1b.-Multilaterales o colectivos: aquellos celebrados entre varios Estados, por ejemplo la Convención de Ginebra sobre mar territorial,, reemplazada posteriormente por la Convención. De la ONU sobre derecho del mar, o la Convención sobre igualdades diplomáticas. 13 2a.-Contratos: imponen a. Cada una de las partes contratantes una conducta o prestación, como podría ser un tratado de cesión de territorio a cambio de una indemnización. 2b.-Leyes: van a regir la conducta. De los Estados contratantes de una manera permanente y continua, por ejemplo la Carta de Naciones Unidas, la convención sobre derecho del mar. Un tratado puede servir para diversos fines, como podría ser el convenir reglas generales de derecho o efectuar una cesión de territorio o para convenir el régimen legal para determinados territorios. 3a.-Regionales: OTAN, MERCOSUR, COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA. 3b.-Generales: son de división de región, de relaciones diplomáticas, igualdades consulares, sobre derecho del mar, ONU, etc. Los tratados se inician habitualmente por un preámbulo en el cual se enumera a las partes contratantes, además se procede enunciar los motivos que determinan su celebración y se expone el fin que los estados persiguen al firmar el tratado. Sigue al preámbulo la parte dispositiva del tratado, es decir, sus artículos. O las disposiciones de fondo. Finalmente las cláusulas finales relativas a la ratificación, a la reserva, a su entrada en vigencia. Al término del tratado se indica la fecha, el lugar de su celebración, el idioma o los idiomas en que se redactó su texto auténtico. Algunos tratados van acompañados de anexos, los cuales están destinados a implementar detalles de orden técnico. Capacidad para celebrar Todo Estado independiente va a tener capacidad para celebrar tratados, algunos Estados y territorios (sobre todo en la época de la descolonización), cuyos territorios no son plenamente independientes, han sido autorizados para celebrar tratados, sobre ciertas materias siendo una capacidad limitada. En el caso de los gobiernos federales la capacidad para celebrar tratados va a corresponder exclusivamente al Estado federal, sin embargo la Constitución de algunos Estados federales como Suiza o Alemania reconocen a sus miembros competentes de la federación una capacidad limitada para celebrar cierto tipo de tratados, posee también esta capacidad los insulgentes reconocidos como beligerantes y algunas entidades no territoriales como la Santa Sede o Naciones Unidas. 14 Procesos para la celebración de tratados En derecho internacional no se establece un proceso único para la celebración de tratados, por lo tanto, los Estados que desean contratar van a poder adoptar el procedimiento que estimen convenientes, pudiendo ser el “procedimiento tradicional” o uno que es más o menos simplificado del procedimiento tradicional, “el procedimiento simple”. I.- Procedimiento tradicional Comprende varias etapas: 1º- Negociación: la negociación de un tratado, se realiza entre representantes de los Estados, pero estos deben estar investido de poder, de pleno poder y por ello se llaman “Plenipotenciarios”. Los plenos poderes son emitidos por la autoridad interna de competencia y estos son: cada Estado, que tenga esa - Jefes de Estados - Ministros de relaciones exteriores Ellos indican en que etapa de la celebración del tratado, puede participar el representante, antes de iniciar una negociación los Plenipotenciarios proceden a verificar recíprocamente sus plenos poderes para comprobar si esto se encuentran en buena y debida forma. Cuando la negociación se realiza en el marco de una conferencia internacional los plenos poderes son examinados por un comité de verificación, el cual va a proceder a informar a la conferencia. Al término de la negociación los Plenipotenciarios van a adoptar o establecer el texto de tratado. 2º- Firma: El texto del tratado adoptado por las partes negociadoras va a ser firmados por ellos y la firma le confiere a este texto el carácter de auténtico, al texto del tratado y expresa además la intención de continuar con el procedimiento,(son dos cosas carácter de auténtico y la. intención) El texto del tratado que solo ha sido firmado, no va a tener fuerza obligatoria. Parra las partes, sin embargo los Estados signatarios,, deben abstenerse de realizar actos que afecten su objeto y su fin. 3º- Aprobación parlamentaria: Las Constituciones y las prácticas constitucionales internas exigen generalmente, que antes de obligarse definitivamente a un tratado, debe darse la aprobación del parlamento o del congreso u otro orden interno de carácter representativo. En Chille según la Constitución los tratados deben ser sometidos a la aprobación del Congreso nacional, antes de su ratificación. La ratificación la realizará posteriormente el Presidente de la República.. El Congreso en Chile puede hacer dos cosas: 15 - Aprobar - Rechazar No puede hacer modificaciones, y esto se tramita como una ley en el congreso. 4º- Ratificación: Obtenida la aprobación parlamentaria se realiza la ratificación, el órgano competente para celebrar tratados en Chile es el Presidente de la República, quien procede a la ratificación del tratado, por medio de la cual, el Estado hace constar, en el ámbito internacional su consentimiento en obligarse definitivamente por el tratado. La ratificación se hace en un instrumento solemne, el cual va a ser firmado y sellado, en el cual se acepta el tratado y se compromete a su observancia.. Los. Estados no tienen la obligación de ratificar un tratado que han firmado, por lo tanto la ratificación es un acto libre y discrecional del Estado. 5º- Canje o depósito de los instrumentos de ratificación: El instrumento de ratificación emanado de cada uno de los Estados contratantes, debe ser puesto en conocimiento de los demás. Distinción: 5.1 Tratados bilaterales: Se realiza mediante un canje de los instrumentos de ratificación entre los Estados que se obligan. 5.2 Tratados multilaterales: Los instrumentos se depositan en poder de un depositario, que se designa en el tratado. Este depositario puede ser uno de los Estados contratantes o por ejemplo el secretario de Naciones Unidas. En principio el tratado es obligatorio para todos los Estados contratantes desde la fecha de entrada en rigor, va pode quedar en suspenso, hasta que el respectivo tratado entre en vigencia. II.-Procedimiento simple Se aplica generalmente en la celebración de tratados bilaterales y en ellos se omiten etapas del procedimiento tradicional, como podría ser la aprobación del congreso, la ratificación, o el canje de los instrumentos de ratificación. Los procedimientos calificados como simplificados más usuales son: Una vez que se ha adoptado el texto del futuro tratado después que se realiza la negociación, que puede hacerse incluso vía diplomática, los Estados se van a obligar de manera definitiva mediante uno de los siguientes medios: 1.- Ya sea por la firma de los Plenipotenciarios 2.- Canje de los instrumentos que constituyen el tratado. Se habla de un canje de notas. Las firmas no se encuentran en un solo instrumento, sino que en dos instrumentos diferentes, que se Canjean y en donde cada Estado parte va a conservar el instrumento firmado por la otra parte. 16 El tratado pasa ser obligatorio para las partes desde el momento de la firma o canje de los instrumentos, que lo constituyen, a menos que su vigencia esté suspendida por un plazo determinado o en otra forma. La posibilidad de seguir un procedimiento simplificado, para la celebración de un tratado va a depender de la materia sobre la cual versa y de las exigencias constitucionales internas, es así como si el tratado al ser puesto en vigencia en el orden interno va a modificar instituciones de naturaleza de naturaleza legislativa o si la Constitución de los Estados contratantes exige la aprobación del Congreso, entonces no va a ser posible prescindir legalmente del procedimiento tradicional. En la actualidad se recurre con frecuencia a los procedimientos simplificados a fin de acelerar la celebración de los tratados y de evitar el trámite interno de la aprobación del Congreso. En Chile la Constitución Política es suficiente al respecto, el Presidente de la República no puede ratificar un futuro tratado sin la previa aprobación del legislativo. Modalidad de los tratados multilaterales La firma diferida consiste en fijar un plazo después de la adopción de un tratado multilateral, dentro. Del cual los Estados que han participado en la elaboración del tratado y en al hunos casos otros Estados invitados a este efecto, pueden firmar el texto mismo, ejemplo el tratado sobre prohibición de pruebas nucleares, éste tratado fue firmado en Moscú en 1963, por representantes de Gran Bretaña, USA, Unión Soviética, según una de sus disposiciones quedó abierto a la firma de todos los Estados, hasta la fecha de su entrada en rigor y a la adhesión después de esa fecha. La Adhesión Es el acto mediante el cual un Estado acepta la oferta o la oportunidad de llegar a ser parte de un tratado, que ya ha sido firmado por algunos otros Estados, aunque no esté necesariamente en vigor, en virtud de la adhesión el Estado adherente va a pasar a ser contratante en el tratado a igual título que las partes originales, la adhesión solo puede tener lugar cuando ella ha sido autorizada por las partes originales, esta autorización de las partes originales se puede efectuar en el tratado mismo o en un acuerdo posterior. La adhesión se efectúa mediante un instrumento formal que el Estado adherente va dirigir a las partes originales o mediante un instrumento formal que se deposita ante el gobierno o el órgano que el tratado indica por lo tanto el depositario comunica la adhesión a los demás contratantes. La adhesión no requiere de ratificación a menos que se haya hacho sujeto a ello, en consecuencia un Estado debe obtener la aprobación legislativa del respectivo tratado antes de proceder a adherirse a el. En principio el tratado es obligatorio para el Estado adherente desde el momento en que deposita su instrumento de adhesión. La adopción de los tratados en conferencias internacionales 17 Las conferencias internacionales no son órganos legislativos pero algunas de ellas son convocadas para adoptar el texto de tratados o convenciones sobre ciertos y determinados tópicos o materias, ejemplo el año 1958 se reunió en Ginebra una conferencia en la cual se adoptaron cuatro convenciones sobre el derecho del mar. La adopción de un tratado dentro de la conferencia se realiza por el quórum que está estipulado en el reglamento de la conferencia, este quórum habitualmente es de 2/3 de los delegados y luego es firmado en una ceremonia especial por todos los delegados que deseen así hacerlo. El texto del tratado que se adopta en la conferencia, estipula comúnmente que va quedar abierto hasta cierta fecha, a la firma diferida de los Estados que se designan (no cualquiera) y luego a la adhesión de esos Estados. Este tratado no es obligatorio para los Estados que participan en la conferencia, ni siquiera lo es para los que votaron a favor de la adopción o de la firma, para que en definitiva el tratado sea obligatorio, va a ser necesario que este (el Estado) manifieste en algunas de las formas estipuladas su consentimiento en obligarse con el tratado. El consentimiento en obligarse se manifiesta generalmente, por la ratificación que va precedida por la firma o por la adhesión. Para que la ratificación o adhesión surtan efecto es necesario que se comunique al depositario el instrumento respectivo. La adopción de tratados en organizaciones internacionales Ciertos órganos de algunas organizaciones internacionales como por ejemplo la ONU, tienen la competencia para elaborar y adoptar el texto del tratado o convenciones relativos a tópicos o materias que le son propios, ejemplo en el año 1955 y 1965 la Asamblea General de Naciones Unidas, adoptó la convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Aprobado el texto del tratado o convención por el quórum del órgano respectivo, queda abierto a la firma y a la adhesión de los Estados miembros y de otros Estados que sean invitados o finalmente a la sola adhesión de dichos Estados. Para que el Estado sea obligatorio para un Estado es necesario que este haya firmado y ratificado el tratado o bien que se haya adherido al mismo. Algunos de estos tratados estipulan que la única manera de obligarse por ellos va a ser mediante la adhesión, excluyendo a toda firma. Esta adhesión difiere de la adhesión tradicional ya que aquí simplemente el acto por medio del cual un Estado pasa a ser parte de un tratado adoptado por una organización internacional. El artículo 102 de la Carta de Naciones Unidas, menciona los requisitos y señala: Todo tratado y todo acuerdo internacional concertado por cualquier miembro de las Naciones Unidas, después de entrar en rigor esta carta, serán registrados en la secretaría y publicados por esta con la mayor brevedad posible. 18 Ninguna de las partes en un tratado o acuerdo internacional que no haya sido registrado conforme a las disposiciones ya citadas podrá invocar dicho tratado o acuerdo ante órgano alguno de las Naciones Unidas. La sanción por la falta de registro va a ser que el tratado o acuerdo, no puede ser invocado ante alguno de los órganos de las Naciones Unidas por ejemplo la Corte Internacional de Justicia. La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó un reglamento para aplicar este artículo 102 de la Carta, sin embargo no existe un término fijo para efectuar el registro, de tal manera un Estado podría perfectamente registrar un tratado solo cuando tuviera interés en invocarlo ante Naciones Unidas. El registro solo otorga validez ante órganos de Naciones Unidas porque el tratado tiene validez. La Reserva Declaración unilateral hecha por un Estado al firmar, ratificar o al adherir a un tratado multilateral con el objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado, en el fondo el Estado que formula una reserva pretende que las disposiciones que son objeto de la misma no se apliquen a su respecto o se apliquen en el sentido que les atribuye. El efecto de la reserva es que no van a poder invocar en contra del Estado que la formuló, la disposición o disposiciones de la misma, solo podrán invocarla en el sentido que el Estado reservante le ha atribuido, por su parte el Estado reservante tampoco va poder invocar en su favor las disposiciones que el ha precedido a reservar y darles otro sentido que el expresado en la reserva. En tiempos de la sociedad de las naciones y en los primeros años de función de las Naciones Unidas, se admitía que la reserva para ser válida debía ser aceptada por todos los Estados partes del tratado, si uno solo de los contratantes no aceptaba la reserva, al Estado reservante le quedan dos opciones: - Retirar la reserva - No ser parte del tratado El año 1951 la Corte Internacional de Justicia, procedió a emitir una opinión de carácter consultiva a las reservas de la convención sobre Genocidio y en esa oportunidad sostuvo la Corte: Un Estado que ha hecho una reserva y que la ha mantenido, la cual ha sido objetada por una o más partes en la convención pero no por otras partes, puede ser considerada como parte en la convención si la reserva en compatible con el objeto y fin de esta, agregando que en caso contrario ese Estado no puede ser considerado como parte en la convención. La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados contiene detalladas sobre las reservas, inspiradas básicamente en este fallo de la Corte. Entrada en vigor de los tratados 19 normas específicas y Mediante la entrada en vigor los Estados, que expresaron su consentimiento a obligarse por el tratado, pasan a estar en adelante obligados por sus disposiciones, por lo tanto un tratado va a entrar en vigencia de la manera y en la fecha fijada por sus disposiciones o por un acuerdo entre los Estados que participaron en su negociación, el tratado puede condicionar su entrada en vigencia a que todos los Estados que participaron en su negociación o a que cierto número de Estados, manifiesten su consentimiento a obligarse por dicho tratado. Ejemplo, La Convención de Viena, sobre relaciones diplomáticas de 1961, dispuso que ella entraría en rigor 30 días después que se hubiere depositado el 22 instrumento de ratificación o adhesión y que para cada Estado que ratificara o se adhiera con posterioridad a tal fecha la convención entraría en rigor 30 días después del depósito de su respectivo instrumento de ratificación o adhesión. A falta de estipulación o acuerdo a este respecto el tratado va a entrar en rigor cuando todos los Estados que participaron en la negociación hayan expresado su consentimiento en obligarse por el tratado. Efectos de los tratados A.- Respecto de las partes: Es un principio fundamental del derecho internacional que todo tratado que ha sido regularmente celebrado, es obligatorio para los Estados, para las partes contratantes, las cuales deben cumplirlo de buena fe. El principio más importante del derecho internacional “Pacta sun cervanta”(lo pactado obliga). Cada una de las partes en un tratado debe adoptar todas las medidas necesarias para darle cumplimiento y aplicación en el plano interno de un país, promulgarlo y publicarlo en el diario oficial, además de la dictación de normas internas de ejecución. Un Estado no puede invocar su propia legislación, ni menos deficiencias de ella para dejar de cumplir las obligaciones que le impone un tratado, en consecuencia es el orden jurídico interno el que debe adaptarse al tratado y no el tratado al orden jurídico interno. B.- Respecto de terceros: En principio los tratados solo confieren derechos e imponen obligaciones a los Estados que son parte en ellos, no impone derechos y obligaciones a terceros. Según la Convención de Viena sobre los tratados, un tratado no crea obligaciones y derechos, es decir, efectos para un tercer Estado sin su consentimiento, sin embargo es posible que la intención de las partes contratantes haya sido conferir un verdadero derecho irrevocable a un tercer Estado. Ejemplo, el derecho a navegar en un río que atraviesa el territorio de dichos Estados, en este caso según la convención el tratado solo va crear derecho a favor de un tercero si este conciente en ello, en cambio para que un tratado cree una obligación para un tercer Estado, la convención requiere que este acepte expresamente por escrito dicha obligación, en todo caso las disposiciones de un tratado solo llegan a conferir derecho o a imponer obligaciones a terceros Estados, mediante el consentimiento de estos. Interpretación de los tratados 20 Interpretar un tratado es determinar el sentido y alcance de sus disposiciones, es esclarecer los puntos obscuros o ambiguos que ellos pueden contener. El principio fundamental de la interpretación de los tratados está enunciado en el artículo 31 de la Convención de Viena. Artículo 31 Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado, en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y su fin. Seguidamente establece que justamente con el contexto del tratado, habrá de tenerse en cuenta lo siguiente: 1º.- Todo acuerdo ulterior a que se llegue entre las mismas partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones. 2º.- Toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado para lo cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado. 3º.- Toda norma pertinente de derecho internacional que sea aplicable a las relaciones entre las partes firmantes. El mismo artículo 31 señala que debe darse un término con sentido especial que si consta que tal fue la intención de las partes. En el caso de un tratado que ha sido redactado en dos o más idiomas, cuyos textos son igualmente auténticos deberá adoptarse el sentido que mejor concilie esos textos habida cuenta del objeto y fin del tratado. Si aplicamos el principio fundamental de que el intérprete puede desprender un sentido razonable del texto, su labor debe detenerse allí no siéndole permitido ir más allá para determinar la voluntad. Real de las partes contratantes, si por el contrario aplicando este principio el interprete no consigue dar al texto un sentido razonable va a poder determinar la voluntad común de las partes contratantes, acudiendo a métodos complementarios de interpretación, como podrían ser trabajo preparatorios, la circunstancia en que se celebró etc. Los autores han formulado algunas máximas para el razonamiento interpretativo y son: Debe evitarse una interpretación que prive a un tratado de su significación jurídica, de sus efectos. Una cláusula ambigua debe ser interpretada contra aquella parte que estando particularmente interesada la redactó y la propuso a la otra parte. (Se tratan de directivas flexibles, que deben utilizarse con prudencia) Nulidad de los tratados El consentimiento del Estado en obligarse por un tratado puede estar afectado por diversos vicios, los vicios son los del consentimiento que van a ocasionar la nulidad del tratado, las disposiciones de un tratado nulo carece de fuerza jurídica, si se han ejecutado actos basándose en dicho tratado, todo Estado parte va poder exigir de cualquier otro Estado parte, que en la medida posible restablezca en sus relaciones mutuas la situación que había existido, sino se hubieran ejecutado esos actos, esto es igual al derecho civil. 21 Las causales de nulidad son las siguientes: 1º.- Irregularidad del consentimiento según el derecho internacional: El derecho nacional de cada Estado va a determinar cual es el órgano que tiene competencia, para celebrar tratados en nombre de ese Estado, también va a señalar el derecho nacional las limitaciones constitucionales a que dicho órgano debe ceñirse en el ejercicio de esta competencia, ejemplo la aprobación del congreso. La convención de Viene sobre los derechos de los tratados, niega al Estado el derecho de invocar la violación de su constitución como una excusa para alegar su incumplimiento a menos que esa violación sea manifiesta y afecta a una norma de importancia fundamental de su derecho, la violación es manifiesta si resulta objetivamente evidente para cualquier Estado, que proceda en la materia conforme a la práctica usual y de buena fe Art. 46 de la Convención de Viena sobre los tratados, sin embargo de acuerdo a la propia convención, el Estado va a perder el derecho de alegar la nulidad del tratado si conviene expresamente en que el tratado es válido o que se ha comportado de tal manera que debe considerarse que ha dado su equisencia (consentimiento) a la validez del tratado. 2º- El error: Vicia el consentimiento si se refiere a un hecho o a una situación que constituye una base esencial de dicho consentimiento, sin embargo un Estado no va poder ampararse, alegar este vicio si contribuye con su conducta a que se incurriera en el error o si las circunstancias eran tales que hubiera quedado advertido de la posibilidad de error. 3º.- El dolo: Si un Estado ha sido inducido a celebrar un tratado por la conducta fraudulenta de otro Estado negociador podrá el Estado que ha sufrido el dolo, alegarlo como vicio del consentimiento. 4º.- Corrupción del representante de un Estado: Si el consentimiento definitivo de un Estado en obligarse por un tratado ha sido obtenido mediante la corrupción de su representante efectuada por otro Estado negociador, el primero va poder alegar esta corrupción como vicio del consentimiento. 5º.- Coacción sobre un Estado por la amenaza o el uso de la fuerza: La convención de Viena sobre los tratados en el Art. 52 que es nulo todo tratado cuya celebración se haya obtenido por la amenaza o el uso de la fuerza en violación de los principios de derecho internacional incorporados en la carta de Naciones Unidas este también es un principio de derecho internacional general y que por lo demás así ha sido reconocido por la Corte Internacional de Justicia. El principio enunciado en consecuencia de la prohibición de la amenaza y uso de la fuerza en las relaciones internacionales, ha sido reconocido en el derecho internacional tanto en la Sociedad de las Naciones antítesis de organismos de naciones unidas que no se consideraba ilegal el empleo de la fuerza y admitía la validez de los tratados impuestos por la fuerza, situación que cambió al término de la II guerra mundial con la organización de Naciones Unidas. 6.- Coacción sobre el representante de un Estado: La acción mediante actos o amenazas dirigidos en contra del representante de un Estado vicia el consentimiento y priva al tratado de todo efecto jurídico. 7º.- Violación de una norma imperativa de derecho internacional (normas de Ius cogens): En los escritos de los autores Ius naturalistas, estos autores señalan que se enuncia el postulado de que existen ciertas normas imperativas de derecho internacional que los Estados no pueden desconocer por acuerdos 22 entre ellos. En la época moderna esta teoría ha sido raramente invocada por la doctrina de los autores y algunas jurisprudencias y ella adquirió cierta notoriedad como consecuencia de la convención de Viena y sobre todo producto de los trabajos de la comisión de derecho internacional. La Convención de Viena sobre los tratados consagró el principio de que es nulo todo tratado que en el momento de su celebración esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general, una norma de esta clase para los efectos de esta convención, es aquella aceptada y reconocida por la comunidad internacional de los Estados en su conjunto, como norma que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificado por una norma ulterior de derecho internacional general y que tenga el mismo carácter Art. 53 de la convención. Ejemplo de normas de Ius cogens: las que prohíben la esclavitud, crímenes contra la humanidad etc. También la Convención de Viena sobre tratados, considera el caso de surgimiento de una nueva norma imperativa de derecho internacional general, es decir, de una norma de Ius cogens surgida después de la celebración de un tratado y que esté en oposición con este, pero aquí vamos a estar en presencia de un caso de terminación de un tratado más que de nulidad de tratados. Saneamiento de la nulidad En los cuatro primeros casos de nulidad que estudiamos en esta clase, el Estado afectado no va poder alegarla su ha convenido expresamente en que el tratado es válido o si se ha comportado de tal manera que debe considerarse que ha dado su consentimiento a la validez del tratado, en cambio en los demás casos, los efectos de la nulidad son drásticos, el vicio de la nulidad no va poder ser saneado por el consentimiento o por el comportamiento del Estado afectado. Terminación de los tratados Es la cesación de sus efectos, es decir, la terminación de las reglas de las obligaciones, los derechos y las situaciones jurídicas que de el emanan, la terminación de un tratado va a eximir a las partes de la obligación de seguir cumpliéndolas pero afecta a los derechos, obligaciones o situaciones jurídicas de las partes creadas por la ejecución del tratado antes de su terminación, por lo tanto, no hay que confundir la terminación de un tratado con la nulidad del mismo, toda vez que las disposiciones de un tratado nulo carecen de toda fuerza obligatoria, de fuerza jurídica y la nulidad opera con efecto retroactivo. Las causales de terminación de los tratados son: 1º.- Causas previstas en el propio tratado: a) Cumplimiento del plazo, aquí existen dos maneras de señalar el plazo extintivo en un tratado: Ya sea estableciendo la fecha determinada en el cual cesará la vigencia del tratado o bien fijar un periodo de tiempo durante el cual el tratado va a entrar en vigor cumplido el plazo estipulado el tratado llega a su fin. 23 b) Cumplimiento de una condición resolutoria, aquí el tratado va a terminar al cumplirse la condición resolutoria, es decir, un hecho futuro incierto del cual se ha hecho depender la vigencia del tratado. c) La denuncia y retiro, algunos tratados estipulan que cualquiera de las partes podrá denunciar el tratado o retirarse del mismo después de cierto plazo de su vigencia o mediante un pre-aviso que va surtir efecto en un plazo determinado, por lo tanto la denuncia de un tratado “bilateral” produce el término, la denuncia o retiro de un tratado “multilateral” puede generar el término del tratado o solo hacer cesar sus efectos respecto de la parte que lo denuncia o se retira según se haya estipulado. El tratado no puede ser objeto de denuncia o retiro a menos que: 1.- Conste que fue la intención de las partes admitir la posibilidad de denuncia o retiro. 2.- Que el derecho de denuncia o retiro puede inferirse de la naturaleza del tratado (art56 Convención de Viena sobre los tratados). 2º.- Voluntad común de las partes: Un tratado puede terminar en cualquier momento por la voluntad común de todas las partes contratantes, “abrogación” y esta abrogación puede ser expresa o tácita: Abrogación expresa: resulta de un tratado que pone término expresamente a otro tratado anterior. Abrogación tácita: Se va a producir si todas las partes de un tratado celebran ulteriormente otro tratado sobre la misma materia, con la intención de que la materia se rija por el nuevo tratado o si las disposiciones del nuevo tratado son a tal punto incompatibles con las del tratado anterior, que los dos tratados no pueden aplicarse simultáneamente, en estos casos el tratado anterior llega a su fin. 3º Causas contempladas en el derecho internacional general: Formación de una costumbre posterior que abrogue el tratado, la costumbre y el tratado tienen un valor derogatorio recíproco y es así como una costumbre va a poder poner término a un tratado anterior en dos casos: Si el objeto de la costumbre es la abrogación del tratado anterior. Si el contenido de la costumbre es incompatible con el tratado o con algunas de sus disposiciones. a) Ejecución del tratado La ejecución o el cumplimiento es un medio de extinción de aquellos tratados que contemplan una conducta posterior o una prestación única de las partes y el derecho correlativo para exigirla, como por ejemplo el tratado de una sesión de territorio a Alaska. La desaparición de la personalidad internacional de un Estado va a poner término generalmente a los tratados en que era parte. b). Surgimiento de una nueva norma de Ius Cogens 24 Según el Art. 64 de la Convención de Viena, si surge una nueva norma de Ius cogens, todo tratado existente que esté en oposición con esta norma va a llegar a su término, en este caso las partes estarán exentas de seguir cumpliendo el tratado, pero ello no afecta ningún derecho, obligación o situación jurídica de las partes que se han creado por la ejecución del tratado antes de su terminación. c). La imposibilidad subsiguiente de su cumplimiento. Un tratado va poder terminar si su cumplimiento se hace imposible, ejemplo un Estado se obliga a ceder una isla y en el periodo comprendido entre la celebración de un tratado y la cesión definitiva de la isla a ese país. d). Violación grave de un tratado bilateral por una de las partes. Faculta a la otra parte para alegar su terminación o suspensión e). Cambio fundamental de las circunstancias. Respecto de esta causal la doctrina de los autores señalaba que los tratados deben considerarse celebrados con la cláusula clásica “mientras la cosa permanezca”, la cual habilitaría a las partes para desentenderse de las obligaciones que se imponían en virtud del tratado, siempre y cuando se produjera un cambio en las circunstancias que pudiera calificarse como esencial al tiempo de su celebración. Los autores contemporáneos no recurren a esta ficción denominada la cláusula tácita, y dan a la doctrina el carácter propio de derecho internacional, este principio está consagrado en el artículo 62 de la convención de Viena sobre los derechos de los tratados y ella establece que un cambio que se pudiera calificar como fundamental y no previsto de las circunstancias existentes a la celebración de un tratado va poder alegarse como una causal de término o suspensión de un tratado siempre y cuando la existencia de estas circunstancias constituyan una base esencial del consentimiento de la parte a obligarse por el tratado. El cambio modifica radicalmente el alcance de las obligaciones que todavía deben cumplirse, el cambio debe hacer más onerosas las obligaciones que deben cumplirse asta el punto de hacer que su cumplimiento sea calificado como esencialmente diferente del que se aceptó originalmente, sin embargo la misma convención agrega que este cambio de carácter fundamental de las circunstancias, no puede alegarse en dos casos: Si el tratado se refiere a Si el cambio de las circunstancias resulta de la violación de la parte que lo alegare, de una obligación internacional respecto de cualquier otra parte del tratado. Este principio debe ser invocado con mucha circunscripción de la materia del tratado y en circunstancias tremendamente excepcionales, de otra manera estaríamos socavando el principio “Pacta sunt servanda” y pondría en peligro la seguridad de las relaciones convencionales, en todo caso la parte que lo alegue no va poder poner término al tratado por si o ante sí, sino que deberá obtener el consentimiento de la otra parte o recurrir a un medio de solución pacífica de los referendos internacionales. Procedimiento con respecto a la terminación, suspensión o a la nulidad de los tratados 25 La Convención de Viena en su Art. 65 y 66 establece un procedimiento y este es básicamente el siguiente: La parte que la alega deberá notificar a las demás partes de su intención indicando expresamente las medidas que se propongan adoptar respecto del tratado y las razones en que ella se funda, ahora bien, si dentro de tres meses ninguna parte formula objeciones la parte que hizo la notificación puede adoptar la medida por ella propuesta, si por el contrario algunas de las demás partes formula objeciones dentro del plazo de tres meses, las partes deberán buscar una solución pacífica, si dentro de los 12 meses de la objeción no se ha podido llagar a una solución el diferendo es objeto de un procedimiento de conciliación que está señalado en el anexo de la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados. Finalmente y excepcionalmente si en diferendo versa sobre disposiciones relativas al _________________________ , cualquiera de las partes lo puede someter a la Corte Internacional de Justicia. Relación entre el derecho internacional y el nacional o interno A este respecto existen 2 teorías que han tratado de explicar las relaciones entre el d° internacional y el nacional. Éstas son la teoría dualista y la teoría monista. - Teoría dualista o dualismo: sus más notables exponentes son Triepel y Anselotti. Según esta teoría el derecho internacional y el interno son dos órdenes jurídicos. diferentes y separados el uno del otro. El derecho internacional emana de un acuerdo entre los Estados (principio pacta sunt servanda). El derecho interno, en cambio emana de la voluntad exclusiva de un Estado. De esta separación de ambos órdenes jurídicos., los que sustentan esta teoría deducen que cada uno de estos órdenes sólo es válido dentro de su propia esfera y que ninguna norma perteneciente a uno de ellos va a ser válida dentro de otro ordenamiento. En particular, las normas del derecho internacional no son parte del derecho de un Estado ni aplicables directamente dentro del mismo. Para que el contenido de una norma internacional pueda tener aplicación dentro de un Estado es necesario que la norma se transforme en norma interna, es decir, que el Estado cree una norma de carácter interna que admita o incorpore la norma internacional dentro de su ordenamiento jurídico. interno. También sostienen los autores de esta teoría que dada la separación completa que existe entre ambos órdenes jurídicos. no puede existir un conflicto propiamente dicho entre las reglas de uno y las reglas del otro. Hablar de conflicto entre el derecho internacional y el derecho interno sería tan inexacto como hablar de conflicto entre las leyes de diferentes Estados. Cada uno de estos sistemas jurídicos va a ser válido dentro de su propia esfera, por lo tanto una norma de derecho interno es válida en un plano interno aun cuando ésta sea contraria a derecho internacional. -Teoría monista o monismo: su más ilustre representante es Hans Kelsen, según el cual todo el derecho constituye un conjunto de normas, un sistema único y en el cual las normas se encontrarían subordinadas jerárquicamente (preeminencia entre unas y otras). Kelsen sostiene que dentro de este orden jerárquico, el derecho nacional va a estar subordinado al orden internacional del cual es sólo una derivación. Sostiene también que el derecho internacional puede ser automáticamente aplicable en el plano nacional. Si bien es 26 cierto que en algunos casos el derecho de un Estado va a poder exigir que esta aplicación sea precedida de un acto de interno conocido como un acto de implementación (como podría serlo la publicación de un tratado) hay que tener presente que un acto de implementación no puede considerarse como un acto de transformación. La transformación de una norma internacional en una nacional sólo va a ser necesaria cuando el derecho nacional establezca que los órganos judiciales y de administración del Estado sólo podrán aplicar normas internas y no reglas de derecho internacional. Los monistas reconocen que por regla general una norma de carácter nacional que es contraria a derecho internacional va a ser válida en el orden interno, pero llegan a la conclusión de que esto no se debe a que ambos órdenes jurídicos sean diferentes o separados sino a que el derecho internacional no establece un procedimiento para hacer efectiva la nulidad de la norma interna, por lo tanto la situación en este caso vendría a ser semejante a la de una ley inconstitucional en un país cuyo sistema legal no establece medios para hacer efectiva la nulidad de la norma inconstitucional. Tanto el dualismo como el monismo constituyen notables construcciones de carácter doctrinal que sus exponentes exponen acertadamente, con claridad, con bastantes argumentos teóricos. Pero, las discusiones entre ambas doctrinas, predominaron en gran parte de la literatura jurídica internacional de fines del siglo XIX y comienzos del XX. Lo importante de esta teoría es que ayudó a sistematizar ideas y a estudiar con mayor profundidad todos los problemas concretos que se suscitaban por las relaciones entre el derecho internacional y el nacional. Pero, este problema está hoy acotado por que ninguno de ellos va a estar enteramente reflejado en la práctica internacional, la cual viene a solucionar los problemas concretos siguiendo criterios más pragmáticos y sin una sujeción completa a una u otra teoría. La aplicación del derecho internacional en el plano interno Algunas normas de derecho internacional deben aplicarse dentro de los Estados. Por ejemplo las normas consuetudinarias que reconocen privilegios e inmunidades a los agentes diplomáticos extranjeros. Estas normas de costumbre deben ser aplicadas por los tribunales y las autoridades administrativas de un Estado. Un tratado en que el Estado es parte y que otorgue derechos comerciales o aduaneros a ciudadanos de otro Estado debe así mismo ser aplicado por los tribunales de justicia y por las correspondientes autoridades administrativas para facilitar la aplicación de normas internacionales en el plano nacional va a poder ser necesario y conveniente que ellas sean introducidas en alguna forma en el ordenamiento jurídico nacional, el cual exige esta introducción. La pregunta a esto es cómo se efectúa esta INTRODUCCION, INCORPORACION O RECEPCION. El derecho internacional no impone a los Estados una modalidad determinada para introducir sus normas en el plano interno. Sólo le impone la obligación a los Estados que aseguren el cumplimiento de las normas de derecho internacional. Corresponde por tanto a cada Estado establecer las modalidades de recepción en su constitución política, en su legislación o en su práctica judicial o administrativa. La recepción del derecho consuetudinario(costumbre) Existen tres maneras: 27 1.- Un Estado puede introducir determinadas normas de derecho internacional consuetudinarias en su ordenamiento jurídico internacional dictando disposiciones legales que reproduzcan el contenido de dichas normas. Así por ejemplo un Estado va a poder promulgar una ley que confiera a los agentes diplomáticos que tuvieran acreditados en Chile, determinados privilegios e inmunidades que les son reconocidos en el derecho internacional consuetudinario. La ley va a enumerar específicamente, con todo detalle, uno a uno, los privilegios e inmunidades, señalando cuales serán las condiciones para que se aplique, por lo tanto cuando los tribunales de justicia apliquen esta norma van a estar aplicando derecho nacional. 2.- También la recepción puede hacerse por medio de una disposición legal que se remita a determinadas normas de derecho internacional consuetudinario las cuales la hace aplicable en lo interno. Por ejemplo la ley nacional se limita a establecer que los agentes diplomáticos extranjeros van a gozar en el país de los privilegios e inmunidades que se les reconoce en lo internacional. En este caso, la ley nacional lo que hace es conocido como un “reenvío” al derecho internacional. Por lo tanto a este derecho internacional deberán remitirse los tribunales nacionales para determinar la aplicación a los agentes diplomáticos. 3.- Algunos Estados han realizado una “recepción global” del derecho internacional consuetudinario en su orden jurídico nacional, de manera que este derecho internacional puede ser aplicado por los tribunales de justicia y por las autoridades administrativas cuando se les presente ocasión para ello. En algunos casos esta recepción global se ha hecho por medio de una norma constitucional la cual es de carácter expresa. Por ejemplo el artículo 25 de la constitución de la República de Alemania. La disposición que ha sido incorporada de esta forma al derecho interno tiene la misma validez que la normativa nacional. Existen ejemplos de otras constituciones como la Austriaca de 1920, que establece asimismo que las reglas generales del derecho internacional forman parte del derecho interno pero sin llegar a enunciar la primacía de dichas reglas sobre el derecho nacional. Por su parte, los Ingleses no tienen una disposición escrita que establezca la recepción en su forma global del derecho internacional. Sin embargo, el Common Law va a considerar que todas las reglas del derecho internacional consuetudinarias que son universalmente reconocidas o que han recibido el reconocimiento del país son por si mismas parte del derecho interno. En Chile, los tribunales y la doctrina de los autores han reconocido que el derecho internacional general forma parte del derecho Chileno. Es así como Bello en su obra “Principios de derecho de gentes” de 1831 señalaba “que en una nación y época determinadas el derecho de gentes sea parte de la jurisprudencia patria, no admite dudas”. Por su parte el ministerio en 1833, en una carta que dirigiera el encargado de negocios de Chile señalaba que el derecho común de las naciones es una ley de la república en todo aquello que sus leyes particulares o sus convenciones con las potencias extranjeras no lo han derogado. Una importante consecuencia de que el derecho internacional forme parte del d° interno es que no será necesario que las partes prueben en juicio como sí deben hacerlo cuando se trate de derecho extranjero. 28 Conflicto entre el derecho internacional consuetudinario y la ley interna La recepción del derecho internacional consuetudinario en el derecho nacional ha sido hecha con una importante limitación ; La primacía de la ley interna en el plano interno aún si sus disposiciones parecen ser o no contrarias al derecho internacional (caso de Alemania quien en su constitución ha establecido el principio de la primacía del derecho internacional sobre la legislación interna contraria). Por su parte, la jurisprudencia y la doctrina han estimado que el juez interno debe tratar de excluir conflictos entre el derecho internacional y el nacional. Para ello debe dar a la ley interna una interpretación que armonice con el derecho internacional ya que se estima que no es posible presumir que el legislador haya querido infringir sus obligaciones en lo internacional. También se sostiene que si la ley es clara y el conflicto inevitable, el juez debe aplicar la ley. Si un tribunal nacional llega a aplicar una ley contraria a las obligaciones que impone a su Estado, el derecho internacional habrá cumplido su deber como tribunal nacional pero habrá también cometido un acto internacionalmente ilícito que es fuente de responsabilidad para el Estado. La ejecución y recepción de los tratados Es frecuente que los tratados contengan disposiciones para cuyo adecuado cumplimiento los Estados partes deben tomar medidas de ejecución o de recepción en el plano nacional. Por ejemplo un tratado en que los Estados partes se obligan a sancionar ciertas formas de piratería aérea o a conferir a los nacionales de los demás Estados contratantes algunas franquicias comerciales o aduaneras. No es automáticamente aplicable en el plano interno para que el tratado pueda ser aplicado dentro de cada uno de los Estados contratantes con sus respectivos tribunales de justicia, es necesario que se efectúe una ejecución o recepción de sus disposiciones en su orden jurídico interno. Al igual que anteriormente, el derecho internacional no impone a los Estados una forma o modalidad específica de ejecución o recepción; sólo les exige el cumplimiento cabal del tratado dejando que cada uno de los Estados partes adopten las medidas internas necesarias para poder llevarlo a efecto. Dos son las modalidades frecuentes para efectuar esta recepción o ejecución: 1.- Un Estado va a poder dictar una ley que reproduzca el contenido de las obligaciones convencionales. Esta ley, aún cuando está inspirada en el tratado y ha sido dictada en ejecución del mismo va a subsistir independientemente del tratado. 2.- Es aquella en que en algunos países los tratados antes de ser ratificados deben ser aprobados por el Parlamento o el Congreso. Se prefiere introducir o poner en vigor el tratado en el orden jurídico interno mediante una formalidad determinada. Por ejemplo en Francia es la publicación oficial del tratado. En Chile es la promulgación y publicación. En EEUU se habla de la proclamación. Cumplida esta formalidad, el tratado pasa a tener internamente el valor y la fuerza de ley y por lo tanto deberá ser aplicado igual que la ley. 29 Esta modalidad sólo es útil respecto de los tratados que contienen disposiciones suficientemente completas y detalladas, susceptibles a ser aplicadas por si mismas (tratado self executy) . Si el tratado no es self o sólo lo son alguna de sus disposiciones va a ser necesario que se dicten normas legislativas de ejecución. Por ejemplo un tratado en que las partes se obligan a prevenir y a castigar ciertos delitos cometidos en contra de agentes diplomáticos, requerirá que sea ejecutado en el orden interno por medio de una ley en que se proceda a definir estos delitos, en que se establezcan cuales son las penas y se extienda la jurisdicción de los tribunales nacionales. Conflicto entre tratado y ley interna ¿Qué ocurre en el plano interno si se produce un conflicto entre un tratado debidamente incorporado y una ley nacional contraria a éste? A este respecto hay que distinguir dos situaciones: 1.- El tratado es posterior a la ley: Aquí prevalece el tratado el cual va a tener la misma fuerza que la ley en virtud de contener normas posteriores y especiales. 2.- La ley es posterior al tratado: Aquí hay que tratar de evitar el conflicto dando al a ley nacional una interpretación que la armonice ya que no se podrá presumir que el legislador haya querido violar las obligaciones convencionales del Estado. Pero si los términos de la ley son categórica e inequívocamente contrarios al tratado, ¿cuál de los dos prevalece? La respuesta hay que encontrarla en el sistema constitucional de cada uno de los países. Según algunos sistemas constitucionales los tratados tienen en el plano interno la misma fuerza que las leyes, de modo que una ley puede prevalecer sobre un tratado anterior. Este principio es adoptado por EEUU, Suiza e Italia. Según otros sistemas, el tratado va a tener autoridad superior a la de la ley, debiendo en consecuencia prevalecer sobre éstas (Ej. La constitución Francesa y Holandesa). Aplicación del derecho internacional en el ámbito interno Aquí se admite sin ninguna discusión la superioridad del derecho internacional sobre el derecho interno. En el plano internacional en consecuencia, un Estado no va a poder invocar las disposiciones de su derecho nacional ni la deficiencia o carencia de ellas para justificar el incumplimiento de las obligaciones que se le imponen en virtud del derecho internacional. Es así como no podrá alegar que el poder legislativo dictó una ley que era necesaria para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, o que impuso al poder legislativo una ley que consideraba contraria a derecho internacional por este último (poder ejecutivo). Ni siquiera podrá excusarse el Estado en su propia constitución, en la independencia y separación de los poderes del Estado. Estos principios han sido reiterados por una jurisprudencia constante. La dictación y la aplicación de una norma nacional contraria al derecho internacional podrá ser posible en la medida en que se logre conciliar o armonizar el contenido de la norma nacional con la norma internacional. 30 Finalmente en esta materia, el derecho internacional no ha establecido la derogación automática de las normas internas que les sean contrarias, en particular una sentencia, y no podrá abrogar de plano una ley nacional ni anular una decisión judicial interna. Funciones de carácter normativo, judicial y ejecutivo en el plano internacional Función Normativa (legislativa): En todo Estado moderno vamos a encontrar un poder legislativo y centralizado normalmente en un congreso o parlamento que va a dictar normas de conducta destinadas a organizar la vida de la comunidad. La legislación permite conciliar dos tendencias sociales que son contradictorias y necesarias. Una es la estabilidad, sin ella el derecho no podría cumplir su función de orden y regularidad. La segunda es la movilidad que permite que el derecho se transforme y se adapte a las continuas renovaciones de la sociedad que le rige. En el ámbito internacional, en cambio, no existe un poder o una autoridad de carácter supraestatal que legisle para los Estados y que impongan reglas de conductas generales, son los propios Estados los que por medio de tratados y costumbres van a elaborar normas generales para regular aquellas materias o situaciones que le son de interés común. Por ende se sostiene que mientras el derecho interno es un orden de subordinación, el derecho internacional es un orden de coordinación. La función normativa en el plano internacional se realiza principalmente por medio de tratados y costumbre: Tratados o convenciones de carácter multilateral (convención de la ONU de derecho del mar de 1982, convención de aviación civil internacional de 1944, convención de Viena, sobre relaciones diplomáticas). Algunas veces se ha planteado la expresión “legislación internacional” para designar un conjunto de convenciones y tratados colectivos o multilaterales que los Estados han celebrado para regular materia o asuntos de interés general, pero esta expresión es equívoca. La legislación es impuesta por la vía de la autoridad por un organismo centralizado, mientras que los tratados son el resultado de voluntades concordantes de los propios destinatarios de sus normas, es decir, los Estados que celebran los tratados. Por otra parte, la legislación tiene una validez general dentro del Estado, en tanto que la validez de las reglas creadas por tratados no excede el ámbito de los Estados en que ellos son parte, sin embargo y a pesar de lo dicho algunas organizaciones internacionales y supranacionales han sido investidas por su tratado constitutivo de competencia para dictar en los dominios propios de su actividad, normas generales para los Estados miembros ( ej. Unión Europea). Función Judicial: Es un principio establecido en derecho internacional que ningún Estado está obligado a someter sus controversias que tuvieren con otro Estado a la decisión de un tribunal sin su consentimiento. La jurisprudencia y los autores así le reconocen en forma unánime. La competencia de un tribunal internacional para decidir un conflicto o diferendo entre dos o más Estados va a depender en último 31 término de la voluntad de las partes en el diferendo. Sólo si han conferido jurisdicción al tribunal, éste podrá conocer y decidir el caso. Este principio es opuesto al que persigue la administración de justicia dentro de un Estado ( los tribunales nacionales van a derivar su jurisdicción y su competencia de la ley, COT). Dentro de un Estado hay siempre un tribunal competente para decidir un litigio entre particulares, pueden las partes discutir cual es el tribunal competente pero no se puede discutir el hecho de que existe un tribunal competente. En el plano internacional la situación es distinta toda vez que es bien posible que ningún tribunal tenga jurisdicción para decidir un diferendo determinado y por lo tanto ¿Cómo pueden los Estados conferir jurisdicción a un tribunal internacional? Los medios más comunes son: 1.- Dos Estados celebran un acuerdo especial (compromiso) sometiendo a un tribunal una o varias controversias ya surgidas. 2.- Los Estados acuerdan en un tratado de arbitraje o de soluciones pacíficas someter a un tribunal internacional a solicitud de cualquiera de las partes, las controversias que surjan entre ellas, o una o varias categorías de dichas controversias. 3.- Los Estados insertan en un tratado en que son parte una cláusula en virtud de la cual convienen en someter a un tribunal determinado a solicitud de cualquiera de las partes las controversias que surjan con motivo de la interpretación o aplicación de dicho tratado. 4.- Un Estado formula una declaración unilateral aceptando la jurisdicción de un tribunal internacional de carácter permanente respecto de cualquier otro Estado que formule una declaración de aceptación análoga. El tribunal de mayor importancia es la Corte internacional de justicia que tiene su sede en la Haya en donde su jurisdicción es en principio facultativa, es decir, los Estados no están obligados a someter sus diferendos a dicho tribunal, pero varios Estados han aceptado su competencia obligatoria en forma más o menos amplia. La corte Europea de derechos humanos también tiene jurisdicción facultativa, pero algunos Estados le han reconocido competencia obligatoria. Los Estados no se han mostrado dispuestos a instituir un tribunal mundial que esté dotado por estatutos que le otorguen una competencia obligatoria para decidir con arreglo al derecho internacional todos los litigios que le presenten los Estados. Entre los factores que explican esta renuncia: 1.- La incertidumbre e imprecisión de algunas reglas de derecho internacional. 2.- La insatisfacción de ciertos gobiernos respecto de algunas de estas reglas. 3.- La importancia de los intereses nacionales que pudieran estar en litigio internacional. 4-. El formalismo inherente de la función judicial. 32 En todo caso se debe tener presente que los tribunales internacionales sólo pueden resolver controversias jurídicas Y no los conflictos políticos en los litigios jurídicos Los Estados situándose dentro del marco del derecho vigente van a litigar sobre sus derechos. La diferencia surge por un desacuerdo sobre hecho o sobre la existencia, interpretación o alcance de las normas jurídicas internacionales que son aplicables al caso. En cambio en los litigios o conflictos de orden político, un Estado fórmula pretensiones para el cambio o revisión de una situación legal existente (por ejemplo problema de limites pendiente con Bolivia). Los tribunales internacionales no pueden zanjar controversias políticas pues su función es decidir con arreglo a derecho internacional todas las controversias que les son sometidas y reconocen las situaciones jurídicas nacidas a su amparo, no les corresponde por lo tanto alterar las relaciones jurídicas que existan entre las partes ni menos reconocen pretensiones desprovistas de base legal. Función ejecutiva: En un Estado existe un poder ejecutivo que tiene el control absoluto de la fuerza y al cual le corresponde hacer cumplir la ley, así como ejecutar las decisiones de los tribunales de justicia. Solamente en casos excepcionales permite a los particulares emplear medidas coercitivas (por ejemplo la legítima defensa) pero siempre va a someter a legalidad de su empleo en los casos concretos al control de judicatura. En el derecho internacional, en cambio, no existe un órgano central supraestatal que tenga el monopolio de la fuerza armada, que disponga de los medios materiales para su ejercicio y que haga cumplir el derecho internacional y ejecutar aun por la fuerza los derechos de los Estados. A falta de tal organismo son los propios Estados los que dentro de los propios límites prescritos por el derecho internacional deben adoptar ya sea individual o colectivamente las medidas necesarias para hacer efectivos sus derechos. Estas medidas son variadas (por ejemplo la ruptura de relaciones diplomáticas con el Estado infractor). El uso de la fuerza en las relaciones internacionales sólo está permitido en caso de legítima defensa o de la acción coercitiva que halla sido emprendida por la organización de Naciones unidas según su carta. De esta forma un Estado cuyos derechos han sido lesionados, está privado de la tutela de un órgano ejecutivo mundial que ejecute sus derechos por la fuerza, por sí mismo para imponer el respeto de sus derechos. La carta de la ONU en su capítulo VII contiene disposiciones que autorizan al consejo de seguridad para decidir una acción de carácter coercitivo en caso de: - Amenaza a la paz. Quebrantamiento de la paz. Actos de agresión. Finalmente, a pesar de carecer de un órgano ejecutivo centralizado y de un sistema organizado de sanciones, el derecho internacional en su conjunto exhibe un alto grado de efectividad. Sus normas se cumplen y respetan regularmente. Sujetos de derecho internacional. 33 Los Estados como sujetos de derecho internacional Se llaman sujetos de derecho internacional los destinatarios de sus normas, es decir, las entidades a las cuales el derecho internacional confiere derechos e impone deberes. Los principales sujetos de derecho internacional son los Estados soberanos e independientes. Los Estados poseen la totalidad de los derechos y obligaciones que están reconocidos por el derecho internacional común, es decir, tienen una personalidad internacional. Además de los Estados, existen otras entidades a las que el derecho internacional confiere derechos e impone obligaciones. Estas entidades son sujetos de derecho internacional sólo en la medida en que éste las hace destinatarias de sus normas. Ellas poseen personalidad internacional de carácter limitada. Por ejemplo La ONU que no es Estado ni supraestado ya que es simplemente organización internacional. Sin embargo ella goza del derecho de celebrar tratados, de presentar reclamaciones internacionales, etc. La Santa Sede tampoco es un Estado, pero posee varios atributos estatales, como por ejemplo el poder enviar y recibir agentes diplomáticos, celebrar tratados o ser miembro de organizaciones internacionales. No todos los sujetos de derecho internacional son iguales en cuanto a la naturaleza y extensión de sus derechos y deberes. Por eso, decir que una persona determinada es sujeto o persona internacional, la verdad es que no dice mucho todo vez que esta denominación nada nos dice del contenido de los derechos y deberes que esa entidad tiene a la luz del derecho positivo. Estado en el derecho internacional Los Estados independientes o soberanos van a ser los destinatarios principales, originarios y normales de las normas de derecho internacional. Un Estado independiente va a poder ser descrito como “una colectividad establecida en un territorio, organizada políticamente bajo un gobierno y que no está sometida a otro gobierno u otra autoridad externa.” Son elementos constitutivos del Estado: 1.- El territorio: Una tribu nómade no puede constituir un Estado, sin embargo, no es necesario que las fronteras territoriales estén completamente delimitada. 2.- La población: refiriéndose a una colectividad humana que está establecida en un territorio estable y permanente. 3.- El gobierno: Que sea capaz de ejercer control efectivo sobre el territorio y las personas que lo habitan y que sea capaz además de mantener relaciones con otros Estados. 4.- La independencia: El Estado soberano se gobierna y conduce sus relaciones exteriores sin estar subordinado a otro Estado o autoridad externa, lo que significa que en el plano interno se va a poder gobernar con autonomía, adoptando libremente su régimen político dictando y aplicando sus propias leyes, organizando servicios públicos, etc. 34 En el ámbito externo ejerce por sí mismo sus competencias internacionales, celebrando tratados, acreditando agentes diplomáticos, participando en organizaciones internacionales, etc. No pueden ser considerados Estados, a menos en este sentido del d° internacional, las subdivisiones políticas o administrativas de un Estado como las provincias o los Estados miembros de un Estado internacional. Estas entidades forman parte del Estado dentro del cual se hayan y por lo tanto no tiene personalidad internacional separada. Algunas personas en relación a los dos últimos elementos hablan sólo de soberanía. El Estado independiente está sujeto a limitaciones que le impone el derecho internacional general. O común y los tratados en que es parte. Estas limitaciones no privan al Estado de ser independiente mientras ellas no produzcan el efecto de colocar a ese Estado bajo la dependencia jurídica de otro Estado. Algunos Estados han delegado ciertos poderes en otros Estados o en organizaciones internacionales restringiendo su independencia, Por ejemplo Luxemburgo ha transferido a Bélgica en virtud de un tratado la competencia para celebrar tratados de comercio. Los países que forman la Unión europea atribuyen a los órganos comunitarios competencias para dictar normas en ciertos dominios, los cuales son Aplicables dentro de cada uno de dichos países Para el jurista Alf Ross, difícilmente se encuentra un dominio en que la autoridad y la confusión sean tan grandes como el tema de la soberanía. Mucha de esta confusión deriva de que a veces se ha conseguido la soberanía como un poder supremo e irrestricto inherente a todo Estado que lo capacitaría para actuar a su arbitrio en las relaciones internacionales. Según esto, los Estados no tendrían otro límite que su propia y libre voluntad. Los tratados y otras normas de derecho internacional cederían ante la voluntad suprema de cada Estado. Pero, a nuestro juicio, este concepto de soberanía es incompatible con la idea misma de derecho internacional ya que la función primordial del derecho internacional va a hacer posible la coexistencia de los diversos Estados soberanos estableciendo límites para la acción de cada uno de ellos. Estados Dependientes o Semi-soberanos Son aquellos que aun cuando tienen existencia y personalidad internacional propias dependen legalmente de otro Estado, bajo condición actúan o al cual han entregado inmanentes relaciones o al cual han entregado el manejo de sus relaciones exteriores. Así, las situaciones de dependencia son variadas y cada una de ellas debe ser determinada a la luz del instrumento que la establece y a la luz de su aplicación en la práctica, y además teniendo en consideración de que ella ha sido objeto por parte de los demás Estados. Antiguamente esto se daba en Estados sujetos a protectorados que habían renunciado al ejercicio independiente de ciertas funciones, particularmente en relaciones exteriores a favor de otro Estado que se obligaba a protegerlo (en especial a la agresión de otros Estados). Por ejemplo Palestina en que el Estado protector era Gran Bretaña. Estados Federales 35 En estos Estados, la constitución política va a establecer una distribución de competencias respecto de los asuntos internos entre las autoridades federales y las autoridades de los Estados miembros, es decir, estados “Cantones Landers”, pero el gobierno federal va a ser el que tiene a su cargo con carácter de exclusivo la conducción y el control de las relaciones exteriores de este estado federal. En el plano internacional va a existir un Estado que celebra tratados, que envía y recibe agentes diplomáticos, que está representado en organizaciones internacionales, que incurre en responsabilidad internacional, etc. Por lo tanto los diversos Estados que son miembros están desprovistos de personalidad y de capacidad internacional. Estado neutralizado en neutralidad perpetua Un Estado neutralizado es aquel cuya independencia e integridad se garantizan permanentemente por un tratado a condición de que tal Estado se obliga a no participar en las guerras con otros Estados, salvo en defensa propia. Además se obliga a no contraer obligaciones que pudieren eventualmente arrastrarle una guerra. Por ej. Suiza fue neutralizada permanentemente por el Acta de Viena de 1815 y además ella no es miembro de Naciones Unidas. La república de Austria en su ley de 1955 proclamó su neutralidad perpetua comprometiéndose a de defenderla y mantenerla mediante todos los medios a su alcance y a no formar parte de alianzas militares. Además se comprometió a no permitir el establecimiento de bases militares extranjeras. Esta ley constitucional fue notificada a todos los Estados, algunos lo reconocieron en forma expresa y otros tomaron nota de ello sin formular objeción. Comienzo de la existencia de un estado Los Estados pueden surgir de diversos modos. Por ejemplo Una colonia que declare su independencia separándose de la madre patria o en el caso de que dos o más Estados se fusionen para formar un nuevo Estado. También en el caso en que varios Estados nuevos surgen del desmembramiento de un Estado antiguo (URRS) o una comunidad se constituye dentro de un Estado (Palestina). También está el caso de una comunidad que se constituye en Estado dentro de un territorio nullius. En todo caso, el Estado tiene la existencia legal desde que se reúnen sus elementos constitutivos en éste, y como en otros campos del derecho internacional prevalece el principio de la efectividad. La mera declaración de independencia no es suficiente para constituir un Estado. Tampoco lo es la falta de legitimidad de la nueva entidad respecto de la antigua metrópolis. Tampoco es un obstáculo para impedir constitución. * Reconocimiento de Estado se ve después* Respecto a la continuidad de la existencia del Estado: En principio, la personalidad internacional de un Estado permanece idéntica a través de los cambios, sean estos constitucionales o revolucionarios, 36 que ocurran en el gobierno o en la estructura política de un Estado. Consecuencia de este principio es que los cambios del régimen de gobierno soberano en un Estado cualquiera, aún los cambios inconstitucionales o revolucionarios no afectan por si mismos las obligaciones internacionales de un Estado ni constituyen fundamento válido para justificar sus incumplimientos. Las obligaciones internacionales son obligaciones del Estado y no del gobierno que las contrajo y subsisten a través de los cambios de gobierno. Este principio ha sido normalmente observado. Es así como todos los gobiernos Franceses posteriores a 1789 respetaron las obligaciones contraídas por los gobiernos precedentes. En 1831 las grandes potencias declararon en Londres: “es un principio de orden superior que los tratados no pierdan su valor cualquiera que sean los cambios que ocurran en la organización interior de los pueblos”. Sin embargo, después de la revolución de la URRS, el gobierno soviético anuló varios tratados celebrados así mismos como los contraídos por el gobierno del Zar, incluso por el gobierno provisional de 1817. Sin embargo, este mismo gobierno reconoció como vigentes los tratados relativos a las fronteras. Se perfila una tendencia a reconsiderar en ciertos casos la regla general de que los cambios de regímenes no alteran las obligaciones internacionales de los Estados. El caso Tinoco En 1917 en gobierno de Costa Rica fue derrocado por el ministro de guerra Federico Tinoco, quien asumió el poder. Dos años más tarde Tinoco se vio obligado a renunciar y a huir de su país. Las nuevas autoridades restablecieron la antigua constitución y celebraron elecciones a su amparo. En 1922 el congreso de Costa Rica aprobó una ley que invalidaba los contratos celebrados por el gobierno depuesto. Esta legislación de 1922 afectó a dos compañías de nacionalidad Inglesa que en su oportunidad habían celebrado contratos con Tinoco. Inglaterra reclamó con la nueva legislación y en definitiva el asunto fue sometido por los dos gobiernos a un arbitraje. Inglaterra sostuvo que el gobierno de Tinoco había sido el único gobierno de Costa Rica y que había administrado todo el país con el consentimiento del pueblo. Además Inglaterra sostuvo que el nuevo gobierno no podía por medio de su legislación eludir la responsabilidad del Estado por actos del gobierno anterior y que los contratos celebrados válidamente durante el gobierno de Tinoco debían ser amparados por las nuevas autoridades gobernantes. Por su parte, Costa Rica respondió que el gobierno de Tinoco no había sido el gobierno de IURE de Costa Rica según las reglas del derecho internacional. Sostenían que los contratos y las obligaciones de dicho gobierno eran nulos y no creaban obligaciones jurídicas y que finalmente Inglaterra estaba impedida de hacer una reclamación en nombre de sus súbditos por que no había reconocido el gobierno de Tinoco. Por su parte, el árbitro comprobó que Tinoco había ejercido exclusivamente la administración pacifica y efectiva de Costa Rica hasta pocos meses antes de se renuncia. Así, los tribunales de Costa Rica habían funcionado, el congreso había legislado, por lo que las funciones se cumplieron debidamente. El propio pueblo, además, pareció estar bien dispuesto a Tinoco, cuando éste comenzó a gobernar. Su gobierno había sido efectivo, pacífico y sus actos obligaban a Costa Rica. Es por esto que era indiferente al derecho internacional que el gobierno de Tinoco hubiere sido inconstitucional y que no hubiere sido reconocido por varios países, entre ellos, Gran Bretaña. El árbitro desestimó en esto el argumento de Costa Rica, aún cuando acogió en gran parte sus defensas de fondo. 37 Extinción de los Estados Pueden extinguirse por fusión voluntaria o forzada, por incorporación voluntaria o forzada a otro Estado y por desmembramiento - Por Fusión o Unión: básicamente voluntaria. Son muy pocos los que sostienen que esta puede ser forzada, por lo que es Dos o más Estados pueden unirse para formar un nuevo Estado más extenso. Estos Estados que se unen pierden su identidad internacional. Un ej. de fusión es cuando los Estados que al unificarse en 1870 pasaron a formar el imperio Alemán, y los Estados de la confederación Americana que al unirse constituyeron los Estados Unidos de Norte América Por incorporación o Anexión: Un Estado puede incorporarse o anexarse a un Estado del cual pasa a ser parte. Por ejemplo el estado libre del Congo, fue incorporado a Bélgica en 1908. También Estonia, Polonia, Lituania fueron anexados a la URRS al término de la II Guerra Mundial. A veces puede ser dudoso si se está en fusión o unión que hace surgir a un Estado nuevo, o de un caso de incorporación o anexión que implica la continuidad de los Estados predecesores. Los terceros Estados se inclinan a reconocer que hay incorporación o anexión cuando la población de uno de los Estados predecesores ha tenido una parte más activa en la realización de esta unión y esta población sigue siendo numérica y políticamente dominante en el Estado más ampliado. Por esto, Italia se considera como el Reino de Piamonte territorialmente ampliado por la anexión de los demás Estados Italianos. Desmembramiento: Un Estado puede dividirse en varias partes, cada una pasando a ser un estado nuevo. En este caso, el estado desmembrado va a perder su identidad internacional y no va a poder existir una identidad real entre uno de los Estados nuevos y los Estados sucesores. Diferente es el caso en que el desmembramiento deja subsistente el Estado predecesor aún cuando su territorio se vea disminuido ( separación). Aquí no hay extinción del Estado, el que continúa existiendo como sujeto internacional, aunque si los territorios que se han separado de él. Por ejemplo en su época se consideró que el imperio Otomano no había perdido su identidad internacional por sus sucesivas mermas territoriales, y que la moderna república de Turquía era la continuación de dicho imperio aunque territorialmente reducida. De la misma forma, en 1947, al dividirse el dominio Británico sobre la India para constituir la República de India y de Pakistán, India pasó a ser una continuación del dominio, en tanto que Pakistán se formo como un Estado nuevo. Concluimos que para decidir que en caso de desmembramiento de un Estado se produce la extinción de éste por si dicho Estado continúa en uno de los Estados sucesores, los demás países toman en cuenta diversos factores. Por ejemplo si en uno de los Estados sucesores se encuentra la mayor parte de la población del país desmembrado o su núcleo administrativo o político, o si dicho estado se opuso a la separación, o si la sufrió, o si por razones políticas conviene mantener la continuidad del Estado predecesor. 38 La Santa Sede Hay que hacer una división respecto a la Santa Sede antes de 1929 y después de 1929. Antes de1929 se entiende por Santa Sede en un sentido estricto el puesto de jefe supremo de la Iglesia católica cuyo titular es el Papa. El Papa ocupa la Santa Sede y es el órgano supremo de la Iglesia. Hasta 1870 aproximadamente el Papa no era solamente el jefe supremo de la Iglesia católica sino también era el soberano de un Estado, el Estado pontificio. Tenía por tanto 2 tipos de poderes: - el poder espiritual que se extendía a las comunidades católicas del mundo entero. - el poder temporal que era la soberanía sobre el Estado pontificio. Los Papas sostenían hasta ese entonces que la existencia del poder temporal era una garantía indispensable para el cumplimiento de su misión espiritual de la Iglesia católica. Durante el proceso de unidad italiana, la incorporación del Estado pontificio al Reino de Italia fue un punto importante, pero, el sentido nacionalista italiano, exigía un Estado libre que tuviera una Iglesia libre y que Roma (lo que era hasta entonces la capital del Estado pontificio ) pasara a ser la capital de Italia. En 1870 Roma fue ocupada por tropas italianas y el Estado pontificio fue anexado al Reino de Italia. Es así como Roma es declarada capital del Reino. El Estado pontificio y el poder temporal del Papa dejan de existir. En 1871 el parlamento italiano dictó una ley de garantías sobre las garantías del Papa y de la Santa Sede y sobre las relaciones del Estado con la Iglesia. Esta ley confirió al Papa los derechos y los honores de un soberano. Además le otorgó una suma anual de dinero y reconoció la extraterritorialidad de los palacios papales. Sin embargo, el Papa no aceptó esta ley de garantías manteniendo en esta materia una protesta permanente contra lo que consideró una usurpación. Surgió de este modo entre la Santa Sede y el Reino de Italia una larga controversia llamada “la cuestión romana” que sólo es solucionada en 1929 por medio de unos acuerdos conocidos como los “acuerdos de letrán”. Desde 1870 hasta 1929, a pesar de carecer de una base territorial “propia”, la Santa Sede siguió gozando de varias prerrogativas estatales, es decir, de cierta medida de personalidad internacional. Es así como siguió empleando y recibiendo agentes diplomáticos y siguió celebrando concordatos, es decir, acuerdos con Estados para convenir las condiciones de la Iglesia católica en ellos. También varios Estados nuevos solicitaron el reconocimiento de la Santa Sede. También durante la primera guerra mundial algunos buques bajo la bandera vaticana fueron declarados neutrales. Después de 1929: “los acuerdos de Letrán” o la “Conciliazione”. 39 Las relaciones entre la Santa Sede e Italia se normalizaron por los Acuerdos de Letrán, los cuales son del 11 de febrero de 1929. Estos acuerdos ponen término a la “cuestión romana”. El más importante de estos acuerdos es el “ Tratado de Letrán” cuyas disposiciones más importantes son las siguientes: 1Italia reconoce la soberanía de la Santa Sede en el dominio internacional como un atributo inherente a su naturaleza, en conformidad con su tradición y consentimiento a su misión en el mundo. 2Se establece la ciudad del Vaticano sobre la cual Italia reconoce a la Santa Sede la plena propiedad y la soberanía exclusiva y absoluta para garantizarle de esta forma la independencia visible y completa del poder temporal. 3- Se declara sagrada e inviolable la persona del soberano pontífice y punible al atentado contra ella. 4Italia reconoce a la Santa Sede el derecho de legación pasivo y activo según las reglas generales del d º internacional. Ambas partes se obligan a establecer relaciones diplomáticas. 5La Santa Sede declara que permanecerá ajena a las rivalidades temporales entre los demás Estados y a las reuniones internacionales convocadas con esta objeto a menos que las partes en litigio hagan un llamado unánime a su misión de paz reservándose en cada caso el hacer valer su poder moral y espiritual. 6Como consecuencia de lo anterior, la ciudad del Vaticano va a considerarse siempre y en todo caso como territorio neutral e inviolable. Los otros 2 acuerdos de Letrán son el “concordato” y la “convención financiera”. El concordato va a asegurar a la Iglesia católica en Italia una situación de privilegio. Dispone que el catolicismo es la religión oficial del Estado. Establece la enseñanza de la doctrina católica y asegura además la prestación de la fuerza pública para asegurar el cumplimiento de las sentencias eclesiásticas. La convención financiera contempla el pago a la Santa Sede de una congua (suma de dinero) y la constitución de un título de renta a su favor. Este concordato a dado lugar a diferendos serios entre la Santa Sede y el gobierno italiano. Uno de ellos surgió con motivo de la ley que instituye el divorcio en Italia en 1970, ley que el Papa consideró contraria a los acuerdos o estipulaciones concordatarias. La Santa Sede después del tratado de Letrán: Desde el tratado de Letrán, la Santa Sede goza de soberanía sobre el Estado de la ciudad del Vaticano cuyo soberano es el sumo pontífice. Dicho Estado tiene una superficie determinada de 0,44 kms2. Como lo señala el Papa Paulo VI en un discurso que pronunció que “el Papa no está envestido sino de una minúscula y cuasi-simbólica soberanía temporal. El límite necesario para ser libre de ejercer su misión espiritual y para asegurar a aquellos que tratan con él que es independiente de toda soberanía en el mundo”. La Santa Sede puede por lo tanto actuar en el plano internacional en virtud de un doble título: como órgano supremo de la Iglesia católica y como órgano supremo del Estado de la ciudad del Vaticano. 40 Los concordatos son celebrados por la Santa Sede como órgano supremo de la Iglesia católica; las diversas convenciones con Italia sobre asuntos temporales como el correo, la moneda, la sanidad, etc. Han sido celebrados por la Santa Sede en nombre y en representación del Vaticano. La Santa Sede es parte en tratados internacionales y concurre a conferencias internacionales. Sin embargo, ella no es miembro de Naciones Unidas pero desde 1964 mantiene un observador permanente en esta organización. También la Santa Sede mantiene misiones diplomáticas en varios países y varios Estados mantienen visiones diplomáticas ante ella. Los jefes de misiones diplomáticas de la Santa Sede que tienen más alta jerarquía en el mundo de la diplomacia son los “nuncios” y a los cuales se les reconoce el rango de embajadores. Los Reconocimientos De Estado: Cuando surge una entidad que invoca la calidad de Estado independiente, cada uno de los Estados independientes va a enfrentar la disyuntiva de decidir si reconocer como Estado a la nueva entidad. Normalmente los Estados otorgan el reconocimiento, entrando así en relaciones oficiales con ella. Sin embargo, en algunas ocasiones los Estados existentes se van a abstener por un tiempo, largo o corto (generalmente largo) de reconocer como Estado esta naciente comunidad. Esta abstención se debe a varios motivos: 1234- Que este nuevo Estado no reúna los caracteres de un Estado independiente. Que existan dudas de si este Estado va a sobrevivir o no. Que se desapruebe la forma en que este Estado fue establecido. El que su sistema político sea incompatible con derechos humanos. La falta de reconocimiento no significa necesariamente que se esté negando la existencia del nuevo Estado. Respecto a la naturaleza jurídica y al alcance del reconocimiento existen 2 teorías principales, cada una de ellas con algunas diferencias que tratan de explicar la naturaleza jurídica del reconocimiento de Estado. Éstas son la teoría constitutiva y la declarativa. Teoría Constitutiva: Sostiene que el reconocimiento de un Estado nuevo por otro ya existente hace aplicable entre ambos las normas de d º internacional común. Antes de que se otorgue el reconocimiento el d º internacional común no va a regir entre el nuevo Estado y los demás. Es justamente mediante el reconocimiento que en el d º internacional común se hace aplicable entre el Estado que otorga el reconocimiento y el Estado que lo recibe. 41 Teoría Declarativa En la teoría declarativa el Estado nuevo va a estar sujeto al d º internacional desde el momento en que se ha establecido con carácter de permanencia y efectividad (es decir hay 2 requisitos). Es así como el reconocimiento para esta doctrina sólo va a comprobar este hecho. La comprobación y antes que eso la aplicación de la doctrina constitutiva ciertamente puede conducir a resultados inadmisibles, se podría decir que un Estado nuevo estaría al margen del d º internacional respecto de aquellos Estados que aun no la reconocen y por lo mismo no tendría a d º de su independencia y de su identidad territorial, por lo mismo su territorio sería “res nullius” y de hecho apropiable por otro Estado. Desde el punto de vista del nuevo d º internacional del mar estaría privado de establecer un mar territorial, zona contigua y zona exclusiva. Estaría impedido también de presentar reclamaciones en el ámbito internacional. Por su parte este Estado nuevo no tendría el deber jurídico de respetar las normas jurídicas internacionales y por lo mismo no incurriría en responsabilidad por la violación de tales normas. La doctrina declarativa sostiene que al admitir que el Estado es sujeto de d º internacional común desde que se ha establecido de manera efectiva y permanente es bastante más satisfactoria, al menos desde este punto de vista, que la doctrina constitutiva, y por lo mismo cuenta en la práctica con un mayor número de adeptos. Si se admite que el Estado naciente está sometido desde el momento de su nacimiento al d º internacional común, independientemente de su propio consentimiento y del reconocimiento por parte de los otros Estados, surge la pregunta de ¿cuál va a ser el alcance que se le estaría dando al reconocimiento del Estado? Este reconocimiento tiene 2 efectos o alcances: -Va a comprobar o certificar la efectividad de un hecho, hecho que es el establecimiento de un Estado nuevo. Es por tanto que desde el mismo momento del reconocimiento, el Estado que lo está otorgando así como todos sus organismos internos, no van a poder poner en duda la existencia del Estado reconocido. -Traduce la intención o la voluntad del Estado que está entregando el mantener relaciones oficiales de carácter normal. A este reconocimiento de iniciar y respecto el reconocimiento tiene obviamente una indudable significación de carácter política. Sin embargo, el establecimiento de las relaciones diplomáticas requiere el acuerdo previo de ambos Estados. Como se hace el reconocimiento de Estado El reconocimiento puede ser expreso o tácito: -Es expreso aquel que se hace en términos formales y explícitos por medio de una declaración oficial o a través de una nota diplomática que se dirige al nuevo Estado. También se hace por un tratado entre el Estado que está otorgando el reconocimiento y el Estado que lo recibe. -Es tácito aquel que se realiza por medio de actos que implican de una manera cierta e inequívoca la intención de reconocer, por ejemplo el establecimiento de relaciones diplomáticas con el nuevo Estado, la 42 celebración de un tratado político con el nuevo Estado, envío de misiones oficiales o ceremonias de proclamación de Estados como independientes. En esta materia existen ciertas formas llamadas como “cooperación” con un Estado que no ha sido reconocido y que no implican reconocimiento. Ejemplos de esto son la admisión de sus actos de estado civil (matrimonio, legitimación, alimentos, etc.), mantenimiento de cónsules en el territorio, el establecimiento de relaciones comerciales, la participación en un tratado multilateral, etc. Existe además el reconocimiento de iure y de facto. En la práctica internacional, en el ámbito diplomático y en la doctrina se distingue entre estos 2 reconocimientos. El reconocimiento de iure es definitivo y pleno, en tanto que el de facto es absolutamente provisorio y está limitado a ciertas relaciones jurídicas. Además este último se otorga cuando hay dudas sobre la permanencia y consolidación de la nueva entidad estatal. El reconocimiento al menos en el ámbito del d º internacional común no es una materia que se imponga, toda vez que va a corresponder a cada Estado decidir libremente si reconoce o no como Estado a una colectividad que está invocando los caracteres de tal y en este sentido el reconocimiento va a ser siempre un acto libre y discrecional. Asimismo el reconocimiento prematuro constituye una intervención ilícita en los asuntos internos de otro Estado y en este último sentido el reconocimiento no es discrecional. Situación de los Estados no reconocidos El no reconocimiento de una entidad que está reclamando los caracteres de ser un Estado independiente podría significar que el Estado que se abstiene de prestar dicho reconocimiento estaría considerando que dicha entidad no reúne los caracteres de Estado independiente y consiguientemente a las condiciones de efectividad y permanencia. Pero el no reconocimiento de un Estado que existe y se ha ido consolidando de una manera efectiva va a traducir generalmente la renuencia del Estado que no quiere otorgar el reconocimiento a mantener relaciones oficiales calificadas de normales con la nueva entidad. En algunos casos esta renuencia a reconocer un Estado nuevo ha sido casi absoluta como por ejemplo los países árabes respecto del Estado judío. Sin embargo, y en la mayor parte de los casos van a ser necesidades de carácter humanitario o de orden práctico los que en definitiva van a determinar la necesidad de establecer ciertos contactos y relaciones con un Estado no reconocido, tales como podrían ser por ejemplo el mantenimiento de relaciones oficiales en el ámbito consular, en el ámbito postal e incluso en lo económico. También podría ser la conservación de acuerdos sobre materias de orden administrativo, policía fronteriza, tráfico ferroviario o reconocimiento de actos del Estado no reconocidos otorgándoles validez a estos actos (matrimonios, defunciones). Las situaciones de no reconocimiento pueden ser por lo tanto, variadas ya sea tanto en su naturaleza como en su intensidad. Incluso puede llegar a ser difícil determinar cuando estas relaciones han llegado a construir un pleno reconocimiento, en el caso del reconocimiento tácito. 43 Reconocimiento de gobierno: El problema de este reconocimiento se presenta cuando ocurren cambios calificables de inconstitucionales o revolucionarios (golpe militar, revolución interna, subvención popular, gobierno provisional) Mediante el reconocimiento, los demás Estados admiten que el nuevo gobierno “es el único que representa y puede obligar a su Estado” y traducen su intención de mantener relaciones oficiales con él. En la práctica un nuevo gobierno no solicita expresamente su reconocimiento, sólo se limita a comunicar a los demás Estados el hecho de haberse formado y su deseo de mantener relaciones amistosas. Por su parte, los Estados destinatarios de esta comunicación acusan recibo de ella y expresan también su voluntad de seguir manteniendo relaciones amistosas con el nuevo régimen. Esta contestación constituye por lo tanto un reconocimiento de carácter tácito del nuevo gobierno. El reconocimiento que se hace de un nuevo gobierno al igual que el establecimiento o el mantenimiento de relaciones diplomáticas con el mismo no importa necesariamente la aprobación de su política ni el cambio del régimen ocurrido. En el fondo, dicho reconocimiento va a ser la comprobación de un hecho y nada más que eso. El no reconocimiento de gobierno admite ciertas graduaciones y matices. Al igual que el reconocimiento de Estado el gobierno tiene que emanar de los órganos competentes para representar al Estado en las relaciones internacionales pudiendo ser éste expreso o tácito, de iure o de facto. - El reconocimiento de iure se otorgaría cuando el nuevo gobierno se ha consolidado no mereciendo ninguna reserva. - El reconocimiento de facto, en cambio, se acordaría cuando hay dudas sobre la estabilidad del nuevo gobierno o éste no se muestra dispuesto a cumplir con sus compromisos internacionales, etc. Un Estado no está obligado a reconocer un nuevo gobierno. En este sentido el reconocimiento de gobierno es un acto libre, en consecuencia un Estado podría perfectamente abstenerse de reconocer a un nuevo gobierno o podría subordinar este reconocimiento a ciertas exigencias como por ejemplo que el nuevo Estado cumpliera con sus compromisos internacionales, que respetara los derechos humanos, etc. En cambio los Estados van a tener facultad para reconocer a un nuevo gobierno siendo la única condición el que éste sea estable y efectivo. Se entiende que es estable si tiene probabilidades de permanencia y es efectivo si el gobierno ejerce el control sobre el territorio y es obedecido por la población del Estado. Al igual que en el caso del reconocimiento de Estado, un reconocimiento prematuro (que se otorga mientras subsista la lucha interna de carácter armada que las nuevas autoridades que no han podido consolidar su poder) constituye una intervención ilícita a los asuntos internos de un país. 44 Las doctrinas calificadas como “legitimistas” que se destacan en esta materia han sido la doctrina “Tobar” y la de “la Santa Alianza”. Esta última conocida también como “teoría de la legitimidad monárquica” pretendía no reconocer a los representativos, de ello deriva una política de no reconocimiento y de intervención respecto de los republicanos. La doctrina “Tobar” fue formulada por el canciller ecuatoriano Tobar y es conocida también como la “legitimidad democrática”. Señala el no reconocimiento de gobiernos que han surgido de un golpe de Estado o de una revolución mientras éstos no hayan sido legitimados constitucionalmente por el consentimiento de los representantes de la nación libremente elegidos. Esta doctrina fue recogida en una convención del año 1907 que se celebró entre países centro americanos y que realmente tuvo una aplicación efímera. Generalmente el único requisito que van a exigir los Estados para el reconocimiento de un nuevo gobierno va a ser la condición mínima que está establecida en el d º internacional y es que el gobierno sea estable y efectivo. La negativa de un Estado a reconocer un gobierno que realmente existe pero que carece de legitimidad a nivel constitucional podría llevar a ocasionar serios inconvenientes a dicho Estado. Por ejemplo este último podría tener interés en amparar nacionales residentes en el país en que ha ocurrido el cambio de régimen, o interés de proteger inversiones que se han hecho en ese Estado y mientras no intervenga el reconocimiento este Estado no va poder realizar gestiones o diligencias para ejercer dicho amparo o protección. Finalmente, se puede mencionar la doctrina “Estrada” (ministro de relaciones exteriores de México de 1928) que formuló una declaración según la cual el reconocimiento importa una intromisión en asuntos internos, en consecuencia él expresaba que su país no se pronunciaría en el sentido de reconocer o no a un nuevo gobierno, sino que simplemente se iba a limitar a mantener o limitar su misión diplomática en el país en que hubiere ocurrido el cambio de régimen. Reconocimiento de veligerancia: Éste puede otorgarse cuando una parte de un Estado se encuentra en rebelión en contra del gobierno, siempre y cuando concurran estas condiciones: - Que las fuerzas rebeldes dominen una parte determinada del territorio nacional. - Que los rebeldes ejerzan en el hecho sobre dicha parte del territorio su control y autoridad. - Que la lucha sea conducida en su nombre por tropas organizadas. Para que este reconocimiento pueda otorgarse será necesario que el país se encuentre viviendo una guerra civil en que cada uno de los bandos controle una parte del territorio nacional considerada como apreciable. El Estado que otorga el reconocimiento de beligerancia se coloca en una situación de neutral frente a ambas partes combatientes y exige el respeto de sus derechos de neutral y otorga los derechos de beligerantes regulares a cada una de las partes que están en conflicto. 45 Además el reconocimiento de beligerancia va a relevar al poder legal de toda responsabilidad respecto de los actos cometidos por las fuerzas rebeldes en contra del Estado que lo otorga o de sus nacionales. Los efectos del reconocimiento de beligerancia van a ser puramente provisionales, los bandos en lucha son puestos en la situación de Estados beligerantes, pero sólo para los propósitos de la guerra civil y mientras ésta dure. Ejemplo de estos reconocimientos, en 1861 la guerra civil norteamericana donde los confederados del sur proclaman su voluntad de separarse de EEUU. En esa ocasión fueron reconocidos como beligerantes por Gran Bretaña y Francia. Caso de las colonias españolas en América del sur que fueron reconocidas y EEUU en 1817 y Gran Bretaña en 1819. Fuentes del derecho internacional La finalidad del artículo 38 del estatuto de la Corte internacional estriba ante todo en regular como debe proceder la Corte en orden a determinar el d º aplicable a una determinada controversia que voluntariamente le hubiere la hubiere sido sometida y de ahí que contraponga 2 procedimientos de arreglo judicial: el primero (normal) es un órgano judicial que decide un litigio mediante la aplicación del d º y el otro (de carácter excepcional decide la controversia conforme a la equidad si las partes en litigio así lo convinieren. El artículo 38 del estatuto no pretenden consecuencia, establecer un catálogo de fuentes formales del d º internacional, no obstante, el hecho de que la Corte que es el órgano judicial principal de la ONU esté abierto prácticamente a la totalidad de los Estados en virtud de lo dispuesto en el artículo 83 de la Carta de Naciones Unidas y que el propio texto del artículo 38contenga una referencia expresa al d º internacional al decir que la misión de la Corte va a ser decidir conforme al d º internacional las controversias que le sean sometidas explica la tendencia a ver en este precepto 38 una especie de catálogo de fuentes formales del d º internacional. Por otra parte, si efectivamente fuese un catálogo de las ftes. formales de d º internacional, habría que reconocer que se trataría de un catálogo incompleto puesto que no recoge ni los actos unilaterales de los Estados que en determinadas condiciones pueden crear obligaciones jurídicas a cargo de los Estados, tampoco recoge los actos de contenido normativo adoptado por los órganos internacionales que ponen de manifiesto las eventuales competencias normativas de las organizaciones internacionales. En el fondo este acto es insuficiente. Derechos fundamentales de los Estados El d º internacional va a reconocer a los Estados ciertos derechos fundamentales como miembros de la comunidad de Naciones y los obliga a respetar mutuamente estos derechos. Los derechos fundamentales protegen la personalidad y la integridad del Estado en el orden internacional y facilitan el mantenimiento de las relaciones pacíficas entre los Estados. Los derechos fundamentales no tienen un carácter absoluto ya que ellos están sujetos a limitaciones convencionales y consuetudinarias que van a condicionar su ejercicio. 46 Son derechos fundamentales de los Estados el respeto de la independencia política, el respeto de la soberanía territorial, el respeto del honor y el respeto de la igualdad jdca. Respeto de la independencia política o el deber de no intervención El d º internacional obliga a los países a que se respeten mutuamente en lo que se refiere a su independencia política, es decir, a su facultad para decidir libremente en torno a sus asuntos externos e internos, dentro de los límites de sus obligaciones internacionales. En particular, todo Estado tiene el deber de no intervención en los asuntos internos y externos de los demás Estados. La intervención consiste en la presión que se ejerce sobre un determinado Estado para forzarlo a adoptar o para abstenerse de adoptar cierta conducta en asuntos que están dentro de su competencia. A su vez consiste en una ingerencia indebida en tales materias. La intervención reviste diversas formas: puede ser la amenaza o el uso de la fuerza armada, puede ser una presión económica, actividades subversivas o la ayuda material a movimientos revolucionarios. La intervención, cualquiera sea su forma, va a consistir en un acto ilícito y la intervención va a ser contraria al deber que el d º internacional impone a los Estados de respetar mutuamente su independencia política. Hay instrumentos que consagran esta no intervención. Así por ejemplo está el artículo 18 y 19 de la OEA. También está la declaración sobre los principios de d º internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados, todo ello en conformidad con la Carta de Naciones Unidas aprobada por la Asamblea general de Naciones Unidas en 1960. De las intervenciones propiamente tales, hay que distinguir aquellas que son meramente intercesiones, las cuales no tienen carácter imperativo y no son por lo tanto actos internacionalmente ilícitos. Este principio de la no intervención ha sido absorbido en gran parte por la prohibición y amenaza o uso de la fuerza en relaciones internacionales contenido en la Carta de Naciones Unidas. Respeto de la soberanía territorial Todo Estado tiene este d º entendiéndose por soberanía la competencia plena y exclusiva que tiene un Estado para realizar funciones estatales dentro de su territorio. En aplicación de este principio, los Estados están obligados de abstenerse de realizar actos coercitivos u otros actos de soberanía o poder público dentro del territorio de otro Estado sin el consentimiento de este último. Son por ejemplo actos contrarios a la soberanía territorial de un Estado: - La invasión armadas de su territorio por tropas extranjeras. - La violación de su espacio aéreo por aviones militares extranjeros. - El ejercicio por agentes de otro Estado de actos de autoridad o poder público (notificaciones judiciales, arrestos, etc.) 47 La Corte internacional de justicia se ha pronunciado respecto de este principio, específicamente al dictar su sentencia en el caso del estrecho de Corfú de1949. Respeto del honor El d º internacional impone a todo Estado el deber de respetar el honor y la dignidad de los demás Estados por lo que no se puede permitir que sus órganos insulten o denigren a un Estado o gobierno o a un pueblo extranjero. No se permite también que afrenten sus símbolos nacionales, la bandera nacional, su escudo, himno nacional, uniformes, etc.) También un Estado tiene la obligación de tratar de impedir y sancionar los actos cometidos por simples particulares dentro de su territorio en contra de la dignidad de otro estado. Pero, este deber no obliga al Estado a sancionar aquellos actos que no tienen carácter de delito ni exceden el ejercicio de una libertad bien entendida. Respeto de la igualdad jurídica Son muchos los autores que en materia de d º internacional enuncian como principio el de la igualdad jdca. al igual que muchos instrumentos internacionales que la mencionan. Pero, no existe acuerdo en las consecuencias derivadas de este principio. La Carta de organización de Estados americanos proclama este principio y las consecuencias que se derivan del principio en estudio, al menos parecieran ser 2: - Todos los Estados tienen los mismos derechos y deberes - El goce y ejercicio por todo Estado de estos derechos no debe depender de su poder efectivo sino de su sola existencia como Estado Respecto a que todos los Estados tienen los mismos derechos y deberes, sólo puede ser cierto respecto del d º internacional común y no respecto del d º internacional convencional y ello porque las reglas del común se aplican a todos los Estados por igual, pero los tratados /d º internacional convencional) van a crear reglas o regímenes jurídicos que solo se aplican a los Estados partes y no a terceros Estados. Respecto de la segunda consecuencia es cierta, aunque evidente. Los derechos de todos los Estados cualquiera sea su poder deben ser igualmente respetados en goce y ejercicio y por lo tanto la debilidad relativa de un Estadojo es excusa para desconocer los derechos que a éste le corresponde. La responsabilidad internacional del Estado La existencia de un orden jurídico a nivel internacional requiere que los Estados respondan del incumplimiento de los deberes que dicho orden les impone. Es por lo tanto un principio fundamental del d º internacional que todo comportamiento de un Estado que constituya un acto internacionalmente ilícito va a hacer incurrir a este Estado en responsabilidad hacia el Estado perjudicado. Así, se puede afirmar que la consecuencia jurídica del hecho ilícito va a ser la obligación del Estado responsable de dar una 48 adecuada reparación al Estado respecto del cual se infringió con obligación internacional de reparar las consecuencias perjudiciales que se derivan de tal hecho. Este principio de la responsabilidad ha sido afirmado repetidamente por la jurisprudencia y constituye un complemento indispensable del orden jurídico internacional ya que su supresión vendría a terminar con el deber de los Estados de comportarse según las normas de ese orden. Las reglas relativas a la responsabilidad de los Estados son de carácter consuetudinario. La tentativa hecha en la conferencia de la Haya en 1930 para que se codificara algunos aspectos de la responsabilidad internacional no tuvo éxito. Se han realizado otros trabajos por parte de la comisión de d º internacional de Nac. Unidas tendientes a la codificación de esta materia. Hay que tener presente que los Estados no son los únicos sujetos activos y pasivos de la responsabilidad internacional. Existen otros como la ONU que como tal tienen capacidad para presentar una reclamación internacional en contra de un Estado que se considera responsable de haber causado daño a un agente de la organización en ejercicio de sus funciones con el fin de obtener la reparación del daño causado a la organización y a la víctima o a sus sucesores. También se ha admitido que los autores de crímenes contra el d º internacional son personalmente responsables de tales crímenes sin perjuicio de la responsabilidad que le pueda corresponder al Estado en cuyo nombre se hayan perpetrado. Elementos del hecho internacionalmente ilícito del Estado Estos elementos son: a) Señala una acción u omisión atribuible al Estado según el d º internacional. b) Que esa acción u omisión constituya una violación de una obligación internacional de un Estado. a) Esto se conoce como hecho del Estado. El d º internacional atribuye al Estado el comportamiento (acción u omisión) de todo órgano del Estado que tenga la calidad de tal según su d º interno, siempre que en el caso de que se trate actúe esa calidad, por lo tanto la atribución del hecho al Estado no depende de la posición superior o subordinada que tenga el órgano o el agente en el marco de la organización del Estado. En esta materia, son atribuibles al Estado no sólo los comportamientos de funcionarios o agentes subalternos (oficiales de policía por ejemplo) sino también los comportamientos de los órganos superiores del Estado como son el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Para que sea atribuido a un Estado el comportamiento de uno de sus órganos o agentes, es necesario que éste haya actuado en calidad de tal aun fuera del ejercicio regular de su competencia. Ejemplo: un funcionario de policía encargado de una investigación práctica en un registro en la sede de una misión diplomática sin una previa autorización de ésta. En este caso, estamos en presencia de un acto que es atribuible a un Estado aun cuando el d º de ese Estado consagre el principio de la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y el agente policial haya actuado en contravención de este principio. No es atribuible al Estado un comportamiento del órgano que 49 sea manifiestamente ajeno a sus funciones como podría ser el daño que ocasionare el agente a un diplomático durante una pelea privada. Respecto a los actos de particulares, los actos realizados por particulares no van a ser imputables al Estado puesto que no puede imponerse a un Estado la obligación de impedir en forma absoluta que las personas que se encuentran en su territorio cometan actos lesivos en contra de Estados representantes o ciudadanos extranjeros que residan en ese Estado. El Estado sólo va a tener la obligación de adoptar todas las medidas razonables y oportunas para que tales actos no ocurran, y en el caso de que ocurran, perseguir, detener y sancionar a sus autores y asegurar la reparación a las víctimas, por lo tanto, en esta materia la responsabilidad del Estado deriva de la infracción a sus propios deberes de prevención y reparación. b) Esto se conoce como el carácter ilícito del acto u omisión. Aquí no va a ser necesario que la obligación cuya violación representa el elemento constitutivo del hecho ilícito derive de una norma en el sentido propio del término. La obligación puede derivar de un acto jurídico particular como una sentencia judicial o arbitral, o la decisión de una organización internacional, o el acto unilateral de un Estado. Es indiferente para el d º internacional que el acto u omisión sea lícito de acuerdo a la legislación nacional. Lo jurídicamente relevante al menos en el plano internacional va a ser su calificación de legal o ilegal que se haga según el d º internacional y no según el derecho nacional. Responsabilidad objetiva En algunos dominios del d º internacional éste ha consagrado el principio de la responsabilidad objetiva. Es así como el Estado que crea un riesgo con una actividad peligrosa va a ser responsable de los perjuicios por ella causados aun cuando tal actividad no constituya un hecho internacionalmente ilícito, por lo tanto en esta responsabilidad, la responsabilidad no surge de un hecho ilícito internacional sino que de un hecho lícito. El principio de la responsabilidad objetiva se aplica en particular respecto de los daños causados por actividades peligrosas como la manipulación de reactores nucleares o la eliminación de desechos radioactivos. La denegación de justicia Esta expresión ha sido empleada en algunas oportunidades para designar todo hecho ilícito cometido contra un extranjero de cualquier autoridad que provenga. Sin embargo, no es éste su significado al menos técnico. Debe entenderse como “aquellos actos u omisiones que se relacionan con la administración de justicia y que comprometen la responsabilidad del Estado”. Estos actos u omisiones provienen principalmente de los tribunales del Estado pero también en otras oportunidades provienen de otras autoridades relacionadas con lo que de manera amplia llamamos “administración de justicia”. Por 50 ejemplo se puede mencionar la negativa injustifica a admitir la comparecencia ante los tribunales o el abuso flagrante por un tribunal de sus propias reglas de procedimiento o también las detenciones arbitrarias prolongadas. Hay que mencionar que no toda sentencia errónea o injusta constituye denegación de justicia y compromete la responsabilidad del Estado. Para que esto ocurra es necesario que haya habido mala fe, fraude, parcialidad u otras circunstancias que revelen una torcida administración de justicia o una infracción “grave” de los principios elementales del procedimiento judicial. Se admite generalmente que hay 2 casos en que una decisión interna, aun cuando hubiere sido pronunciada con absoluta buena fe por un tribunal competente y honesto, va a comprometer la responsabilidad internacional del Estado. El primer caso es si el tribunal aplica una ley interna que es contraria al d º internacional. El segundo caso es si el tribunal interno llamado a resolver según el d º internacional lo aplica incorrectamente. Por ej: el tribunal no reconoce a un agente diplomático inmunidades establecidas a su favor por el d º internacional. Circunstancias que excluyen la ilegitimidad Generalmente un acto ilícito es aquel contrario a la obligación internacional pero existen circunstancias que excluyen la ilegitimidad de un acto que es ilícito y así exime de responsabilidad al Estado que la realizo. A) Represalia :Es un ilícito realizado por un Estado en contra de otro Estado que realizó previamente otro ilícito para con el primer Estado , de esta forma se justifica, estas tienden a poner termino a una lesión injusta, tienden a obtener una reparación por ella y a prevenir una nueva, al contrario del Derecho Internacional, el derecho interno no admite represalias; en el ámbito internacional en cambio en que no existe un sistema judicial y coercitivo orgánico los Estado pueden reaccionar por sí mismos ante la violación de sus derechos, pero dentro de los límites que el Derecho Internacional les impone. El Derecho Internacional tradicional establece tres condiciones para la legitimidad de las represalias: 1) Debe haber existido un acto ilegal previo por parte del Estado en contra del cual se dirige y este acto debe imponerle responsabilidad hacia el Estado que realiza el acto de represalia. 2) La parte ofendida debe haber hecho esfuerzos para obtener conseguirlo. reparación por otros medios sin 3) Las medidas de represalia no deben ser excesivas, es decir, fuera de proporción con respecto a la provocación recibida. En todo caso no va a ser necesario que el acto de represalia sea dirigido contra bienes de la misma índole que aquellos que fueron objeto de la infracción que lo provoca, a estas condiciones que están establecidas por el derecho tradicional. El derecho Internacional contemporáneo ha agregado una nueva. 51 4) Los actos de represalias no deben implicar el uso de las FFAA, no están permitidos los actos militares de represalia. Ej.: invasión del territorio o bombardeo de ciudades. En cambio se permiten actos tales como incumplimiento de un tratado o la confiscación de los bienes de ciudadanos del país infractor o el no pago de deudas a este o a sus nacionales, etc. Finalmente no deben confundirse las represalias con las retorciones, estos últimos son actos calificados como inamistosos pero no ilícitos. B) Legítima defensa: El derecho a la legítima defensa es aquel que tiene un Estado para rechazar por la fuerza una agresión en su contra, las condiciones de procedencia y ejercicio se estudiaran con la ONU. C) La fuerza mayor y el caso fortuito: Estos eximentes suponen la imposibilidad de actuar de otra manera que la contraria al derecho. Ej.: Si aviones militares de un Estado estuvieren obligados por mal tiempo o fallas mecánicas a sobre volar el territorio de un Estado sin su previa autorización. D) Consentimiento del Estado perjudicado: También puede este consentimiento eliminar la licitud del hecho, Ej.: Si también dos Estados limítrofes acuerdan que sus respectivas policías crucen la frontera para perseguir delincuentes que huyen a través de ella. E) Consecuencias jurídicas del hecho ilícito Se ha señalado que del hecho internacionalmente ilícito va a nacer una relación jurídica que se traduce en términos globales en el deber general de reparar lo dañado y en el derecho correlativo de exigir la reparación. El deber incumbe al Estado al cual es atribuible el hecho, el derecho va a pertenecer al Estado que pueda reclamar el cumplimiento del deber infringido por dicho hecho ilícito. La práctica internacional va a permitir distinguir 3 formas de reparación: 1) Satisfacción: Ella va a tener como base moral ¨ el daño moral, y tiene por objeto además el reparar el daño que se ha causado a la dignidad y al honor de un Estado, un ejemplo es el de la presentación solemne de excusas, honores a la bandera del Estado ofendido, sanción al funcionario responsable. 2) Restablecimiento de la situación anterior: La reparación tiende en primer lugar a restablecer el estado de cosas que existirían si el hecho ilícito no se hubiese cometido. Ej.: poner en libertad a personas injustamente detenidas, retirar las tropas de un territorio. 3) Indemnización de daños y perjuicios: Si no es posible o suficiente el restablecimiento de la situación anterior al hecho ilícito el Estado responsable tiene que indemnizar los daños y perjuicios ocasionados por dicho hecho. La determinación de la indemnización se va regir por los principios generales del derecho y deben indemnizarse todos aquellos perjuicios que son una consecuencia normal del hecho ilícito, incluso el lucro cesante (lo que una persona deja de ganar). La indemnización se reduce proporcionalmente: - Cuando el perjuicio que se ha producido encuentra en el perjudicado parte de la responsabilidad por la que este se produjo,(compensación por la culpa del perjudicado). 52 - Cuando del hecho ilícito (compensación por el lucro). hubiesen resultado para el perjudicado ciertas ventajas, Estas tres formas de reparación no se excluyen unas a otras, por lo tanto es posible que concurran ellas respecto de un mismo hecho. Prescripción de las reclamaciones de reparación La doctrina discute sí el principio de prescripción extintiva se aplica a las reclamaciones internacionales en materia de reparación, por lo tanto ¿podría un Estado oponer la excepción de prescripción si él Estado reclamante ha dejado pasar un largo tiempo sin haber presentado la reclamación o no haberla llevado adelante? .Respecto de esta materia la jurisprudencia arbitral se ha inclinado a aceptar la aplicación de la prescripción extintiva para estos casos. Como el Derecho Internacional no establece plazos para la aplicación del principio de la prescripción va a corresponder al tribunal que conoce de una reclamación determinada resolver si dadas las circunstancias del caso las demoras en presentar o proseguir la reclamación son de tal naturaleza que justifique el declararla prescrita. Reclamación de origen privado Cuando un particular o una compañía extranjera reciben en un Estado un trato que es contrario a las obligaciones internacionales de ese Estado, deben tratar de obtener la reparación adecuada ante los tribunales competentes o ante la autoridad administrativa local que corresponda, solamente si tal persona o compañía extranjera agotan todos los recursos internos sin conseguir la satisfacción, va a poder solicitar y obtener lo que se conoce como ¨ el amparo diplomático de su propio Estado. Al prestar el amparo diplomático un determinado Estado lo que hace es tomar como suya la reclamación de uno de sus nacionales que se realiza en contra de un Estado extranjero y por lo tanto eleva la categoría del diferendo a una de carácter internacional, que en su origen tenía el carácter de ser privado. En adelante el Estado que formula el amparo diplomático va a hacer valer su propio derecho y es el derecho de asegurar el respeto de las reglas de Derecho Internacional en la persona de sus nacionales. Si las gestiones de carácter diplomático que realiza el Estado que esta brindando este amparo para obtener una reparación no producen resultados satisfactorios, dicho Estado va a poder poner en movimiento la acción judicial internacional, es decir, va a poder recurrir ante un tribunal internacional competente en contra del Estado que ha causado el daño, lo que se llama ¨ amparo judicial¨. Un Estado tiene completa libertad, autonomía o discreción para decidir en un caso determinado si presta o no un amparo judicial y previo a esto un amparo diplomático. Así mismo un Estado puede estimar que aún cuando la reclamación sea legalmente procedente, no será políticamente conveniente o no es la oportunidad adecuada para presentarla, incluso el Estado podría desistir de la reclamación o si ya la ha presentado no seguir con su prosecución. 53 Requisitos del amparo Para que un estado pueda brindar ambos amparos se requiere la concurrencia de 2 requisitos: 1) Nacionalidad: La persona a la que el Estado ampara debe haber tenido una continuidad en materia de nacionalidad con respecto a ese Estado y esta se da desde la fecha en que ocurrió el daño hasta la fecha en que se presento la reclamación. Si la reclamación se somete a un tribunal, la nacionalidad debe en principio mantenerse hasta que se haya dictado la sentencia, también es necesario que la persona a quien se brinde el amparo judicial no tenga además la nacionalidad del Estado en contra del cual se reclama. Ej.: si una persona tiene doble nacionalidad no podría uno de los Estado prestarle amparo en contra del otro Estado respecto del cual el sujeto también es nacional. 2) Agotamiento previo de los recursos internos: Para que un Estado pueda brindar amparo judicial y diplomático a uno de sus nacionales, es necesario que este haya agotado previamente todos los recursos disponibles en el país en que se ha causado el daño sin haber podido obtener la reparación que se reclama. En especial las personas o compañía extranjera debe haber deducido las correspondientes acciones judiciales, debe así mismo hecho valer todos los medios de prueba disponibles y haber interpuesto todos los recursos legales que le franquea la ley. Esta segunda regla debe ser entendida razonablemente y ella no va a poder aplicarse cuando no existan medios para reparar el daño o cuando esto no son efectivos. Ej.: cuando el acto ilícito proviene o deriva de una ley interna que los tribunales nacionales no les quede mas que aplicar o cuando sea cometido una arbitrariedad por un órgano u autoridad cuyos actos no están sujetos a revisión. Amparo de sociedades o compañías La regla tradicional atribuye el derecho de ejercer el amparo diplomático de una Sociedad al Estado cuyas leyes se han construido y en cuyo territorio tiene su sede. Tratándose de actos ilícitos dirigidos contra una Sociedad formada por capitales extranjeros y de los cuales derivan perjuicios para los accionistas, el Derecho Internacional solo permite el amparo de la sociedad misma no el de sus accionistas, la razón de esto es eminentemente práctica ya que si se permitiera el amparo a los accionistas se darían reclamaciones diplomáticas concurrentes. Diferente es el caso en que los actos ilícitos hayan sido dirigidos en contra de los derechos propios de los accionistas y en cuanto a tales. Ej.: confiscación de sus acciones. Los accionistas finalmente podrán ser amparados por sus respectivos Estados. Cláusula Calvo Para evitar abusos en el otorgamiento del amparo diplomático algunos gobiernos latinoamericanos han insertado una cláusula en los actos celebrados por ellos con compañías y particulares extranjeros la cláusula Calvo, en honor a un jurista argentino 54 del S. XX. Según ella la parte extranjera renuncia a solicitar el amparo diplomático de su gobierno en caso de dificultades que pudieran surgir del acto y se compromete a someter todas las reclamaciones a las leyes, autoridades y tribunales del país con el cual está contratando. En esta materia hay autores que no aceptan la validez de esta cláusula porque estiman que el derecho de brindar amparo diplomático corresponde al Estado por lo que un particular no podría renunciar a un derecho que no le pertenece. Finalmente la jurisprudencia internacional estima que en caso de que surjan dificultades con motivo del acto que contiene esta cláusula, la parte extranjera debe someter todas sus reclamaciones a los tribunales locales y solamente en el caso de que se deniegue justicia va a poder esta parte solicitar y obtener el amparo judicial de un Estado. La intervención que haría ese Estado no estaría basada en el incumplimiento de un determinado contrato, sino que en un hecho internacionalmente ilícito, el cual es la denegación de justicia a un extranjero, de esta forma el efecto de la cláusula en estudio sería poco más que reafirmar la norma tradicional que exige el agotar previamente todos los recursos internos antes que proceda el amparo diplomático. Nacionalidad Es el vinculo entre un individuo y un Estado, la nacionalidad tiene relevancia en el Derecho Internacional para diferentes efectos: 1)Un principio sería el que un Estado solo va a poder brindar amparo diplomático a una persona que tenga su nacionalidad, por lo tanto es una condición para la admisibilidad del amparo diplomático. 2)Los extranjeros que residen en un Estado deben recibir de ese Estado un trato que no sea inferior a un estándar mínimo, la infracción de dicho estándar va a constituir un acto internacionalmente ilícito. 3)Un Estado puede sancionar a sus nacionales pero no a extranjeros por hechos cometidos en otros Estado que no sean considerados delitos según la ley del país en que los delitos se cometieron. Ej.: es ilegal que un Estado sancionara por bigamia a un extranjero si este hubiese contraído segundas nupcias en un país que no considera delito la bigamia. 4)Los Estado no pueden negarse a admitir en su territorio a sus nacionales que hayan sido expulsados de otros Estados. ¿Cómo se adquiere la nacionalidad? Todo Estado va a tener competencia para dictar la legislación relativa a la adquisición de su nacionalidad, pero esta competencia esta limitada por los tratados en que es parte y por el Derecho Internacional Común. Este principio en estudio se encuentra enunciado en el art.1º de la "Convención sobre algunas cuestiones relativas a conflictos de leyes sobre nacionalidad", suscrita en la Haya en 1930. 55 Las legislaciones internas de cada Estado establecen diferentes causales de adquisición de la nacionalidad: a) Uno de ellos es el nacimiento de una persona en el territorio del Estado (IUS SOLI). b) El nacimiento de una persona fuera del territorio de un Estado pero de padres que tengan la nacionalidad de ese Estado (IUS SANGUINIS). c) Naturalización o el matrimonio con un nacional, etc Oponibilidad de la nacionalidad Para que la nacionalidad atribuida por un Estado a una persona pueda ser oponible a los demás, van a ser necesarias las condiciones: 1 Que se hayan cumplido las condiciones que están establecidas por la ley interna para su atribución: Consiste en la validez interna de la nacionalidad, así por ejemplo, si se trata de una naturalización, deben haberse cumplido todas las condiciones establecidas por la ley para que sea valida (periodo de residencia, dictación de un decreto). 2 Que la atribución de la nacionalidad no sea contraria a los tratados, costumbre y principios generales del derecho en materia de nacionalidad: Exige que la atribución de la nacionalidad no sea contraria a los tratados ni a la costumbre, ni al derecho internacional común. Ya hemos visto que hay tratados o convenciones que limitan la libertad del estado para conferir su nacionalidad, como las convenciones relativas a la nacionalidad de la mujer casada. Más difícil aun es determinar cuales son las reglas consuetudinarias y los principios generales que podrían estar limitando la competencia del estado en este dominio, sin embargo, lo son: 1) Una persona tiene derecho a renunciar a su nacionalidad, en consecuencia, si una persona tiene la nacionalidad de un Estado A y renuncia a ella para adquirir la del Estado B, no se requiere para la validez de la nueva nacionalidad que el Estado A consienta en la renuncia de la suya. 2) Un Estado no tiene derecho a imponer su nacionalidad a un extranjero sin el consentimiento de este ultimo. La propiedad de un inmueble o el domicilio en el país no son títulos suficientes para imponer la nacionalidad. La adquisición automática de la nueva nacionalidad de la mujer y de los hijos menores del naturalizado o del reintegrado. 3) El Estado no puede proceder a una naturalización colectiva de grupos establecidos en su territorio o fuera del mismo, cualquiera sean los sentimientos del grupo y los motivos raciales, religioso o ideológicos que se estén invocando. La atribución colectiva de la nacionalidad sólo es lícita en caso que haya sido estipulada en un tratado de paz o de cesión de territorio. 4) Un Estado no puede imponer su nacionalidad a los hijos de diplomáticos extranjeros nacidos en su territorio. 56 5) La nacionalidad no puede ser adquirida fraudulentamente. La nacionalidad conferida por un Estado en contravención a su propia ley o al derecho internacional va a ser inoponible a los demás Estados. Caso Nottebohm Nottebohm era un ciudadano alemán por nacimiento y residía en Guatemala desde 1905. En dicho país tenía su domicilio y además, la sede de sus negocios, los que se desarrollaban en torno al comercio, banca y algunas plantaciones. En 1939, Nottebohm va a viajar al principado de Lichtenstein, donde vive un hermano suyo. Un poco después de su llegada comienza la segunda guerra mundial. Él inmediatamente solicita la nacionalidad de dicho principado y obtiene su naturalización. De acuerdo con la ley alemana de la época, Nottebohm pierde su nacionalidad alemana, en 1940, tras su cambio de nacionalidad alemana, la cual le podía traer algunos inconvenientes, regresa a Guatemala y reinicia sus actividades comerciales. Al año siguiente, el gobierno de Guatemala va a declarar la guerra a Alemania y al año siguiente, en aplicación de su legislación sobre extranjeros de países enemigos, va a proceder a arrestar y a expulsar a Nottebahn y se incautan todas sus propiedades. Tiempo después, como no obtuviera una reparación por vía diplomática, Lichtenstein recurre a la Corte Internacional de Justicia en contra de Guatemala, pero por desgracia suya la sentencia le es adversa por estimar la Corte que el amparo sólo era procedente cuando la nacionalidad se traduce en un vínculo real y efectivo entre el Estado reclamante y su nacional, pero este vínculo no existía entre Nottebohm y el principado. Así mismo, no todos los alcances de la sentencia Nottebohm son tan evidentes. Es claro que la corte no declaró nula para todos los efectos la nacionalidad de Nottebohm, sino que sólo estimó que no podía servir de base al amparo de su titular y que además subsistían algunas otras dudas respecto de la doctrina del vínculo real; la duda era si esta doctrina se aplicaba sólo cuando la nacionalidad había sido adquirida por naturalización o también cuando había sido adquirida por otra causal (por ejemplo, el nacimiento). La sentencia no aclaró estas dudas. Caso de doble nacionalidad La diversidad de legislación en materia de nacionalidad ocasiona casos de doble nacionalidad. Ejemplo: Una persona nace en el Estado A, que acepta el ius solis y los padres son nacionales del estado B, que acepta el ius sanguinis. En conformidad con la legislación del Estado A, va a ser su nacionalidad por haber nacido en su territorio, pero según la opinión del Estado B, esa persona tendrá su nacionalidad por nacer de padres que son sus nacionales. Los tribunales internacionales pueden tener que decidir cual de la dos nacionalidades ha sido regularmente adquirida por una misma persona debe prevalecer para un efecto determinado, y ellos se inclinan a preferir la llamada nacionalidad efectiva para cuya determinación atienden a varios factores: 1. Residencia habitual. 2. El país donde tenga centro de sus actividades comerciales o profesionales. 3. El Estado donde ejerza sus derechos políticos. 57 4. Donde tenga sus vínculos familiares más estrechos. Distinta a la doble nacionalidad es la que resulta del acuerdo de dos estados para permitir a sus nacionales la adquisición voluntaria de la nacionalidad del otro sin renunciar a su nacionalidad de origen. Pérdida de la Nacionalidad Corresponde también a la legislación de cada Estado determinando cuales son las causales de la pérdida de su nacionalidad. Entre las que se contempladas por las legislaciones internas se encuentran: 1. 2. 3. 4. Renuncia Naturalización en país extranjero Residencia prolongada en otro país Privación de ella en virtud de una sanción Dentro de esto se estudia el derecho de expatriación (derecho de una persona que ha emigrado y que ha adquirido o está en vías de adquirir una nueva nacionalidad, de renunciar a la de origen). EE.UU. ha insistido en el reconocimiento que de debe dar a este derecho (lo reconoce en 1868. Inglaterra en 1870). Por su parte, la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 estipula en su artículo 20 que a nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho de cambiarla. Apátridas Son todos los individuos que han perdido su nacionalidad sin haber adquirido otra nueva. La apatridía ha afectado a veces a amplios sectores de la población de un determinado Estado que por razones raciales o políticas, han sido privados de la nacionalidad de dicho Estado. Ejemplo: Una legislación dictada por el régimen Nazi del tercer Reich en Alemania privó de la nacionalidad a todas las personas que no tenían sangre aria. La apatridia es una situación anormal, toda vez que toda persona debería tener una nacionalidad. Para evitar esta situación y palear sus efectos se celebraron convenciones sobre la situación de los apátridas: Nueva York (1954) y la "Convención sobre la reducción de la apatridia" en 1961. La nacionalidad de los buques y aeronaves Tanto los buques como las aeronaves también tienen una nacionalidad, y ésta en el caso de los buques es la de su registro, y en el de las aeronaves, el de su matrícula. 58 Personas humanas ante el Derecho Internacional En el derecho internacional se encuentran normas que están destinadas a beneficiar a las personas naturales y jurídicas o a determinar categorías de ellas. Así por ejemplo, en el derecho consuetudinario se contienen algunas normas que benefician a los extranjeros. Dentro de los tratados tenemos los tratados sobre protección de minorías o los relativos a la represión de la esclavitud, a los derechos humanos o a las condiciones laborales. Ellos están destinados a proteger a la persona en su calidad de derechos humanos, sin embargo, el hecho de que los beneficiarios reales de éstas reglas sean las personas, no va a significar necesariamente que dichas reglas crean a favor de tales personas derechos que ellas puedan hacer valer por sí mismas en el ámbito internacional. Normalmente los individuos sólo pueden hacer valer éstos derechos por medio de su propio Estado, es mediante el amparo diplomático que el Estado protege a su nacional, y eleva a la categoría de diferendo internacional la reclamación que dicho nacional va a tener en contra de otro Estado. Por lo tanto, por su naturaleza misma, el amparo diplomático sólo protege a una persona respecto de un Estado extranjero, no respecto de su propio Estado. En torno a este tema, existe un planteamiento relativamente reciente de la Corte Internacional de Justicia que declaró que existían ciertas obligaciones de un Estado hacia la comunidad internacional, mirada esta última en su conjunto, las cuales con su misma naturaleza conciernen a todos los Estados. Ejemplo: las que se van a derivar de la prescripción de los actos de agresión y de genocidio. Así mismo, como es relativo a los derechos fundamentales de la persona humana, todos los Estados tienen interés jurídicos - sostiene la Corte- en que los correspondientes derechos deben ser protegidos. De alguna manera, este pronunciamiento de la Corte permite pensar que en estos casos, un Estado va a poder manifestar su interés jurídico presentando una reclamación internacional en contra del Estado agresor. Excepcionalmente y de manera limitada, algunos tratados confieren derechos a ciertas categorías de personas y les reconocen la capacidad para hacer valer por sí mismos estos derechos ante instancias internacionales, aún en contra de su propio Estado. Algunos tratados celebrados con posterioridad a la primera guerra mundial confirieron a determinado grupo de individuos el derecho de recurrir a tribunales arbitrales mixtos que entonces se establecieron. Por su parte, el derecho comunitario europeo ofrece varios casos de acceso de particulares a instancias supranacionales. En todos estos casos se dice que los individuos o personas están investidos para efectos limitados de personalidad internacional en virtud de un tratado determinado. Por su parte, el Derecho Internacional contemporáneo va a tratar de brindar protección a las personas humanas en una tendencia hacia la humanización de derecho internacional. Esta tendencia se inicia al término de la primera guerra mundial y se va a intensificar más en 1925, y ella se traduce básicamente en tratados multilaterales relativos a la represión de la esclavitud, al trato de los esclavos y prácticas análogas. También hay tratados internacionales relativos a la protección del ser humano y a la realización de una justicia social, también sobre la protección de minorías étnicas, lingüísticas y religiosas, tratados relativos a la discriminación racial o a la protección de refugiados, etc. 59 Estos tratados y convenciones establecen una organización internacional para el mejor funcionamiento de sus finalidades. Ejemplo: La OIT, la cual fue establecida en 1919 por los tratados de paz, tiene su sede en Ginebra y tiene por finalidad mejorar las condiciones del trabajo y elevar el nivel de vida en todos los países. Dentro de su organización cada Estado va a estar representado por cuatro delegados, dos representan al gobierno, uno a los empleadores y otro a los trabajadores. En su afán de proteger a la persona humana, el Derecho Internacional ha configurado lo que denomina como crímenes internacionales al el genocidio y otros crímenes contra la humanidad, denominados crímenes de lesa humanidad y ha establecido la responsabilidad personal de los individuos que la perpetran. Situación de los extranjeros Los extranjeros que ingresan al territorio de un Estado van a quedar sujetos a la “comunidad de fortuna de la población local” y en consecuencia, no van a poder exigir un mejor trato que aquél que dicho estado le entrega a sus propios nacionales. Sin embargo, el estado de residencia va a estar obligado a garantizar a los extranjeros un trato que no sea inferior al standard mínimo internacional. Este standard mínimo no reviste contornos precisos, pero sí sabemos que incluye al menos los derechos fundamentales de las personas humanas, como por ejemplo, el derecho a la no detención arbitraria, a no ser sometido a torturas o a tratos inhumanos. También poder recurrir a los tribunales locales y obtener justicia y poder adquirir bienes de consumo (artículo 19, número 1 de la Constitución política del Estado). El estado que infrinja éste standard en la persona o lo bienes de un extranjero comete un acto internacionalmente ilícito e incurre en responsabilidad. Por otra parte, el estado del cual dicha persona es nacional, puede prestarle amparo diplomático. Frente a ésta doctrina, algunos gobiernos (principalmente europeos) han opuesto la del trato nacional, y es que el extranjero no va a poder exigir un mejor trato que aquél que se le da a sus nacionales. El derecho internacional permite a los estados imponer ciertas prohibiciones de ejercer ciertas profesiones o actividades, prohibición de adquirir inmuebles, pescar en el mar territorial o dedicarse al cabotaje. Daños a extranjeros en caso de guerra civil, revolución o desorden interno. Un estado es responsable en los casos de guerra civil, revolución, desorden interno por los daños causados a los extranjeros, por operaciones militares realizadas por el gobierno legítimo o los revolucionarios. En estos aspectos, el extranjero está sometido a la comunidad de fortuna. También es posible que con ocasión a las situaciones mencionadas, el extranjero puede sufrir daño por actos que no formen parte de las operaciones militares, como por ejemplo saqueos, incendios, etc. Si estos actos son realizados por las autoridades o agentes gubernamentales, el principio general es que el estado es responsable. Si son realizados por fuerzas revolucionarias, el principio general es el de la no responsabilidad del estado. 60 Expulsión . Un estado va poder o expulsar o deportar de su territorio a un extranjero , cuya presencia juzgue indeseable. En todo caso debe hacerse en forma humanitaria y después que el extranjero haya hecho uso sin éxito de todos los recursos que le franquee la ley local, para impugnar la decisión de expulsión o desde que haya transcurrido todos los plazos para interponer tales recursos. Son contrarias al derecho internacional las expulsiones colectivas de extranjeros. Finalmente un extranjero no puede ser expulsado o deportado a un país en que corra peligro su vida o su libertad, en razón de su raza, nacionalidad, religión, situación social u opinión política. Expropiaciones y las nacionalizaciones En el curso de las reformas destinadas a modificar la estructura social y económica, algunos Estados proceden a expropiar compañías extranjeras o transfieren al Estado u a otras entidades públicas toda la actividad de un sector de la economía, ejemplo Bancos, eléctricas, petroleras, empresas de seguros etc., que hasta entonces eran de dominio privado. El Derecho Internacional General reconoce a todo Estado el derecho de expropiar o de nacionalizar propiedades extranjeras situadas en su territorio. Este es un principio establecido, lo que se discute es problema de la eventual compensación, los países cuyos nacionales han hecho cuantiosas inversiones en el exterior, estiman que el derecho internacional contiene dos reglas relativas a la expropiación o nacionalización: 1.- Esta debe ser hecha por razones de utilidad pública, a contrario sensu, estas no tienen el carácter, por ejemplo la que se realiza con ciertas compañías por tener un a determinada nacionalidad. 2.- Debe ir acompañada del pago de una pronta, adecuada y efectiva indemnización (art. 19 n°24 de la Constitución) Derechos Humanos. La protección universal de los derechos humanos se inicia con la Carta de Naciones Unidas, la cual en su artículo 55 dispone que las Naciones Unidas promoverán el respeto universal de los derechos humanos de todos, sin hacer distinciones por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades. Para este efecto tanto la asamblea general como el Consejo Económico y Social de la ONU, podrían realizar estudios y formular recomendaciones. Por otro lado en su articulo 56 se establece que todos los miembros de la organización se comprometen a tomar medidas conjuntas y separadamente, y a la realización de los propósitos consignados en el articulo 55. La Declaración Universal de los Derechos Humanos; Ella fue aprobada el 10 del 12 de 1948 por la asamblea general de la ONU. La declaración proclamaba el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de los hombres, la prohibición de la 61 esclavitud y trata de esclavos, etc. La declaración anterior no tiene fuerza obligatoria de un tratado internacional y ella constituye un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deberán esforzarse. También existe la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y libertades fundamentales, la Convención Americana sobre DD.HH. (pacto de San José de Costa Rica). Esta fue promulgada por un decreto supremo en 1990. Territorio del Estado. Los espacios del Derecho Internacional. Espacio Terrestre: La tierra y el espacio que la rodea comprende un régimen jurídico que es de naturaleza directa. Cuando nos referimos a la tierra , agua, espacio aéreo y ultraterrestre, fondos marinos, etc., estos pueden encontrarse en unas de las siguientes situaciones: A) B) C) Res Nullíus. Res Comunis. Pueden estar bajo la Soberanía de un Estado. Son Nullíus aquellos aunque susceptibles de apropiación no han sido adquiridos aún por un Estado y son muy raros en la actualidad. Son Comunis aquellas regiones que no pueden ser apropiadas por un Estado y que el Derecho Internacional entrega al uso común de todas las naciones. Actualmente están en esta situación la alta mar, los fondos marinos y oceánicos que están situados fuera de la jurisdicción de los Estados. La última categoría de espacios comprende todas las regiones cuales quiera sea su naturaleza física que se encuentren bajo la soberanía de un Estado. Estas regiones son consideradas y constituyen el territorio de un Estado en un sentido amplio. El territorio del Estado: Esta expresión tiene en el Derecho Internacional un sentido amplio y comprende no solo la tierra firme, sino también extensiones de otra naturaleza física. El territorio del Estado comprende: 1- La tierra firme y el subsuelo. 2- Las aguas interiores (mares cerrados, bahías, ríos, etc.), el lecho (el fondo), y el subsuelo de ellas. 3- El mar territorial, su lecho y su subsuelo. 4-.La plataforma continental, pero esta para el solo efecto de la exportación y exploración de sus recursos naturales. 5- El espacio aéreo que cubre la tierra firme, las aguas interiores y el mar territorial. 62 La tierra firme y el subsuelo constituyen el llamado dominio terrestre del Estado. Las aguas interiores, el mar territorial y sus respectivos lechos y subsuelos , forman el territorio marítimo del Estado. El espacio aéreo constituye el dominio aéreo. Los dominios marítimos y aéreos son independientes del dominio terrestre. El Estado que adquiere el dominio terrestre los adquiere ipso iure. Con todos sus dominios, la cesión de un territorio va a comprender su respectivo mar territorial. Por otra parte un Estado no podrá ceder las aguas y el espacio aéreo separadamente de la tierra firme a que accede. Autores de otras épocas consideran como territorio de un Estado la sede de las misiones diplomáticas ubicadas en el extranjero, sus buques de guerra y los buques mercantes que tuviere navegando en altamar. Esta ficción conocida como teoría de la extraterritorialidad ha sido abandonada por la doctrina moderna, ya que lo antes señalado no es territorio de un Estado, aunque se consideren como si lo fueran para ciertos efectos. Soberanía territorial: El estudio de los derechos que tiene un Estado sobre su territorio ha sido en el ultimo tiempo un tanto oscurecido por las naciones patrimoniales históricas que de alguna manera han ido dejando una huella en el bagaje conceptual del derecho internacional. Surge una pregunta, ¿cuál es la naturaleza del contenido de los derechos que tiene un Estado sobre su territorio. La respuesta podría ser que en general todos los Estados tienen respecto a su territorio un derecho de carácter internacional conocido como la Soberanía Territorial. Normalmente la Soberanía Territorial va a conferir a sus titulares dos importantes derechos: 1-El dominio Internacional. 2-La competencia o supremacía territorial. El llamado dominio internacional es la pertenencia de un territorio a un Estado determinado y reviste analogía con el dominio de derecho privado, por lo tanto, en el ejercicio de este derecho, un Estado podría utilizar su territorio, aprovechar sus recursos naturales, impedir que otro Estado lo utilice y ceder parte de su territorio. La competencia o supremacía territorial va a ser el ejercicio de la autoridad o del poder público sobre todas las personas presentes en el territorio , los bienes situados en él y los hechos que ahí ocurran. En virtud de esta facultad un Estado ejerce actos estatales en el marco de su territorio, va poder legislar, administrar justicia y realizar actos administrativos y coercitivos, etc. La competencia o supremacía se caracteriza por su plenitud y exclusividad. 63 Delimitación del territorio. El territorio de un Estado se encuentra delimitado, y al decir delimitado nos referimos a la conceptualización de lo que es separado del territorio de otro Estado por una línea llamada frontera. La Corte Internacional de Justicia ha señalado que no existe una regla según la cual la frontera terrestre de un Estado deba ser completamente definida, y es frecuente que no les den ciertos lugares y durante largos periodos, sin embargo, declara que una delimitación incompleta es altamente recomendable por que las fronteras constituyen el ámbito y limite del poder Estatal. La delimitación va a consistir en fijar la línea de la frontera, el limite del territorio de un Estado y ella debe ser distinguida de la demarcación que es una operación de carácter técnico que va a materializar en el terreno mismo los términos de una delimitación. La delimitación puede ser convencional, arbitral o judicial y tradicional. Delimitación Convencional: Es la que hacen dos Estados vecinos por medio de un tratado. Ejemplo: El limite establecido entre Chile y Perú por el tratado de Lima de 1929. Aquí no existen reglas de delimitación que se impongan a los Estados que deciden fijar una frontera. Ellos pueden establecer una frontera en relación a meridianos, paralelos, limites administrativos, una línea ferroviaria, etc. Cuando los Estados desean establecer una frontera o parte de ella, lo hacen en base a los accidentes geográficos, deben indicar en cada caso cual es el territorio dentro del respectivo accidente. En las cordilleras se conviene como limite la línea de las altas cumbres, la línea divisoria de las aguas o cualquier otra cosa. En el caso de los ríos que no son navegables se adoptan generalmente como limites la línea media que corre paralela entre ambas riveras; en los ríos navegables se prefiere la línea media del canal principal de navegación, que asegura a ambos Estados ribereños iguales ventajas de navegación en el rió. En el caso de los lagos fronterizos el límite va a ser la línea media a igual distancia de ambas riveras. El tratado de limites en que la república de Chile y la de Argentina de 1881, estipuló que la línea fronteriza entre ambos países en la Cordillera de los Andes correría por las cumbres mas elevadas de dichas cordilleras que dividan las aguas y pasaba por entre vertientes que se desprenden a un lado y a otro. El problema que ocurrió con este limite es que al hacer la demarcación se admitió que no siempre coinciden la línea de las mas altas cumbres de la cordillera con la línea divisoria de las aguas. Delimitación Judicial o Arbitral: 64 Es la que ha sido hecha por sentencia de un tribunal arbitral o judicial, al cual las partes han encomendado esta tarea. Los conflictos en materia fronteriza son frecuentes, muchas veces van a tener origen la interpretación o aplicación de un tratado de frontera s anterior al de 1881 Chile-Argentina. Delimitación Tradicional. Finalmente la delimitación tradicional es aquella que resulta del hecho de que dos Estados hayan aceptado por un largo periodo de tiempo un determinado limite como frontera entre ellos dos. Ejemplo: El uti possidetis. Demarcación. Va a consistir en establecer en el terreno, mediante signos visibles, el curso de la línea de frontera. Para ello se pueden utilizar postes, hitos, otras señales que indiquen claramente el limite. Para demarcar una frontera y para densificar los hitos que hacen visible a la frontera, se establecen generalmente comisiones demarcadoras, una de ella es la unidad mixta de limites entre la república de Chile y Argentina establecida por un protocolo en 1941. Con posterioridad se estableció una unidad Chilena-Peruana para mantener los hitos entre ambas repúblicas. El Arrendamiento: Por medio de los llamados arrendamientos un Estado va a conferir a otro por un tiempo determinado el derecho de ejercer poderes soberanos sobre parte del territorio que corresponde al primero. A fines del siglo pasado China arrendó parte de su territorio a Alemania , Francia y Gran Bretaña. Por otra parte EE.UU. ha tomado en arrendamiento varios territorios extranjeros para establecer bases militares, ejemplo: En 1903, EE.UU tomó en arriendo el territorio de Guantánamo y Bahía Honda en Cuba, y en 1940 arrendaron a Gran Bretaña por 99 años ciertas zonas de Bermudas. Las servidumbres. Este término ha sido empleado por la doctrina con significados diversos e imprecisos. Algunos denominan servidumbre a aquellas obligaciones que afectan a la totalidad o parte del territorio de un Estado, otros restringiéndolo, se refieren a ella como aquellos gravámenes de carácter real que gravan el territorio de un Estado en beneficio del territorio de otro Estado, de manera que el gravamen va a subsistir a pesar de los cambios de soberanía que ocurrieren en cualquiera de los dos territorios, el dominante o el sirviente. La noción de servidumbre fue utilizada por el tratado de línea de 1929 entre Chile y Perú; dispone el tratado que Chile constituye en la parte de los canales de Uchusuma y Mauri , el más amplio derecho de servidumbre a favor del Perú. Tal servidumbre comprende el derecho de ampliar los canales, modificar su curso y recoger todas las aguas captables en territorio Chileno. 65 Los modos en que se adquiere el territorio Los principios en materia de derecho internacional relativos a la adquisición del territorio se formaron en la época de las monarquías absolutas cuando prevalecían las concepciones monárquicas y patrimoniales del Estado, según ellas, el territorio del Estado era propiedad del Príncipe, el cual podía disponer de él, por herencia, pactos familiares, venta, etc. Esta circunstancia así como la analogía entre lo que era soberanía territorial y propiedad privada, explican que los principios sobre la adquisición del territorio fueran elaborados tomando como base los modos admitidos por el Derecho Romano para la adquisición del dominio. La teoría tradicional respecto de los modos de adquisición del territorio que son de inspiración privatista, es defectuosa y al mismo tiempo insuficiente para explicar todos los títulos al territorio adquirido de acuerdo a la normativa del Derecho Internacional Público, incluso algunos autores dudan entre incluir determinadas adquisiciones en uno u otro de los modos tradicionales porque los perfiles de cada uno de ellos no están claramente delineados, se va a imponer por lo tanto una reelaboración o reestudio de la doctrina tradicional. Modos de adquirir el territorio admitidos por el derecho internacional. a) b) c) d) e) Ocupación Accesión Cesión Adjudicación Prescripción Ocupación: a) Es un modo de adquirir el territorio considerado como terra nullíus, es decir, de territorios que no pertenecen a algún Estado y no debe confundirse un territorio nullíus con uno que esta desocupado. Ej. Una isla rocosa puede de hecho pertenecer a un Estado y no tener habitantes, esa isla va a seguir siendo del Estado que la reclama como suya. La verdad es que este modo de adquirir el territorio tiene escasa aplicación actualmente, ya que existen muy pocos territorios nullíus, sin embargo, su importancia es que sus principios van a servir para decidir litigios relativos a ocupaciones efectuadas en el pasado. Un territorio es ocupado cuando es puesto bajo el control efectivo de un Estado, es requisito esencial de la ocupación que ella se realice efectivamente. Durante la época de los grandes descubrimientos geográficos , las potencias marítimas basaron sus reclamaciones de soberanía en el descubrimiento de las tierras, seguido de una ocupación simbólica, la cual era levantar un acta, colocar una bandera, etc. 66 Desde mediados del siglo XVIII, el Derecho Internacional, exige que la ocupación sea efectiva, es decir, que el Estado ocupante del territorio tome posesión del mismo con “animo de soberano” y que además establezca ahí una administración local que sea suficiente para asegurar el ejercicio de la autoridad. El mero descubrimiento geográfico solo va a otorgar al Estado descubridor un titulo de carácter provisional para ocuparlo con preferencia a otro estado, pero dentro de un plazo razonable. Finalmente es importante que el estado que adquirió el territorio por este medio debe mantener su titulo mediante el ejercicio de soberanía efectivo y permanente sobre el mismo. Un Estado puede llegar a perder un territorio por su inactividad, particularmente si otro estado despliega soberanía sobre dicho territorio durante el periodo de inactividad del primero. El 1885 en una conferencia en Berlín, se estableció que las partes terminantes de ese convenio iban a estar obligadas a notificar las ocupaciones que realizaran en el continente africano. Accesión: B) Es el aumento que se realiza por medios naturales o artificiales del territorio de un Estado, como sucede por ejemplo, cuando los mares se retiran se forman nuevas islas dentro del mar territorial de un Estado. Tiene una escasa importancia en la actividad, sin perjuicio que muy de tarde en tarde se da, sobre todo las islas.(Japón). Cesión: C) Consiste en la transferencia que se realiza por un Estado a otro en virtud de un tratado. Ella se puede hacer bajo la forma de una: compraventa, permuta, cesión gratuita por efecto de una indemnización por guerra. Ej.: Alaska fue vendida por Rusia a los EE.UU. en 1867, así mismo España cedió a EE.UU. lo que hoy es el estado de Florida en 1819 y así mismo le siguió Costa Rica en 1898. El Derecho Internacional generalmente no va a subordinar la validez de lo que es la cesión de un territorio a una decisión de carácter afirmativa de los habitantes del mismo. Sin embargo, los Estados pueden convenir en un tratado, que se les consulte a los habitantes del territorio sobre la aceptación o rechazo de la cesión establecida. Esta consulta generalmente se denomina plebiscito. Ej.: Folk Lands, Tacha y Arica. Adjudicación: D) Consiste en la atribución de territorios a un Estado por sentencia de un Tribunal Internacional o de una Organización Internacional que tenga poder decisorio para ello. La adjudicación puede ser : 67 1) Declarativa: Si ella se limita tan solo a reconocer un titulo preexistente que tiene un Estado sobre un territorio determinado. 2) Constitutiva: Si el mismo tribunal u organismo que estuviere debidamente autorizado por la partes que reclaman el territorio, atribuye este a una de las partes sobre la base de la equidad o de otro criterio que no sea estrictamente jurídico. La adjudicación declarativa no es un modo de adquisición territorial, pero si se otorga al Estado favorecido con ella un título indiscutido y adición sobre el territorio que es objeto de un litigio. La adquisición constitutiva o atributiva de territorio en cambio constituye un modo de adquirir el territorio, Ej.: En la decisión del Consejo de Seguridad ONU., la cual le otorgó en virtud de un tratado de paz a Irak (tratado de Mosúl). Prescripción: E) Al respecto los autores discuten si el Derecho Internacional admite la prescripción adquisitiva como un modo de adquirir territorio, sin embargo, el Derecho Internacional le reconoce al menos una instancia inspirada en el principio de la prescripción que tiene su origen en el Derecho Civil y que presenta analogías con esto. Es necesario advertir que esta prescripción tiene diferencias con la prescripción en el ámbito Civil. La prescripción supone el ejercicio de soberanía continuo, pacífico y durante un tiempo suficiente sobre un territorio determinado. La prescripción puede invocarse principalmente en las siguientes situaciones: 1)-Casos de las “reclamaciones históricas”. En este caso dos o mas Estados van a pretender soberanía sobre un mismo territorio. Sin embargo, ninguno de ellos puede probar el origen de sus derechos que se pierden en el tiempo. Ambos están de acuerdo en que el territorio pertenece exclusivamente a uno de ellos y ambos discuten a cual de ellos pertenece. En este caso se aplicaría el principio de que el poseedor se reputa dueño, y un Tribunal Internacional va adjudicar un territorio disputado al Estado poseedor, es decir, el que ha ejercido sobre el mismo una soberanía continua y pacífica durante un tiempo suficiente. Así mismo el tribunal va a pesar el valor de los autos de cada uno y va comparar su valor relativo, adjudicando finalmente el territorio en disputa a aquel litigante que haya fundamentado mejor su reclamación 2)-Prescripción adversa: Esta clase de prescripción permite a un Estado el adquirir un territorio que ya pertenece a otro Estado, mediante el ejercicio de carácter continuo y pacífico de soberanía sobre dicho territorio. En este caso hay un doble proceso, el ejercicio de soberanía sobre territorio ajeno y la inacción paralela del 68 soberano actual , que lo va a perder por su abandono, omisión en mantener el territorio y consecuencialmente en mantener su derecho. Es esta la falta de reacción del soberano actual, y consistente en la tolerancia de carácter permanente, o en la aceptación de soberanía ajena lo que va a determinar la prescripción. En virtud de este modo de adquirir el territorio, un Estado va poder probar su título o su derechos sobre determinados territorios, sin necesidad de rastrear su titulo originario sobre el mismo. Aquí le va bastar probar que a desplegado soberanía continua y pacífica durante un prolongado periodo de tiempo sobre un territorio que reclama como suyo. Los actos que sirven para probar la prescripción son los de soberanía o autoridad, como la legislación, administración de justicia, actos de registro civil, acciones policiales, percepción de impuestos, etc. El Derecho Internacional no ha establecido un plazo determinado para adquirir por prescripción la soberanía territorial. Finalmente, la prescripción esta inspirada en el deseo de no alterar un estado de cosas que de alguna manera parece consolidado, ella representa una concesión hecha por la ley a una situación de hecho, en nombre de la estabilidad y de la paz social. Prohibición de adquirir territorios por medio de la fuerza. Hasta hace pocos años la doctrina admitía la adquisición de territorios mediante la amenaza o el uso de la fuerza. Esta actitud era la consecuencia lógica de que entonces el Derecho Internacional no prohibía el uso de la fuerza en las relaciones internacionales y las limitaciones impuestas al recurso de la guerra por el pacto de la Sociedad de Naciones y posteriormente por el pacto de Brian Kellog de 1928 en la prohibición casi absoluta de la amenaza o el uso de la fuerza contenida en la carta de la ONU., han ido limitando para finalmente llegar a excluir toda adquisición de territorio que se realice por medio de la fuerza. El Derecho Internacional contemporáneo no admite la conquista como medio de adquisición de territorios. Tampoco admite la validez legal de adquisiciones hechas como resultado de la amenaza o el uso de la fuerza incluso mediante un tratado o decisión obtenida en esta forma. La doctrina de la proximidad geográfica. Según ella la soberanía territorial regularmente establecida sobre un territorio se extendió también a los territorios e islas que están próximas a él. Aun cuando la mera proximidad geográfica no otorga por si sola un título, al territorio terrestre puede ser un índice o presunción del árbitro y unida a los factores que se puedan dar en cada caso, puede contribuir aprobar la soberanía que tiene un Estado sobre un territorio vecino. Una variante de esta doctrina es la “Teoría de los sectores” que ha recibido aplicación para dividir territorios polares. Esta región cuya naturaleza y la ineficiencia de exploración de los mismos, han hecho 69 difícil aplicar a ellos las reglas tradicionales sobre adquisición de soberanía territorial y han llevado a la formulación de nuevos principios a este respecto. Uno de ellos es la teoría de los sectores y que se trata de aplicar principalmente para la adquisición de soberanía en las regiones árticas. Según esta teoría todos los Estados del océano glaciar ártico tendrán soberanía sobre islas y territorios situados dentro de un triangulo esférico cuya base es el litoral contiguo. Siendo el vértice el Polo Norte y los lados los meridianos que parten del polo norte y que pasan por lo limites este y oeste del litoral. Por otro lado algunos Estados han formulado pretensiones de soberanía en la Antártica invocando descubrimientos, exploraciones actos administrativos, instalaciones de bases , etc. Dentro de ellos están Chile, Argentina , Nueva Zelanda , Australia, Reino Unido , Noruega, EEUU . Tratado Antártico: En 1959 se reunió en Washington una conferencia Antártica, esta no pretendió llegar aun acuerdo sobre delimitaciones territoriales, sino tan solo adoptar un tratado para establecer un régimen de convivencia en ella. Las principales disposiciones de este Tratado Antártico son: 1) La Antártida se utilizará exclusivamente para fines pacíficos. Se prohíbe entre otras toda medida de carácter militar(establecimiento de bases o realización de maniobras militares). 2) Queda prohibida toda explosión nuclear en la Antártida y la eliminación en ella de desechos radioactivos. 3) Se acordó intercambiar información sobre proyectos y resultados científicos en la Antártida y proceder al intercambio de personal científico. Se acuerda también un sistema de inspección obligatoria. 4) Los representantes de las partes contratantes se reunirán periódicamente en reuniones consultivas con el objeto de intercambiar observaciones, consultarse y hacer recomendaciones a los gobiernos. 5) Ninguna disposición del tratado se va a interpretar como una renuncia por cualquiera de las partes contratantes a sus derechos de soberanía territorial o reclamaciones en la Antártida. Por otra parte ningún acto o actividad llevado a efecto mientras el tratado se halle en vigencia, podrá constituir un fundamento para hacer valer, apoyar o negar reclamaciones de soberanía territorial en la Antártida. Ni para crear derecho de soberanía en la respectiva. Así mismo se establece que no se harán nuevas reclamaciones de soberanía territorial en la Antártida ni se ampliarán las anteriores durante la vigencia del tratado. Por lo tanto las reclamaciones de soberanía en la Antártida están congeladas, mientras tanto se está aplicando con éxito el régimen de colaboración internacional que se establece en el tratado. Antártica de Chile. 70 El gobierno de Chile reclama soberanía en el sector antártico constituido por los meridianos 53º y 90º de longitud oeste de Greenwich .Autores nacionales han invocado diferentes títulos para fundamentar las soberanía Chilena al citado sector : 1Títulos españoles que atribuían a Chile durante la dominación española se extendían a tierra y mares antárticos. 2Los tratados Anglo-Español de los siglos XVII y XVIII y algunas actuaciones españolas realizadas en Chile en que habían referencias a regiones. 3En 1906 el gobierno de Chile otorgó una concesión a los señores Freidic y De Toro en las Islas Sheatland y tierras situadas mas al sur, y autorizó la existencia de una sociedad ballenera de Magallanes, para la caza de ballenas desde las bases Antárticas. 4Diferentes actos de gobierno y administración y la presencia continua(hasta hace 20 años) de balleneros Chilenos el la región. Así mismo el 6 del 11 del año 1940 se dicta el Decreto Supremo 1747 que fija los limites del territorio Antártico Chileno. Por su parte Argentina reclama soberanía entre los meridianos 25º y 74º longitud oeste y Gran Bretaña entre el 20º y 80º de longitud oeste, pretensiones que se sobreponen en parte a la Chilena. El gobierno de Gran Bretaña en 1955 recurrió ante la Corte Internacional de Justicia en contra de Chile y Argentina para que este tribunal precisara el alcance de los derechos británicos, ni Chile ni Argentina aceptaron la jurisdicción de la Corte en la especie, de manera que se abstuvo de proceder. Ejemplo de territorio en disputa no resuelto. Principio de Uti Possidetis. Cuando los países Hispanoamericanos se independizaron de la Metrópoli, adoptaron este principio para fijar sus límites. Según este principio los Estados Hispanoamericanos tendrían los mismos limites que los establecidos por España en el momento de la emancipación, para las distintas dependencias coloniales (virreinato, gobernaciones, etc.) de las cuales se consideraban sucesores. Con el correr de los años, la aplicación de este principio se fue tornando más difícil, toda vez que las reales cédulas eran imprecisas, los mapas coloniales no correspondían con frecuencia a la realidad del terreno, y algunas regiones eran desconocidas, existiendo límites coloniales que cumplían distintos efectos(administrativos y eclesiásticos) los cuales no siempre coincidían. Por otra parte este principio recibiría mas tarde un nuevo sentido, es así como en algunas ocasiones no se le empleaba para referirse a delimitaciones contenidas en documentos coloniales, sino para designar la efectiva posesión de cierta región. Al tiempo de la independencia, pasó así de hablarse de uti possidetis iuris o de uti possidetis de facto. Los países americanos invocaban uno u otro según su 71 propia conveniencia, sin embargo, aun cuando la formula del uti possidetis tuvo una difícil aplicación, esta sirvió de base para solucionar varios litigios territoriales en América. Efectos de las transformaciones territoriales de los Estados o sucesión de Estados Las transformaciones territoriales pueden ser de varias clases, ejemplo varios Estados se crean y constituyen un Estado nuevo, o el caso que un Estado se divide y da lugar a diferentes Estados nuevos, o el caso en que un Estado se anexa a oro Estado que desaparece como tal, o una provincia se separa de un Estado para constituirse en un Estado independiente frente a una colonia, o cualquier otro territorio dependiente se separa de la metrópoli estableciendo otro Estado, o el caso en que un Estado cede de su territorio a otro. En todos estos casos, la soberanía de un Estado sobre determinado territorio, va a ser reemplazada por la soberanía de un Estado que la va a adquirir, el Estado que se establece en el. El Estado cuya soberanía territorial ha sido desplazada se va a denominar “predecesor”, por otro lado los Estados que implantan su soberanía se llaman “sucesores”. El Derecho Internacional no establece una sucesión de carácter universal, análoga a la de Derecho Civil, entre Estados predecesores y sucesores, tampoco parece admitir que el Estado sucesor va poder hacer tabla rasa de todos los derechos, de todas las obligaciones que correspondían al Estado predecesor, sobre el territorio que cambió de soberanía. Sin embargo, cuando se trata de determinar las reglas de Derecho Internacional Común, que son aplicables en materia de sucesión de Estados, se advierte la discordancia de opiniones de carácter doctrinales, se advierte también la incoherencia de los precedentes, como así mismo, se observa la variedad de soluciones concretas que se han adoptado. Esta diversidad de situaciones en la sucesión territorial denota la anarquía que existe en esta materia. Las soluciones que se han alcanzado en esta materia, se han inspirado en razones políticas y de conveniencia, y no pocas opiniones doctrinales han sido influidas por teorías, que han perdido la vigencia y que se refieren a la naturaleza del Estado. En este campo hay que convenir que es imposible señalar una solución general que sea idéntica para cada caso o hipótesis que se puede imaginaren materia de sucesión territorial y que en definitiva todo intento por formular una solución debe necesariamente fracasar en vista de la extrema diversidad de casos de esta especie. Puntos importantes en esta materia: 1. Sucesión y orden jurídico 2. Los derechos adquiridos 3. Los tratados 4. La deuda pública externa 5. Que pasa con los bienes de dominio público 1. Sucesión y orden jurídico: En principio en el ordenamiento del Estado predecesor, continúa aplicándose en el territorio que cambió de soberanía, en lo que no sea incompatible con el establecimiento del nuevo Estado. Sin embargo, el Estado sucesor va a poder reemplazar en todo o en parte el ordenamiento jurídico anterior por medio de su propia legislación. 72 2. Los derechos adquiridos: Consecuencia del principio anterior, es que los derechos privados que han sido legítimamente adquiridos, no van a cambiar por el cambio de soberanía. Sin embargo, en esta materia cabe preguntarse si el Estado sucesor va a estar obligado a respetar los derechos constituidos en favor de extranjeros o si ellos solo van a subsistir mientras el Estado sucesor no los desconozca. Algunos autores han sugerido que por ejemplo en el caso de la descolonización, el Estado el Estado que se constituye en el territorio dependiente no estaría obligado a respetar los derechos constituidos al amparo del orden jurídico de la antigua metrópoli, por lo demás imponer al Estado sucesor la obligación de amparar tales derechos, sería contribuir a perpetuar una situación de subdesarrollo colonial. Otra corriente doctrinaria considera que los derechos que han sido adquiridos, de los extranjeros, se encuentran protegidos por normas de Derecho Internacional y que el Estado sucesor solo va poder adueñarse de ellos mediante el pago de una justa indemnización. 3. Los tratados: Si un Estado desaparece completamente, los tratados en que este es parte, no pasan a obligar a los Estados sucesores, pero si un Estado pierde parte de su territorio, los tratados en que es parte van a cesar de regir en el territorio que se ha perdido, por lo tanto, el Estado que adquirió este territorio, va a aplicar en el sus propios tratados. Este es el principio de “los límites variables de los tratados” o la “extensión espacial de la obligación, sigue la suerte que corresponde a la modificación de la frontera”. Se admite sin embargo, que el Estado sucesor va a estar obligado a respetar algunas situaciones jurídicas que son objetivas, derivadas de tratados, que afectan a una parte del territorio, como las delimitaciones de fronteras, las llamadas servidumbres, la neutralización, etc. Estos tratados van a seguir al territorio que cambia de soberanía. Finalmente se debe saber que en general los Estados surgidos a la vida independiente como consecuencia de procesos de descolonización no repudiaron en bloque todos los tratados celebrados por la antigua metrópoli y que eran aplicables a los territorios coloniales, sino que adoptaron medidas para asegurar cierta continuidad, en materia de su aplicación. Algunos de estos Estados, mantuvieron la vigencia de estos tratados, al menos durante un periodo provisional, mientras los estudiaban para pronunciarse sobre su ulterior vigencia en el territorio descolonizado. Por otro lado los tratados, no confirmados durante ese periodo cesaron de aplicarse al territorio excepto aquellos que subsistieron en virtud del Derecho Internacional. Otros Estados mantuvieron la continuidad de los tratados anteriores reservándose el derecho de notificar a los demás Estados que eran parte en aquellos tratados y que hubieren dejado de aplicarse a sus territorios en virtud de las reglas de Derecho Internacional. 4.La deuda pública externa: Si un Estado pierde sólo una parte de su territorio va a seguir siendo responsable de las deudas contraídas con anterioridad. El Estado que adquiere esa parte del territorio o se establece en ella no responde de tales deudas, pero aquí surge la interrogante de ¿cuál es la situación cuando el Estado predecesor se extingue totalmente como consecuencia de la sucesión?, ¿se producirá en este caso una sucesión de la deuda pública externa del Estado predecesor a los Estados sucesores? La opinión más fundada en esta materia nos parece aquella que va a admitir el traspaso de la deuda a los Estados sucesores, los cuales deberán convenir entre ellos y con los acreedores las modalidades de distribución y servicio de la deuda, naturalmente el Estado predecesor y el Estado sucesor, van a poder 73 convenir que por reglas especiales (tratados) puedan determinar como van a hacer el pago de las deudas, ejemplo en algunos tratados de cesión parcial de un territorio se conviene traspasar al Estado cesionario, parte de la deuda pública del Estado cedente en proporción a los impuestos que pagaba el territorio cedido o a la situación económica del mismo. 5Que pasa con los bienes de dominio público: Estos bienes existen en el territorio que cambia de soberanía ejemplo edificios públicos, museos, etc. y estos pasan a ser propiedad del Estado sucesor. Caso del Templo El templo denominado Preah Vihear, es un antigua santuario y lugar de culto que está situado en la región fronteriza entre Tailandia y Camboya, cada uno de éstos países pretendían tener soberanía sobre esta región y por supuesto sobre el templo ahí situado. Camboya llevó el caso ante la Corte Internacional de Justicia, la cual se pronunció finalmente en 1962, los antecedentes son: La existencia de un tratado de 1904, entre la República francesa, bajo cuya protección se encontraba Camboya y Sian, como entonces se llamaba Tailandia, este tratado estableció como límite entre los dos países en la región del templo la línea divisora de las aguas. Según lo que estaba previsto en el mismo tratado, una comisión mixta procedió a delimitar la frontera y algunos miembros de ella hicieron reconocimientos y levantamientos en la región controvertida. Tiempo después el gobierno de Sian pidió al gobierno de Francia que confeccionara mapa de la región fronteriza, a lo cual accedió, y los mapas fueron preparados por oficiales franceses y dados a la publicidad. En el mapa correspondiente a la región del templo, figuraba una línea fronteriza que se presentaba como el resultado de los trabajos de delimitación y que pretendía ser la línea divisoria de las aguas, convenida en el tratado de 19004, ella dejaba la zona del templo en territorio camboyano. Todos los planos, incluso el de la zona del templo fueron comunicados oportunamente al gobierno de Sian, por su parte el príncipe tailandés Daurong, agradeció a los franceses los mapas y además les solicitó que le dieran copias, en 1958 Tailandia formuló objeciones en el mapa del templo, a pesar de que según la Corte Internacional Tailandia, habría tenido varias objeciones para hacerlo, ejemplo en 1934 Tailandia realizó unos levantamientos propios de esa región, incluso en 1930 el citado príncipe habría visitado el templo y habría sido recibido en el lugar por el gobernador francés mientras ondeaba la bandera francesa en el lugar, solo en 1958 Tailandia vino a repudiar el mapa. La Corte declaró en su sentencia que la conducta de Tailandia en relación con el mapa en 1908 y la falta de objeción del mismo dentro de un periodo de tiempo razonable equivalía a una aceptación del mapa y de la línea en el trazado, este mapa por su parte y la aceptación por parte de Tailandia había sido incorporado al arreglo convencional del que el respectivo mapa pasó a ser parte. También se dijo que en caso de divergencia entre la línea divisora de las aguas que se había estructurado en el tratado de 1904 y la línea trazad por la comisión mixta en el mapa en 1908, que fue aceptada tácitamente por las partes como representando los resultados de la comisión de delimitación, representaba y prevalecía la de la última. 74 La Corte además agregó que aún si hubiera dudas sobre la aceptación del mapa por parte de Tailandia, este país en razón de su conducta posterior a 1908, no podía sostener que no había aceptado dicho mapa. Llama la atención dos aspectos de la sentencia: 1. La Corte aplicó en este caso la doctrina”Estopen” o de la preclusión, el tratado no definió esta doctrina, sin embargo, ella aparece caracterizada en opiniones separadas de algunos magistrados, especialmente en le opinión individual del vice presidente de la Corte de la época: Ricardo Alfaro, según él, este principio es que un Estado en un litigio internacional está obligado por sus actos o actividades anteriores cuando ellos están en contradicción con sus pretensiones en el litigio. En todo caso, cualquiera que sean los términos empleados para designar el principio tal como ha sido aplicado, en la esfera Internacional su esencia va a ser siempre la misma, es que no es admisible la contradicción entre las reclamaciones o alegaciones presentadas por un Estado y su anterior conducta. 2. Una de las consideraciones generales que la Corte tuvo presente al decidir este caso fue enunciada en ella más o menos en los siguientes términos y que es en general cuando dos países establecen una frontera, uno de los principales objetivos es siempre alcanzar una solución estable y definitiva y esto obviamente sería imposible si la línea así establecida pudiere ser objetada sobre la base de un procedimiento que fue permanentemente indisponible y si la rectificación pudiera ser solicitada cada vez que se descubriera una inexactitud en relación a una cláusula en el tratado base, tal procedimiento podría continuar en forma indefinida y no se alcanzaría jamás una solución definitiva, mientras no existiera la posibilidad de descubrir errores, la frontera lejos de ser estable sería absolutamente precaria. La jurisdicción del Estado Una de las manifestaciones más importante de la soberanía territorial es la jurisdicción: “la administración de justicia civil y criminal por tribunales del Estado”. La legislación de cada Estado, incluyendo sus reglas de conflicto o de Derecho Internacional Público y Privado, determinan la extensión de la jurisdicción de sus tribunales en materia civil, a parte de las inmunidades de jurisdicción, el Derecho Internacional no aparece, al menos, en un estudio preliminar, que tenga establecidas reglas que restrinjan la jurisdicción civil del Estado. En materia de jurisdicción criminal la situación es diferente, toda vez que el Derecho Internacional establece límites al ejercicio de esa jurisdicción y el Estado debe ceñirse a ellos. Si el Estado respeta estos límites va a tener una base o un título de jurisdicción válidos, pero si los excede va a cometer un acto internacionalmente ilícito que puede comprometer responsabilidad. Los principios invocados como base o título de jurisdicción por los Estados son los siguientes: a. Principio de la territorialidad b. Principio de la nacionalidad c. Principio de la protección d. Principio de la personalidad pasiva e. Principio de la universalidad 75 a. Principio de la territorialidad: En este principio es universalmente aceptado y constituye la base de jurisdicción más importante, en virtud de él todo Estado va a poder sancionar, tanto a sus nacionales como a los extranjeros por delitos cometidos dentro de su territorio. Hay ocasiones en que un delito puede comenzar dentro de un Estado y completarse o finalizarse dentro de otro, en tal caso ambos Estados van a tener jurisdicción para juzgar este hecho. En esta materia el CPP en su artículo 1º dispone: los tribunales de la República ejercen su jurisdicción sobre los chilenos y extranjeros para el efecto de juzgar los delitos que se cometan en su territorio salvo los casos exceptuados por las reglas generales reconocidas por el Derecho Internacional”, estas últimas son aquellas que establecen o consagran inmunidades de jurisdicción en favor de ciertas personas: jefes de Estados extranjeros, diplomáticos extranjeros. b. Principio de la nacionalidad: También el Derecho Internacional reconoce a los Estados el derecho de ejercer jurisdicción criminal sobre sus nacionales por actos sancionados por la ley penal y que son cometidos fuera de su territorio, esto en la práctica se traduce en que los Estados someten a su jurisdicción en materia criminal solo ciertos delitos cometidos por sus nacionales en el extranjero como son los que atentan contra la soberanía y la seguridad exterior del Estado, detallados en el art 5º del COT. Esta jurisdicción sobre los propios nacionales se llama jurisdicción personal. c. Principio de la protección: En aplicación de este principio un Estado va a poder sancionar actos que afecten importantes intereses nacionales como lo serían la seguridad o el crédito financiero de un Estado y esto aún si son cometidos por extranjeros en el exterior, la mayor parte de los Estados adoptan de alguna manera este principio de forma tal que constituye una base de jurisdicción válida. La ley chilena somete a la jurisdicción chilena algunos delitos cometidos por chilenos o extranjeros fuera del territorio de la República como la falsificación de moneda o de documentos públicos de créditos, etc. materia regulada en el artículo 6º del COT. d. Principio de la personalidad pasiva: Invocan este principio algunos países como Italia, Turquía etc. consiste en reclamar jurisdicción en caso de delitos contra el Estado o sus nacionales donde quiera que se cometan y cualquiera sea la nacionalidad de su autor. Respecto de estos delitos la jurisdicción criminal se extiende a hechos cometidos por extranjeros en el exterior. Otros Estados como Inglaterra y EEUU, consideran que este principio es contrario al Derecho Internacional y que por lo mismo no constituye un título de jurisdicción válido. El principio en estudio se discutió en el caso Lottus, entre la República de Francia y Turquía. Los hechos de este caso son los siguientes: En la noche del 2 de Agosto de 1926 se produjo en altamar una colisión entre el buque de correo de nacionalidad francesa llamado Lottus y un carbonero ruso llamado Boz-Kourt, a consecuencia de ella, la nave turca se hundió y perecieron 8 de sus tripulantes, todos de nacionalidad turca, por su parte el Lottus siguió viaje hasta llegar a Constantinopla donde el oficial del Lottus Demons, y el capitán del Boz-Kourt fueron procesados y condenados por el tribunal turco, este tribunal ejerció jurisdicción en la especie sobre la base de una disposición que está contenida en el código penal de Turquía y que le atribuye competencia para juzgar a un extranjero que cometiera un delito en el extranjero en perjuicio de Turquía o de un súbdito turco, por su parte el gobierno francés negó la validez de esta disposición en el Derecho Internacional y ambos gobiernos decidieron someter el diferendo a la Corte permanente de 76 Justicia Internacional para que decidiera si Turquía al procesar y condenar al teniente Demons había actuado en contra del Derecho Internacional. Finalmente la sentencia de la corte no se pronunció sobre la validez Internacional de la disposición del código penal turco, sino que asimilando el Boz-Kourt a territorio turco, declaró que ninguna de las reglas de Derecho Internacional prohibía a Turquía juzgar un hecho cuyos efectos se habían producido en territorio turco, sin embargo, diferentes jueces declararon que un principio informaba que la disposición del código penal turco era contraria a Derecho Internacional, en el hecho finalmente, el principio en estudio no ha suscitado muchas dificultades por que aún los Estados que lo consagran en sus legislaciones raramente lo aplican el la práctica. e. Principio de la universalidad: Según este principio un Estado puede ejercer jurisdicción para juzgar cualquier hecho que sancione como delito en su legislación, aunque se cometa en el extranjero y aún cuando sus autores sean extranjeros. Las consideraciones que hicimos a propósito del principio anterior se aplican aún con mayor fuerza respecto de este principio. El Derecho Internacional sólo acepta este principio como base de jurisdicción respecto del delito de piratería y de los delitos contra el Derecho Internacional. Además de los títulos de jurisdicción basados en los principio mencionados y obviamente dentro de los límites de cada uno de ellos el Derecho Internacional atribuye jurisdicción a un Estado sobre los hechos ocurridos a bordo de un buque o de una aeronave de su nacionalidad en las condiciones que estudiaremos más adelante. En todo caso, para que un Estado pueda ejercer jurisdicción criminal debe hacer una vinculación real entre dicho Estado y el hecho o a la persona sobre la cual asume jurisdicción teniendo un título o una base de jurisdicción, un Estado va a poder enjuiciar a través de sus tratados a una persona sometida a esa jurisdicción si la persona se encuentra físicamente dentro del territorio del Estado, no existirá ningún problema y el Estado podrá enjuiciarla, condenarla y aplicarle finalmente la pena que le imponga. La situación se complica cuando la persona respecto de la cual un Estado cualquiera pretende ejercer jurisdicción criminal se encuentra en el territorio de otro Estado. En este caso, el Estado que pretende ejercer jurisdicción criminal va a poder juzgarla en _______ y aún dictar sentencia en su contra, también podrá ejecutar una sentencia que imponga penas pecuniarias respecto de los bienes que el reo tenga en el Estado que lo está juzgando. Lo que el Estado, que está juzgando, en definitiva no puede hacer es ejercer actos de jurisdicción o medidas coercitivas respecto del acusado, cuando este último está en otro Estado, sin el previo consentimiento de este último. La realización no autorizada de tales actos constituye una violación de la soberanía territorial del Estado en que se encuentra. La Extradición Consiste en la entrega que un Estado hace a otro de una persona acusada o condenada por un delito cometido contra las leyes de este último, el objeto de la extradición es traer al acusado o condenado al país en que ha cometido el delito para que pueda ser juzgado o para que cumpla con la pena que se le impuso. 77 En principio un Estado no está obligado a conceder a otro Estado la extradición de otra persona que se encuentre en su territorio, solo tiene la obligación de concederla si ha celebrado un tratado de extradición con el Estado requirente y si ella es procedente según dicho tratado. Sin embargo algunos Estados han dispuesto en sus legislaciones internas que aún a falta de tratados sus tribunales consideran la extradición de criminales bajo condición de reciprocidad. En los tratados de extradición se especifican los delitos que la motivan o se dispone que procede respecto de delitos sancionados con una pena no inferior a la que se indica. En definitiva se trata de crímenes graves: asesinatos, malversación de caudales públicos, incendio, etc. Los crímenes políticos no dan lugar a la extradición. También en los tratados de extradición se estipula que las personas o la persona que ha sido entregada solo va a poder ser juzgada por aquellos delitos respecto de los cuales la extradición se solicitó y se concedió, este es conocido como el principio “de los efectos normales de la extradición”. Algunos tratados de extradición van a estipular que los Estados no están obligados a entregar a sus nacionales que hayan delinquido en el territorio de la otra parte, hay Estados que adoptan el mismo principio. Chile por su parte admite al igual que otros países, conceder la extradición a sus nacionales, frente a una solicitud de extradición no corresponde a las autoridades competentes del país requerido (finalmente van a ser los tribunales de justicia) juzgar el fondo del caso que está motivando la extradición, solo les corresponde determinar si la prueba presentada por el Estado requirente justifica el juzgamiento del acusado. En Chile la materia relativa a la extradición se encuentra regida por los artículos 635 y siguientes del CPP. Inmunidades de Jurisdicción Hay ciertas categorías de entidades y de personas que según el Derecho Internacional, están exentas de la jurisdicción del Estado en que estas se encuentren, las principales de estas categorías son: 1. 2. 3. 4. Los Estados extranjeros que tienen una inmunidad soberana Fuerzas armadas extranjeras Agentes diplomáticos extranjeros y otros órganos o representantes Las organizaciones internacionales y sus funcionarios 1. Los Estados extranjeros que tienen una inmunidad soberana: Según un principio establecido en Derecho Internacional los tribunales de un Estado no pueden ejercer jurisdicción respecto de otro Estado, este principio es consecuencia del que impone el respeto a la independencia de los Estados. Esta inmunidad va a excluir tanto el ejercicio de jurisdicción penal y civil respecto de un Estado extranjero como las medidas de retención, embargo y otras análogas que se pueden decretar sobre bienes que estén bajo el dominio o la posesión de dicho Estado. La inmunidad no solo se aplica cuando el Estado extranjero, en cuanto a tal es objeto de una demanda, sino que también se va a plicar cuando el demandado o acusado es un individuo a quién se 78 imputa un acto de Estado, es decir, un acto que realizó en calidad de órgano o agente del Estado y que no compromete su responsabilidad personal. 2. Fuerzas armadas extranjeras: Las fuerzas armadas extranjeras que con el consentimiento de un Estado se encuentren en el territorio de este, gozan de inmunidad de jurisdicción sobre los actos relativos a sus funciones oficiales. La verdad sea dicha, es que el alcance de estas inmunidades no es preciso por ello es que ciertos tratados como el acuerdo sobre la situación de las fuerzas de la OTAN establecen las inmunidades de que gozarán las fuerzas armadas de un Estado que se encuentren estacionadas en el territorio de otro Estado. 3. Agentes diplomáticos extranjeros y otros órganos o representantes: Los agentes diplomáticos gozan de inmunidad de la jurisdicción penal de un Estado en que se encuentren acreditados, gozan también de inmunidad de la jurisdicción civil y administrativa con la excepción de que si se trata de una acción real sobre bienes inmuebles particulares o si se trata de una acción sucesoria o si se trata de una acción relativa a cualquier actividad profesional o comercial ejercida por el agente diplomático fuera de sus funciones oficiales. También van a gozar de inmunidades de jurisdicción análogas: jefes de Estados, jefes de gobierno y ministros de relaciones exteriores que se encuentren en país extranjero. Finalmente las inmunidades diplomáticas han sido extendidas a otros representantes de los Estados que se desempeñan en otro país: delegados a congresos y conferencias Internacionales, delegados permanentes o especiales ante órganos internacionales y el personal superior de las llamadas misiones especiales. Por su parte los cónsules gozan de inmunidad de jurisdicción local, solo respecto de actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones consulares. 4. Las organizaciones internacionales y sus funcionarios: En virtud de los tratados algunas organizaciones internacionales, sus bienes y sus altos funcionarios gozan de inmunidades en cada uno de los Estados miembros. Un ejemplo de estos tratados y el más conocido es la convención sobre prerrogativas e inmunidades de la ONU (1946). Espacio aéreo y espacio ultraterrestre Antes de la primera guerra mundial respecto al espacio aéreo se formulan 3 teorías (situado sobre el territorio de un Estado): 1. El espacio aéreo es libre 2. Sobre el territorio de un Estado hay dos zonas: uno inferior bajo la soberanía del Estado y superior que sería el espacio aéreo libre 3. Un Estado tiene completa soberanía sobre todo el espacio aéreo que está sobre su territorio. 79 La práctica de los Estados durante la primera guerra mundial consagró la última teoría señalando que todo Estado tiene soberanía plena y exclusiva sobre el espacio aéreo, que está sobre su territorio, comprendiendo este su mar territorial. En consecuencia, las aeronaves de los demás Estados no tienen el derecho de sobrevuelo sobre dicho espacio aéreo a menos que obtengan autorización del Estado subyacente. En cambio, sobre la alta mar existe una completa libertad de navegación aérea para todos los Estados. En la convención de Paris (1919) se procedió a reglamentar la navegación aérea internacional, es así como en su artículo 1º las partes reconocían la plena y exclusiva soberanía de los Estados sobre el espacio que está sobre un territorio y sus aguas jurisdiccionales, cada uno de los Estados partes o contratantes en la convención de Paris, se obligó a acordar un tiempo de paz, libertad de paso inocente y derecho de aterrizaje a las aeronaves privadas de los demás estados contratantes. Sin embargo, esta convención estipulaba que el establecimiento de líneas internacionales de navegación requería la autorización previa de los Estados sobrevolados. Esta convención de Paris creó además una comisión internacional de navegación aérea y cuya tarea principal era mantener al día todos los anexos de carácter técnico que la misma convención tenía. En 1944 se celebró la convención de Chicago sobre aviación civil internacional, ese año 54 Estados se reunieron en la ciudad de Chicago para establecer un régimen internacional para el transporte aéreo civil, En esta conferencia se produjeron algunas diferencias fundamentales, por una parte los EEUU que emergían a esa altura con una gran disponibilidad de aviones y personal, propusieron un régimen que denominaron “libertad del aire” para transporte aéreo internacional y sostuvieron que la reglamentación estricta iba a limitar la futura competencia comercial que ellos consideraban imprescindible para el desarrollo de la aviación civil. La posición norteamericana no fue aceptada por diferentes países que sentían temor en un régimen de libre concurrencia, donde las líneas norteamericanas iban a terminar por imponerse. Por su parte Gran Bretaña representaba la posición de estos otros países y propuso en la conferencia el establecimiento de “un orden del aire”, que establecía una regulación de tarifas y frecuencias prefijadas del tráfico aéreo, así mismo establecía una división del mercado y además señalaba limitaciones precisas de la llamada 5ª libre del aire, es decir del derecho del transportador aéreo para embarcar o desembarcar, tráfico no originario de su propio país ni destinado a el. Esta conferencia sin superar estas diferencias finalmente adoptó una convención, sobre aviación civil internacional que reemplazó a la convención de Paris de 1919. Las principales disposiciones de esta convención son: a. Soberanía sobre el espacio aéreo: Confirmando las reglas de derecho internacional consuetudinario, la convención dispone que todo Estado y tiene soberanía exclusiva y absoluta sobre el espacio aéreo que está sobre su territorio y su mar territorial. Este principio es el punto de partida de las relaciones aeronáuticas internacionales. b. Cual es el ámbito de la convención: La convención de Chicago hace una distinción fundamental entre aeronaves civiles y del Estado, son estas últimas aquellas que se emplean para servicios militares, aduaneros o policiales, por su parte son aeronaves civiles todas las demás. El _______ de distinción es la afectación de la aeronave a uno de esos tres servicios y no a la propiedad 80 pública o privada de la aeronave. Así por ejemplo los aviones de Air France es una empresa operada por el Estado francés a través del ministerio de transporte no afecto a ninguno de los tres servicios mencionado. La convención solo es aplicable a las aeronaves civiles, las aeronaves del Estado particularmente los aviones militares no gozan de las libertades conferidas a las aeronaves civiles. c. Nacionalidad de las aeronaves: La convención de Chicago dispone que las aeronaves tendrán la nacionalidad dl Estado en que estas estén matriculadas y que ninguna aeronave va a poder matricularse legalmente en más de un Estado. d. Reglas sobre circulación aérea: En esta materia cada uno de los Estados contratantes se compromete a adoptar medidas para garantizar que las aeronaves que vuelan sobre su territorio o que tengan su nacionalidad respeten los reglamentos sobre circulación aérea. e. Derecho en favor de las aeronaves: Para entender los derechos que la convención de Chicago confiere a las aeronaves de los Estados contratantes es conveniente saber previamente una noción de las llamadas “libertades del aire” y de los distintos tipos vuelos internacionales. Las libertades del aire son: a. Libertad de sobrevolar el territorio de otro Estado sin aterrizar b. El derecho de aterrizar para fines no comerciales ejemplo reparaciones, aprovisionamiento, emergencia de salud etc. c. El derecho de llevar pasajeros, carga y correo al país de la aeronave desde otro país d. El derecho de llevar pasajeros, carga y correo entre dos Estados que no son los de la aeronave. Por su parte la clasificación de los vuelos internacionales puede ser: a. No comerciales: Los que se hacen con fines deportivos b. Comerciales: Los que se realizan en forma remunerada. Las grandes compañías aéreas para transportar pasajero de un país a otro, los servicios aéreos pueden ser: Regulares: Pasan sobre el territorio de más de un Estado y son realizados para el transporte de pasajeros, carga o correo, mediante una remuneración y además de acuerdo a un itinerario o al menos realizado en forma regular Irregulares o aislados: Aquellos que se realizan en forma aislada y sin itinerarios La convención de Chicago además establece reglas de diferentes tipos de vuelos o servicios: 1º Para los vuelos no comerciales: cada Estado confiere a las aeronaves de los demás Estados contratantes que cumplan vuelos no comerciales, el derecho de sobrevolar su territorio y de hacer escalas técnicas sin necesidad de obtener un permiso previo. Estas aeronaves tiene por lo tanto las dos primeras libertades del aire 81 2º Servicios aéreos regulares: Fue precisamente la situación de estos servicios la que ocasionó las mayores divergencias en la conferencia de Chicago, los EEUU favorecieron entonces una amplia libertad para el transporte aéreo internacional y el otorgamiento de las 5 libertades del aire a las aeronaves. En definitiva este criterio no prosperó, toda vez que la convención estipula que no se establecerán servicios aéreos internacionales regulares en el territorio o sobre el territorio de un Estado contratante excepto con el permiso especial u otra autorización de dicho Estado y en conformidad con las condiciones de dicho permiso o autorización. La convención no otorgó a los servicios internacionales regulares ninguna de las 5 libertades del aire. 3º Servicios aéreos irregulares: Las aeronaves que cumplen estos servicios recibieron en Chicago un trato favorable, de hecho, la convención les confirió las 5 libertades del aire, es decir, una amplia libertad comercial. En todo caso esta libertad está sujeta al derecho del Estado en que embarque o desembarque, tenga lugar para imponer las reglamentaciones, condiciones o limitaciones que considere convenientes. Cabotaje: La convención permite a cada uno de los Estados rehusar a las aeronaves de los demás contratantes, el permiso para realizar transporte remunerado dentro de dos tipos de su territorio Zonas prohibidas: Por razones militares o de seguridad pública los Estados pueden prohibir o limitar de una manera uniforme el vuelo de aeronaves de otros Estados sobre ciertas zonas de su territorio, también pueden en casos excepcionales prohibir temporalmente los vuelos sobre la totalidad o parte del territorio. Facilidades y cooperación internacional La convención en estudio contiene diferentes disposiciones relativas a la cooperación y facilidades recíprocas, los Estados contratantes se comprometen en lo posible a establecer en su territorio: aeropuertos, servicios de radio meteorológico y adoptar y poner en rigor los sistemas adecuados de comunicación, claves, distintivos y señales que se establezcan por los órganos competentes. Vuelos aéreos internacionales Como ya mencionaos la convención de Chicago no confirió a las líneas aéreas regulares ninguna de las 5 libertades del aire, por esta razón EEUU tomo la iniciativa de que se adoptara en la conferencia de Chicago un convenio sobre el transporte aéreo internacional, en virtud del cual los Estados contratantes confieren recíprocamente a sus servicios que sean internacionales y regulares las 5 libertades del aire relativas al sobrevuelo, escalas técnicas y una amplia libertad de transporte comercial. Este convenio sobre transporte aéreo internacional en la práctica no recibió muchas firmas y finalmente fue EEUU quién se retiró de ella. En la conferencia de Chicago se elaboró un convenio de transito más aceptado que el anterior, en que los Estados firmantes confieren recíprocamente a sus servicios regulares las libertades de sobrevuelo y de escalas técnicas, pero no, la de transporte comercial. 82 Una situación de compromiso entre las opiniones diferentes sostenidas por EE.UU. Gran Bretaña en la conferencia de Chicago fue alcanzada en el acuerdo de Bermudas 1946, entre ambos países. Este acuerdo que confiere y contiene principios flexibles, confiere a los Estados contratantes una amplia libertad en materia de tráfico comercial, pero la sujeta a limitaciones precisas y al control de tarifas y frecuencias, este acuerdo ha servido como modelos a varios acuerdos bilaterales celebrados entre otros Estados. Finalmente para regular aspectos de derecho privado de transporte aéreo internacional, se celebró la convención de Vascovia 1949, que fue posteriormente modificada por acuerdos posteriores. En esta convención se somete a un régimen uniforme de responsabilidad, la casi totalidad de las relaciones que se establecen entre los Estados transportadores aéreos por una parte y los pasajeros o propietarios de mercaderías por la otra. Algunas compañías han celebrado entre sí acuerdos de PUOL para funcionar paralelamente en un trayecto determinado sometiéndose a una reglamentación común de los servicios y a la distribución de utilidades. También en la conferencia de Chicago se creó la organización de aviación civil internacional (OACI) que tiene su sede en Montreal Canadá, la OACI es un órgano especializado de la ONU cuya función básica en desarrollar los principios y técnicas de la navegación aérea internacional. Así mismo otro fin es fomentar el desarrollo del transporte aéreo internacional, por su parte las compañías de aeronavegación han establecido en Montreal la asociación de transporte aéreo internacional (IATA) que trata de uniformar las reglas sobre transporte aéreo y se preocupa de redactar las condiciones generales del mismo, ejemplo reglas sobre la emisión de títulos de transporte aéreo, tarifas, modificación de itinerario etc, y al mismo tiempo interpreta los principios generales establecidos en la convención de Varsovia. Jurisdicción sobre las aeronaves 1. Aeronaves del Estado: Estas, en particular los aviones de guerra donde quiera que se encuentren están bajo la jurisdicción exclusiva del Estado al que pertenecen y en país extranjero van a gozar de inmunidad de jurisdicción 2. Aeronaves civiles: Las que se encuentran en territorio de un Estado extranjero o que vuelen sobre dicho territorio Represión de la piratería aérea Los actos realizados en contra de la seguridad de la aviación civil, particularmente el desvío y captura de naves se multiplicaron en las décadas del 70 y 80 con el fin de adaptar medidas para sancionar a sus autores se celebraron 2 tratados multilaterales: -La Haya (1970) “el convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves”. 83 -(1971) Montreal, Canadá “convención para la represión de actos ilícitos dirigidos contra la seguridad de la aviación civil”.En el fondo los hechos que estas convenciones tratan de ver sancionados se denominan en lenguaje corriente “piratería aérea”. Expresión que en todo caso ninguna de las 2 convenciones retuvo en sus artículos . 1)Impone a los estados contratantes la obligación de establecer penas severas para sancionar el apoderamiento ilícitos de las aeronaves y de extender su jurisdicción para sancionar este delito en los casos que la propia convención establece. Dispone también que el Estado contratante en cuyo territorio sea hallado el presunto delincuente debe proceder a su extradición o someterlo a sus tribunales para que sea juzgado. 2)Viene a complementar el convenio de la Haya , ella impide que los Estados contratantes dejen parar este tipo de delitos imponiéndoles a los Estados contratantes la obligación de establecer penas severas para sancionar los delitos que tipifica: a-. Realizar un acto que sea calificado de violencia contra un hombre que se encuentre a bordo de una aeronave en vuelo, si este acto es de naturaleza tal queque compromete la seguridad de esa aeronave. b-. Sancionar la destrucción de una aeronave en servicio. c-. Colocar o hacer colocar en una nave en servicio por cualquier medio que sea un dispositivo o una sustancia susceptible de destruir la aeronave. Los Estados partes en estas convenciones deben tomar las medidas necesarias para adecuar su ordenamiento jurídico en el ámbito interno a las disposiciones de las 2 convenciones , y en particular dictar toda la legislación que sea necesaria para tipificar, sancionar y perseguir los delitos contemplados en ella. El espacio ultraterrestre y los cuerpos celestes Las actividades espaciales realizadas desde 1957 en adelante, desde el lanzamiento del 1° satélite artificial (Sputnik), han llevado a discutir : ¿ Cual es el límite que separa el espacio aéreo del Estado y su soberanía territorial del llamado espacio ultraterrestre o exterior ( del que no puede ser apropiado).? La invención de los satélites, el empleo de satélites espías y los varios usos potenciales que se le pueda dar al espacio exterior para fines militares hacen aún mas necesario señalar este límite. Se han sugerido diferentes criterios para límites en el espacio aéreo ultraterrestre, sin embargo ninguno de ellos ha logrado hasta ahora que sea aceptado en términos generales. Solo un acuerdo general entre los Estados podría señalar donde termina el espacio aéreo y donde comienza el exterior, en todo caso desde que se iniciaron las actividades de los Estados en el espacio exterior se considero que ellas debían regirse por principios jurídicos los que encontraron su expresión en algunas declaraciones de la Asamblea general de ONU. y mas recientemente en el tratado sobre 84 principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y la utilización del espacio ultraterrestre incluso la Luna y otros cuerpos celestes. (1967) Los principales fundamentos de este tratado son los siguientes: 1°-. El espacio ultraterrestre incluyendo la luna y otros cuerpos celestes no podrán ser objeto de apropiación nacional por reivindicación de soberanía , de uso o ocupación , ni de ninguna otra manera. 2°-. El espacio ultraterrestre esta abierto para su utilización y exploración a todos los Estados en condiciones de igualdad, ellos deberán hacerse en proyecto e interés de todos los Estados sea cual fuere este, no importando su desarrollo económico o científico. 3°-. Los Estados partes deben realizar sus actividades de conformidad con el derecho internacional incluida la carta de la ONU. 4°-. La luna y los demás cuerpos celestes se utilizaran exclusivamente con fines pacíficos quedando prohibido establecer en ellos instalaciones y fortificaciones militares o efectuar ensayos de cualquier tipo de armas y realizar maniobras militares, existe un régimen de no militarización. 5°-. Los Estados contratantes se comprometen a no colocar en orbita alrededor de la Tierra ningún objeto portador de armas nucleares u otro tipo de armas de destrucción e masas. 6°-. Todo Estado parte que lance o desde el cual se lance un objeto al espacio ultraterrestre será responsable de los daños causados. 7°-. El Estado parte en cuyo registro figure el objeto lanzado retendrá su jurisdicción y control sobre el hombre al que vaya en él mientras este en el espacio ultraterrestre. 8°-. Los Estados partes consideran a los astronautas como enviados de la humanidad y les prestarán toda la ayuda posible. En 1968, se firmo un acuerdo sobre el rescate y retorno de los astronautas y de la devolución de los objetos lanzados al espacio ultraterrestre, tiene carácter humanitario y establece la ayuda y retorno de los astronautas que deben hacer aterrizajes forzosos o de emergencia y normas del retorno del objeto lanzado al espacio exterior. Los órganos del Estado en sus relaciones exteriores 85 Los Estados actúan en sus relaciones exteriores a través de ciertos órganos o agentes, los principales de ellos son : Jefe de Estado; el ministro de relaciones exteriores; las misiones diplomáticas y los cónsules. A) Jefe de Estado, Puede ser el emperador, Rey, Presidente; inviste la plena representación de su país en las relaciones internacionales, él puede por sí o por medio de un representante autorizado ejercer todas las competencias de carácter internacional, él puede por lo tanto mantener relaciones con Estados extranjeros, celebrar tratados, acreditar agentes diplomáticos, reconocer Estados y gobiernos extranjeros, etc.( CPE art. 32 n°17). Los jefes de Estado que visitan otros países gozan en él de privilegios, inmunidades análogos a los de los agentes diplomáticos y debe cautelarse su seguridad y dignidad. También se reconoce a los jefes de gobierno ( 1° ministro), algunas competencias en el orden internacional, como la de celebrar tratados sin necesidad de estar investidos de plenos poderes , además de poder representar a su país ante un órgano internacional. B) Los ministros de relaciones exteriores, Ellos llevan a efecto la política exterior de su país y mantiene las relaciones con Estados extranjeros, estos ministros actúan bajo la dirección del jefe de Estado o de gobierno. Sus funciones son entre otras: 1-. Mantener contacto con diplomáticos extranjeros. 2-. Dar instrucciones a diplomáticos nacionales. 3-. Participar en la celebración de tratados. 4-. Representar ocasionalmente al país en conferencias y órganos internacionales. Goza durante su permanencia en el cargo y cuando esta en el extranjero de privilegio e inmunidades. C)Misiones diplomáticas, Estas existen desde antiguo, establecidas en la en la practica de las naciones y consistía en la acreditación y en la facultad de recibir representantes para tratar asuntos determinados. Fue la republica de Venecia la que inauguro la institución de las misiones diplomáticas de carácter permanente en el siglo XVI . En los siglos siguientes la institución se va generalizando y adquiere carácter mas definido. La principal fuente de derecho diplomático moderno es la convención de Viena sobre relaciones diplomáticas(1981), esta convención codifico y desarrollo las normas consuetudinarias vigentes en este dominio. Misiones diplomáticas El establecimiento de relaciones diplomáticas entre los Estados y el envío de misiones diplomáticas permanentes se efectúa por consentimiento mutuo, las funciones de una misión consisten principalmente en : 1-. Representar al Estado acreditante ante el Estado receptor. 2-. Proteger en el Estado receptor los intereses de su Estado. 86 3-. Negociar con el gobierno del Estado receptor. 4-. Informar al Estado acreditante sobre las condiciones y la evolución de los acontecimientos en el Estado receptor. 5-. Fomentar las relaciones entre ambos Estados. Personal de una misión diplomática 1°-. Personal diplomático: embajada, consejeros, secretarios, agregados militares, navales y aéreos, agregado cultural, etc. 2°-. Personal administrativo técnico: secretarias, traductores, etc. 3°-. Personal domestico: choferes, jardineros, empleados, etc. Cada misión diplomática es dirigida por un jefe de misión, para determinar la precedencia entre ellos la convención de Viena estableció 3 categorías de jefes de misiones: a) los embajadores o nuncios acreditados ante los jefes de Estado y otros jefes de misión de rango equivalente. b) Los enviados, ministros o internuncios acreditados ante los jefes de Estado. c) Los encargados de negocios, estos últimos acreditados ante los ministros de relaciones exteriores. No existen diferencias entre los jefes de misiones en razón de su categoría salvo por lo que respecta a su precedencia y la etiqueta. Se considera que el jefe de misión ha asumido sus funciones desde la presentación de sus cartas credenciales que lo acreditan como tal. Los nuncios son los jefes de misiones de la Santa Sede y que tienen categoría de embajadores, en la expresión otros jefes de rango equivalente que están comprendidos en la 1° categoría de Viena puede incluirse a los altos comisionados enviados por algunos miembros del ----------------- y a los pronuncios que esta Santa Sede acredita en los Estados que no reconocen al nuncio como decano del cuerpo diplomático. Los nuncios son primeros en el orden de precedencia de los agentes diplomáticos. Designación de los agentes diplomáticos Antes de acreditar a una persona como jefe de misión el Estado acreditante debe asegurarse de que dicha persona a obtenido el consentimiento, el asentimiento del gobierno receptor, para ello debe solicitar de este último el agreement respectivo , si el Estado receptor no lo otorga , la persona propuesta no va a poder ser acreditada, los demás miembros del personal diplomático , consejeros, secretarios, etc. van a poder ser designados libremente, pero en caso de los agregados de FFAA el Estado receptor podrá exigir que se les someta de antemano sus nombres para su aprobación. El Estado receptor va a poder en cualquier momento declarar persona non grata al jefe u otro miembro del personal diplomático de la misión , en este caso al igual que en el caso de la negativa del agreement el Estado receptor no va a estar obligado a fundamentar o motivar su decisión . 87 Privilegios e inmunidades Los miembros del personal diplomático y en menos medida algunos de los demás miembros de la misión diplomática gozan de privilegios e inmunidades diplomáticas en el territorio del Estado receptor. Se ha señalado que el agente diplomático estaría físicamente presente en el territorio del Estado receptor , sin embargo continuaría recibiendo para todos los efectos legales en el territorio del Estado que representa. Así mismo los edificios ocupados por la misiones diplomáticas, constituyen una porción del territorio del Estado enclavado en el Estado receptor. Aún cuando esta es una teoría que contribuye a explicar en líneas generales cual es la situación de los agentes diplomáticos y de los locales de las misiones diplomáticas, en definitiva constituye una ficción que elevada a sus extremos podría llegar a conducir a resultados absurdos.(Teoría de la extraterritorialidad), esta ha sido rechazada por la doctrina moderna. La teoría recogida en la convención de Viena ve la razón de privilegios e inmunidades en la necesidad de garantizar el desempeño eficaz de las funciones de las misiones diplomáticas en calidad de representantes de los Estados. Los principales privilegios e inmunidades son: 1°-. La inviolabilidad , esta ha sido admitida desde hace largo tiempo en la practica de las naciones. Ej: Las 7 partidas. Se extiende a la persona del agente diplomático, su residencia particular, sus documentos, correspondencia y bienes de ella. En virtud de esta inviolabilidad ,el agente diplomático no debe ser objeto de ninguna forma de detención o arresto, es por esto que el Estado receptor debe tratarlo con respeto y adoptar todas las medidas que sean adecuadas para impedir cualquier atentado que se realice contra su persona, libertad, o dignidad. Es así como los funcionarios locales no van a poder entrar a la residencia del agente diplomático sin su autorización , sus bienes no van a poder ser objeto de embargo u otras medidas ejecutivas o cautelares. 2°-.Los agentes diplomáticos gozan de inmunidad de jurisdicción en materia penal del Estado ante el cual se encuentran acreditados , no pueden ser procesados por lo tanto por delitos o faltas que estos cometan, también ellos gozan de esta inmunidad en materia civil y administrativa del Estado receptor, de manera que no pueden ser objeto de un procedimiento judicial. Sin embargo la convención de Viena reconoce algunas excepciones a este principio: En caso de una acción real sobre los inmuebles privados o de una acción sucesoria o finalmente de una acción relativa a cualquier actividad profesional o comercial que sea ejercida por el agente fuera de sus funciones oficiales. Los agentes diplomáticos no tienen la obligación de comparecer como testigos ante los tribunales del Estado receptor, la jurisprudencia de nuestros tribunales ha reconocido y aplicado 2 de los agentes diplomáticos. La Corte Suprema en virtud de sus facultades disciplinarias ha declarado la nulidad judicial------------------------------------------------------------------------------------------------------------ incluso ha declarado la nulidad de sentencia dictada en el juicio respectivo. Finalmente la inmunidad no exime al agente diplomático de cumplir con las leyes del Estado receptor, solo impide que si las infringe se le pueda llevar ante la justicia local. 88 3°-. Se les reconoce una amplia exención en materia de impuestos con algunas excepciones: impuestos directos los que gravan sus bienes inmuebles privados Extensión de los privilegios e inmunidades Se van a extender también a los miembros de la familia que forman parte de la casa del agente diplomático, siempre y cuando estos miembros no sean de la misma nacionalidad del Estado receptor. Se extienden en forma limitada a los demás miembros del personal de la misión y que no sean nacionales del Estado receptor, ni tengan en él residencia permanente. Comienzo y fin de los privilegios Toda persona va a gozar de estos privilegios e inmunidades desde que penetra el Estado para tomar posesión de su cargo y duran hasta que esta persona salga del país o al menos transcurra un plazo razonable para ello la inmunidad no cesa, sin embargo, respecto de los actos realizados por esa persona en el ejercicio de sus funciones como miembro de la misión. Renuncia a la inmunidad de jurisdicción El Estado acreditante va a poder renunciar expresamente a la inmunidad de jurisdicción de que gozan sus agentes diplomáticos y demás personas de la misión. La renuncia de la inmunidad de jurisdicción respecto de las acciones civiles y administrativas no comprenden la renuncia a la inmunidad en cuanto a la ejecución del fallo para lo cual va a ser necesario de una nueva renuncia. Existe una resolución que fue adoptada en la conferencia de Viena sobre relaciones diplomáticas que considerando la posibilidad de que el invocar la inmunidad diplomática puede en ciertos casos derivar a las personas del Estado receptor de utilizar los recursos a que tengan derecho en virtud de la ley, y así como recomienda que el Estado acreditante renuncie a la inmunidad de los miembros de las misiones con respecto a las reclamaciones de carácter civiles entabladas por particulares del Estado receptor cuando pueda serlo sin perjuicio del desempeño de la función de las misiones y que cuando no renuncia a esta inmunidad el Estado acreditante ponga máximo empeño en lograr una justa solución a las reclamaciones. Finalmente si un diplomático entabla una acción judicial no va a poder invocar la inmunidad de jurisdicción respecto de cualquier reconvención directa ligada a la demanda principal. Termino de las funciones 89 Según la convención de Viena las funciones del agente diplomático terminaran principalmente: -. Cuando el Estado acreditante comunique al Estado receptor que las funciones del agente diplomático han terminado. -. Cuando el Estado receptor comunique al Estado acreditante que se niega a reconocer al agente diplomático como miembro de la misión. El Estado receptor puede en cualquier momento y sin tener que exponer los motivos, comunicar al Estado acreditante que el jefe u otro miembro del personal de la misión no es aceptable. El Estado acreditante por su parte deberá entonces retirar a esa persona o ponerle termino a sus funciones según corresponda. Los cónsules Son agentes oficiales sin carácter diplomático que un Estado establece en la ciudad de otro con el fin de ayudar a sus nacionales, recoger información básica de carácter comercial, extender visas, pasaportes, y actuar como ministro de fe, etc. Los cónsules no representan a los Estados que los envían, y en consecuencia no tienen carácter diplomático , ellos son mas bien órganos estatales que ejercen funciones en el territorio de otro Estado; la institución consular es mas antigua que la diplomática , pero en su forma actual data del siglo XVI , en un comienzo los comerciantes de un país que desempeñaban sus actividades en otro elegían un cónsul entre ellos mismos, mas tarde los Estados establecieron servicios consulares y acreditaron cónsules de protección en los países extranjeros. Hasta hace poco las relaciones consulares entre los países estaban regidas por tratados bilaterales y además por la costumbre internacional. En 1963 una conferencia internacional reunida en Viena adopto una convención sobre relaciones consulares, la cual contiene reglas detalladas sobre esta materia. En los tratados y en la practica se distinguen entre los cónsules: a) De profesión son funcionarios permanentes del Estado que los esta enviando y por esto desempeñan funciones exclusivamente consulares y que tienen en principio la nacionalidad de dicho Estado. Gozan de mayores prerrogativas. b) país. Honorarios, ejercen una profesión u oficio en el país en que actúan y pueden ser nacionales de ese El cónsul va a ser provisto por el Estado que lo esta enviando de un documento conocido como carta patente o letras patente , que acredita la caliad de tal. Este documento se transmite al Estado en que el cónsul va a ejercer sus funciones y este es admitido al ejercicio de sus funciones por una autoridad del Estado receptor llamado execuatur . Si el Estado receptor revoca el execuatur termina la función del cónsul, por su parte los cónsules no están sometidos a la jurisdicción de las autoridades judiciales o administrativas del Estado receptor por los actos ejecutados en el ejercicios de sus funciones consulares. El cónsul no va a poder ser juzgado por tales actos ante la justicia local, en cambio van a estar sometidos a la justicia local por los actos de carácter privado. 90 Las inmunidades de que gozan los cónsules son bastante mas restringidas que las que gozan los agentes diplomáticos. La determinación de que si un acto ha sido realizado o no en el ejercicio de sus funciones consulares puede en determinados casos presentar algunas dificultades. Los locales de los cónsules gozan de inviolabilidad por lo tanto las autoridades locales no pueden entrar en la parte de ellos que se utilice exclusivamente para el trabajo de oficina del respectivo cónsul , los archivos y documentos consulares serán siempre inviolables donde quiera que estos se encuentren y no van a poder ser examinados y registrados por las autoridades locales bajo ningún respecto. Otros representantes de los Estados Los Estados pueden actuar en el ámbito internacional por medio de : a-. Misiones especiales que un Estado envía para tratar un asunto determinado. b-. Delegaciones a conferencias y congresos internacionales. c-. Delegaciones permanentes ante órganos internacionales. d-. Delegaciones especiales ante órganos internacionales como las delegaciones enviadas cada año a la asamblea general de la O.N.U. Los miembros de estas misiones o delegaciones, archivos, bienes y los locales que estos ocupan gozan también de algunos privilegios e inmunidades. Asilo diplomático En tiempo de trastornos políticos ( revoluciones, guerra civil, etc.) las misiones diplomáticas que están acreditadas en un país han otorgado asilo a personeros del régimen depuesto o del intento revolucionario fallido. El asilo diplomático se a ha practicado principalmente en América Latina pero ha tenido aplicación ocasional en otras partes del mundo, este puede concederse solo en los locales de las misiones diplomáticas y por eso su nombre. También puede otorgarse en los buques de guerra y en las aeronaves y campamentos militares. Este no puede otorgarse en consulados. } Para que proceda es necesario que exista un estado de conmoción interna en el país en el que se este habilitado y que la persona que se asila este perseguida por delitos o motivos políticos, en consecuencia según doctrina no procede conceder asilo al inculpado o reo de delitos comunes. La misión diplomática que ha concedido el asilo deberá informar de ella al gobierno local y va a poder solicitarle un salvo conducto, para que la persona asilada abandone el país, por su parte el gobierno local podría aceptar el salvo conducto, pero así mismo podría negarse a ello si considiera que el asilo no es procedente. 91 ¿Quien va a calificar en caso de desacuerdo la naturaleza __________ o política de los hechos por los cuales se persigue al asilado? El Estado asilante va a poder hacer esta calificación pero de una manera provisional no de un modo definitivo ni menos obligatorio para el Estado territorial, toda vez que este ultimo tiene derecho a objetar esta calificación y si lo hace va a surgir entre los 2 Estados una controversia internacional, la persistencia en el desacuerdo va a significar que se prolongue la hospitalidad forzosa del asilado en el local de su refugio, pero en caso alguna va a poder la autoridad local extraer por la fuerza al asilado del lugar en que se encuentra. Los Estado americanos han celebrado entre sí convenciones sobre el asilo. Ej: convención de la Habana en 1928 ; convención de Montevideo en 1933 y la de Caracas en 1954. Existe un caso :”Caso Haya de la Torre ”de 1949: Meses después de que ocurriera un intento revolucionario en el Perú, el político peruano Víctor Raúl Haya de la Torre , obtuvo un asilo en la embajada de Colombia en Lima ( Perú) solicitando el salvo conducto por la embajada , las autoridades peruanas lo denegaron y exigieron que el asilo terminara porque Haya de la Torre era responsable de delitos comunes. Después de sostener una larga correspondencia diplomática infructuosa, ambos países acordaron sostener que acudirían a la Corte internacional de justicia, la que declaro en su sentencia que la calificación de los hechos incriminatorios , es decir, si ellos tenían o no el carácter de políticos solo podía ser hecho por el Estado asilante de una manera provisional pero no de una manera definitiva y obligatoria para el Estado territorial o local , este ultimo podía objetar la calificación provisional realizada por el Estado asilante caso en el cual surgía entre ambos una controversia. La Corte Considero que de los hechos de los que se acusaba a Haya de la Torre tenían carácter político pero que el asilo habría sido otorgado sin que hubiera carácter urgente ,es decir, sin que la situación interna del Perú lo justificara en ese momento por esta razón la Corte decidió que el asilo en estudio debía terminar sin embargo el tribunal no señalo la manera practica de poner termino al asilo, pero en una decisión posterior declaró que Colombia no estaba obligada a entregar al asilado a las autoridades peruanas. La corte no indico por lo tanto como poner termino al asilo sin entregar al asilado y este siguió gozando de la forzosa hospitalidad de la embajada colombiana por varios años hasta que los 2 países convinieron una forma de ponerle termino y que el asilado abandonara el Perú. Concepto y características de los órganos internacionales El 1° intento de organizar a la comunidad internacional en un ente político se realizo al termino de la primera guerra mundial con el establecimiento de la sociedad de naciones, pero de hecho las primeras organizaciones fueron a causa del desarrollo tecnológico del siglo XIX en que los Estados se encontraron individualmente interpretados para hacer frente a las consecuencias y efectos que algunas de estas manifestaciones representando para su soberanía , como por ejemplo el caso de las telecomunicaciones o las transformaciones de materiales que representaban para la sociedad de aquella época la utilización del vapor, electricidad, el motor ,etc. Las comunicaciones como la radio o telégrafo van a adquirir una dimensión que ciertamente las transformaba en inimaginables para los Estados .Las fronteras para los Estados sin ningún control, el 92 desarrollo industrial con las invenciones y descubrimientos hizo necesario ocuparse de la defensa de los derechos de propiedad industrial y lo mismo se produce en el campo de la propiedad intelectual, por lo tanto se hace imperativo ordenar las operaciones de este nuevo mundo tecnológico, para lo cual había que buscar fuera de las fronteras algún tipo de entendimiento que viniera a regular estas nuevas tecnologías que escapaban de las facultades soberanas de los Estados. Para este efecto se convocaron conferencias internacionales para estudiar estas materias y sus efectos en la vida diaria . Muchas de estas conferencias requerían de una evaluación periódica y es así como se toma la decisión de crear cuerpos permanentes que estuvieran además dotados de __________ y que mantuvieran los problemas bajo un estudio ,y que propusieran a los estados partes las recomendaciones y regulaciones __________. Así surgen los primeros organismos internacionales, como por ejemplo en 1905 se crea la convención de agricultura. Con estos ensayos y la experiencia adquirida en el terreno multilateral en diversas áreas se llego en 1918 pero en ninguno de ellos aparecía el elemento político contingente , todas obedecían a necesidades colectivas para hacer frente al avance tecnológico . Fue por lo tanto _________________de crear una _______________ política internacional, con anterioridad a ella hay antecedentes de orden doctrinario en el pensamiento de los tratadistas.(Kant, concepción bolivariana, etc.). Características Todas ella tienen elementos necesariamente comunes y ellos son: 1)Existencia de un acto jurídico creador el cual va a determinar la finalidad de la organización internacional, su estructura, funcionamiento, etc. Este acto puede llamarse carta, constitución, convención, constitutivo, etc. Y debe ser ratificado por las partes con lo cual se solemnizan sus derechos y obligaciones. 2)Están compuestos por sujetos de derecho internacional en un sentido amplio ya que en atención a que se encuentran organismos en que participan plenamente entidades que no son sujetos clásicos de derecho, como la O.L.P. 3)Están dotadas de órganos permanentes los cuales son distintos e independientes de los miembros de la organización ____________________de conferencias y compresos en el sentido tradicional. Estos órganos se encargan de llevar a cabo los objetivos de la organización y en ellos se va a formar la voluntad colectiva de la propia organización que jurídicamente es diferente de la de sus miembros. 4)El organismo tiene un carácter estable , permanente, aún cuando sus funciones no las ejercite en forma continuada . 5)Cuenta con un secretario propio 6)Tiene su propio financiamiento el cual se realiza mediante contribuciones directas y obligatorias de sus miembros que se expresan mediante cuotas establecidas por negociación. Esto contribuye a rea firmar la 93 independencia y autonomía del organismo respecto de otras entidades por lo tanto un organismo internacional que no tenga configurada estos 6 elementos difícilmente tiene esa calidad. Definición de organización internacional “Es una asociación que se extiende por sobre las fronteras de un Estado y que adopta una estructura permanente”. “Una entidad integrada por sujetos de derecho internacionales dotada de una estructura__________________- su instrumento constitutivo”. Órganos de las organizaciones internacionales Cualquiera sea el tipo de organismo internacional, su estructura va a ser compuesta de 3 tipos de órganos: 1)Una asamblea deliberante de carácter plenaria, en ella participan todos los miembros que han firmado el instrumento constitutivo de______________-que esta establecida en sus estatutos (anual, semestral, etc.)y tiene competencia general y amplia como la máxima autoridad de la organización, este cuerpo deliberante recibe en la practica denominaciones como por ejemplo naciones unidad y OEA. se habla de asamblea general ,pero en la OIT se habla de conferencias generales de carácter internacional. 2)Existe además un órgano ejecutivo que puede llamarse consejo, comité ejecutivo, junta ejecutiva, pero a diferencia de la anterior___________________________ y sus miembros son elegidos por la asamblea general. Hay organismos que tienen ciertos criterios excepcionales para la elección de sus miembros, en algunos casos va a primar un criterio respecto del monto de los aportes, como en el caso del fondo monetario internacional. Estos consejos ejercen funciones ejecutivas en virtud de sus propios estatutos. La competencia del órgano ejecutivo, por regla general se limita al marco de los propios reglamentos establecen, además se reúnen en forma periódica siendo de fácil tramite su convocatoria. 3)Existe un órgano administrativo(secretaria), no se concibe un órgano internacional que no tenga su propia secretaria que es financiada por los aportes de los Estados miembros, a su cabeza esta el secretario el cual es responsable de la marcha administrativa de la organización así como el ejecutar de las decisiones del ejecutivo. Breve resumen 1-.La sociedad de las naciones tuvo competencia política. 2-. Fue el primer intento de organización política internacional, por lo mismo representa una etapa importante en la evolución tanto del derecho internacional como de la sociedad internacional. La sociedad de las naciones respeto la soberanía de sus miembros dándole el derecho de veto a cada uno de ellos por lo que este intento además es verdaderamente democrático. En este sentido naciones unidas solamente entrega el derecho de veto a los miembros del consejo de seguridad, la sociedad de las naciones en sí 94 misma no respondió a las esperanzas que se cifraron toda vez que no tuvo el poder para imponer a los estados miembros un comportamiento de acuerdo a los principios que aceptaron respetar al suscribir el pacto de la sociedad de las naciones, por lo tanto desde el punto de vista político el balance es negativo. En el campo de la cooperación el papel que desarrollo La Sociedad de Naciones Unidas fue mas eficaz. En el ámbito económico creo la organización económica y financiera que se ocupo entre otras materias de las relaciones económicas en lo internacional. En la salud creo la Organización de la higiene, antecesora de la Organización Mundial de la Salud. Organización de naciones unidas. A pesar que la Sociedad de las Naciones tuvo un balance negativo, jamás se abandonó la idea de establecer una nueva organización internacional. Por el contrario , siempre se pensó en crear una nueva y más perfeccionada. Prácticamente el que no se enunciaran principios bajo los cuales se organizaría la post guerra. Entre ellos estuvo siempre considerada una organización internacional. Las naciones unidas a diferencia de la sociedad de naciones, debía presentar un cuadro de la familia humana en una escala universal, por lo tanto todos los pueblos del mundo. Así como los territorios que a la época de creada las naciones unidas eran colonias. Solo participaron inicialmente los aliados y países naturales. 5 Reuniones que precedieron a las naciones unidas. Durante la segunda guerra mundial, se producen estas reuniones. La idea de las naciones unidas a esa altura era popular, que Roosvelt lo utilizó con el objeto de ganar adeptos, de ganar apoyo para una política exterior que estuviera basada en la responsabilidad internacional, y naciones unidas le suministró el pretexto para luchar en contra de la ____________ actitud de aislamiento que vivía EEUU del mundo internacional. La primera reunión conocida como la Carta del Atlántico. Se celebró a bordo del buque inglés “Prince of Waves” (El príncipe de las olas), en medio del Atlántico a costas de Terranova. En ese buque se reunieron el presidente Roosvelt y el primer ministro Churchill.____________ un documento conocido como la carta del Atlántico, que es el primer intento por juntar voluntades en busca ______________ Este documento es una declaración conjunta de ambos gobernantes en la que se esbozan grandes__________ de la futura política y de los principios que debían regir la paz en el futuro. De hecho eran 8 principios que se entendían iban a sustentar la paz de post-guerra. Posteriormente se celebró la “declaración de naciones unidas”(2) que fue formulada en Washington el primero de enero de 1942 y suscrita por 26 países. En ella, junto con asumir los países firmantes el compromiso de no firmar una ______ separada, se comprometieron a luchar para obtener la derrota total de Alemania, Italia y Japón, y se propuso la creación de una organización de naciones unidas, la que fue incluida en la declaración que en esa oportunidad se emitiera. Además se establecieron comités de expertos, y llegado el momento se intercambiaron puntos de vista entre los tres ______, sugiriéndose que se celebrara una conferencia de expertos, la cual se conoce como la “Conferencia de Damberton Oaks”(3). Esta conferencia se realizó en dos etapas , entre los meses 95 de octubre y agosto de 1944. De ella salen propuestas concretas llamadas “Propuestas de Damberton Oaks”, que en 12 capítulos van a dejar asentadas las bases de la futura organización de naciones unidas. “Conferencia de Yalta” (4) que queda en Ucrania. Se realiza en Ucrania porque así lo quiso Stalin. Se lleva acabo entre el 4 y el 11 de Febrero de 1945. en ella participan Roosvelt, Churchill y Stalin. Se señala que en esta reunión se trató en detalle el problema del veto en el consejo de seguridad. Por último está la Conferencia de San Francisco, el 25 de abril de 1945 y en ella participaron 50 Estados. Los documentos de trabajo fueron los proyectos desarrollados en Damberton Oaks, y Yalta, y las enmiendas que sugirieron en ese acto varios de los países invitados. En esta reunión , América Latina tuvo un papel destacado, y a sus iniciativas y acciones se debieron muchos de los futuros preceptos contenidos en la Carta. Particular importancia tuvo América Latina en la redacción de los asuntos_________. Debido a su uniformidad se logró que se incluyera al castellano como lengua oficial de la organización. Se logró asimismo por una fuerte presión de los países marginales (países de América Latina), incluir un capítulo sobre la necesidad de conducir a las colonias hacia un país autónomo. El 25 de junio de 1945 en el teatro de la ópera de San Francisco se aprobó por unanimidad la Carta de Naciones Unidas y el estatuto de la Corte Internacional de Justicia, el cual forma parte integrante de la Carta. Al día siguiente ambos documentos fueron firmados por 5 países ya que se agregó en el último minuto Polonia. La carta entró en vigencia el 4 de octubre de 1945 y fue ratificada por la mayoría de los países firmantes. Esta carta es un tratado internacional, en virtud del cual se instituye una organización internacional, seguida de un apéndice con el texto de la Corte Internacional de Justicia. Clasificación organización internacional. No admiten clasificaciones rígidas, pero en razón de funciones pueden ser generales y especiales: a) Generales: Comprenden el conjunto de las actividades. b) Especializadas: Tiene un objetivo delimitado, por ejemplo, la OIT, OMS, etc. Algunas organizaciones internacionales tiene base mundial, como es el caso de la ONU, y otras tienen base regional como la OTAN. Propósitos y principios de Naciones Unidas. Han sido definidos en términos amplios, lo que ha dado lugar a interpretaciones amplia. El artículo 1 establece los principios de Naciones Unidas: 1) Mantener la paz y seguridad internacional. 2) Fomentar entre la naciones las relaciones de amistad, apoyando e impulsándola igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos. 3) Proveer las operaciones internacionales. 96 4) Servir de centro o de foro para armonizar los esfuerzos por alcanzar los propósitos de Naciones Unidas. 16/10 El artículo primero señala los propósitos de la carta: 1º mantener la seguridad internacional. 2º fomentar entre las naciones. El artículo 2 dice cuales son los principios que han de enumerar la conducta de los Estados en la realización de los propósitos de la organización de la ONU: 1) Igualdad soberana de todos sus miembros, sin embargo, este principio se contradice con otros y particularmente se contradice con el artículo que instituye el derecho de voto que tienen ciertas naciones (este derecho se estudia en el consejo de seguridad). 2) Principio de la buena fe en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados. La incorporación de este artículo solo ayuda para incluir una variedad más al documento que estamos estudiando. Este es un principio que para ser guía de interpretaciones en el cumplimiento de las obligaciones no ayuda mucho y que su inclusión no aporta ningún esfuerzo a la obligación de respetarlo. 3) Obligación de los Estados partes de solucionar pacíficamente los conflictos internacionales. Este sí es un paso importante en la evolución de la sociedad internacional hacia un régimen de derecho. 4) La prohibición del uso o las amenazas del uso de la fuerza contra la integridad territorial de cualquier Estado. Este es un principio que la sociedad internacional ha estado elaborando y su progresiva observancia constituiría una de las bases esenciales para el mantenimiento de la paz. 5) Obligación de apoyar a ONU en las acciones que ejerza de acuerdo con la carta de la ONU. Esto ofrece dos aspectos: a) Hay que apoyar a la organización, por lo demás es algo lógico él sustentar a organización a la cual libremente se asoció. b) Obliga a los Estados miembros a abtenerse de ayudar a aquel Estado en contra del cual la organización estuviera realizando una acción coercitiva. Sin embargo, en esta materia la URSS violó abiertamente este principio al ayudar a Corea del Norte cuando la ONU realizaba una acción en contra de dicho Estado. 6) La extinción de las obligaciones de la Carta de la ONU a los países o Estados que no son miembros. Esto fue en el fondo una imposición de los principios y del ordenamiento político de los países que habían sido derrotados en la segunda guerra mundial. 7) No intervención de la ONU en los asuntos que son de jurisdicción interna de los Estados. Este es un principio que se mantuvo ya que se encontraba igualmente consagrado en el pacto de la Sociedad de las Naciones, este principio ha dado lugar a grandes controversias y en la práctica su interpretación sigue ofreciendo incertidumbre, los votos que emiten los Estados en la Asamblea General y en el Consejo de Seguridad, están influidos casi siempre por consideraciones políticas. Es así como lo que para algunos puede ser considerado intervención mañana no lo será, si se dirige en contra de otro Estado. En general la interpretación tiende a ser restringida en el caso de los Derechos Humanos. 97 8) Promover el respeto universal de los Derechos Humanos. Este principio no está incluido en el artículo segundo en estudio, sin embrago está consagrado en el artículo 55, dentro del Capítulo Cuarto que se refiere a la cooperación Internacional, Económica y Social. Estados Miembros. Existen dos clases de miembros, lo que en modo alguno significa una discriminación; es una consecuencia directa de la realidad política (artículo 3). Existen: A) Los Estados miembros fundadores u originales. Aquellos que participaron en la reunión del San Francisco y se suscribieron en es oportunidad (1951). B) Estados miembros admitidos: los que con posterioridad a San Francisco han solicitado la incorporación a ONU, a través de los procedimientos que para tal efecto se contemplan, y cumplir con las condiciones y requisitos que se exigen. La admisión de un Estado a ONU se efectúa por una decisión de la Asamblea General, pero a recomendación del Consejo de Seguridad, donde deben concurrir los votos favorables de los 5 miembros permanentes (Rusia, China , Francia, Reino unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, EE.UU.). Para ser admitido como Estado, miembro la Carta contempla 5 condiciones básicas. 1) Ser Estado. Esta fue una condición que se le exigió a aquellos Estados que solicitan ser admitidos, sin embargo, no fue válida para los países fundadores. Entre ellos estaban Bielorrusia y Ucrania que entonces no eran Estados. También los casos de Filipinas e Indias, que fueron países asignatarios, pero que al momento de serlo no eran Estados independientes. 2) Que sea un país o un Estado amante de la paz: tanto el contenido de esta condición como su interpretación son eminentemente políticas y por lo igual son confusos y vagos. Tal vez se pueda explicar como una consecuencia de que la carta de ONU nació durante una guerra. 3) Un Estado debe aceptar las obligaciones consignadas en la carta de la ONU: requisito obvio ya que al firmar este compromiso se supone una buena fe y una voluntad de cumplir con sus disposiciones. 4) Que el Estado este capacitado para cumplir con las disposiciones de la Carta. 5) Que se haya impuesto cumplir las disposiciones de la Carta. Quizás esta es la condición especial más subjetiva de todas las otras. El artículo 6 habla de la expulsión de un Estado, la que procede por la violación repetida de los principios que consagra la Carta de la ONU por parte de un Estado miembro. 98 Ésta la realiza la Asamblea General previa recomendación del Consejo de Seguridad. Hasta hoy en día no se a expulsado a ningún Estado , pero si los países africanos hicieron gran esfuerzo en 1970 para que expulsaran a Sudáfrica, pero nunca encontraron los votos suficientes. Suspensión del derecho de voto(artículo 19). Procede cuando un Estado miembro está en mora en el pago de sus cuotas y cuando ésta deuda sea igual o superior al total de las cuotas por los 2 años anteriores completos. Francia y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1955 y 1956 casi concurren en esta sanción. Impugnación de la representatividad (se dio con China). Más allá de la impugnación de las credenciales de un Estado miembro se ha producido el cuestionamiento de la representatividad del Estado por parte de un sector que reconoce a otro poder como el legítimo representante de un país, y por lo tanto el derecho a ocupar el asiento ante la organización de ONU, o bien, se impugna la representatividad de la delegación que está representando en este momento al primer Estado miembro. Ejemplo: Impugnación de la representatividad de la república de China ante ONU, por lo tanto ante el Consejo de Seguridad de esta organización. Organismos de ONU. Naciones unidas tiene 6 grandes organismos que se conocen como organismos principales: 1) 2) 3) 4) 5) 6) La Asamblea General. Consejo de Seguridad. Consejo Económico y Social. Consejo de Administración Fiduciaria. Corte Internacional de Justicia. Secretaría General La Asamblea General. Está regulada en el artículo 9 de la Carta y es un cuerpo plenario donde están interpretados y representados todos los Estados miembros, donde todos tienen el mismo poder de voto. Esta es la tribuna o el foro más importante de las naciones de la época moderna. Es una organización deliberante y de negociación por excelencia. 99 Se reúne ordinariamente una vez al año, puede reunirse en forma extraordinaria cuando la convoca el Secretario General, o a solicitud del Consejo de Seguridad, o a solicitud de la mayoría de los Estados miembros. En algunos casos se programan con antelación sesiones extraordinarias por temas específicos, aunque no siempre son urgentes. Por otra parte la Carta no contempla sesiones de urgencia de la Asamblea General porque los redactores de la carta, las grandes potencias, establecen que algo es urgente cuando se refiere a la paz y ésta es de competencia del Consejo de Seguridad, donde ellos tienen derecho a voto. Sin embargo, después de la reunión de San Francisco y debido a una crisis en 1950, se aprobó la primera resolución, “Resolución pro paz”, que entregó a la Asamblea General algunas facultades relacionadas con la paz y seguridad, y la facultad de convocarse la Asamblea General en reuniones de emergencia, la que puede ser convocada por el secretario general de ONU a solicitud de cualquiera de los 9 miembros del Consejo de Seguridad, es decir, no opera la institución del voto, o también por la mayoría de los miembros de la organización. En virtud de esta convocatoria, la Asamblea General de ONU puede reunirse en un plazo de 24 horas. La Asamblea General elige anualmente un presidente y 21 vicepresidentes. La presidencia se vota todos los años en función de las áreas geográficas en la que está dividida la organización (Chile ha presidido esta asamblea en 1955 siendo Don José Masas Fernández). Para seccionar el plenario, necesita de un quórum de asistencia de a lo menos un tercio de los miembros presentes en la sala. El artículo 18 menciona cuales son los asuntos importantes y establece que las decisiones que la Carta exige que la Asamblea General adopte por los dos tercios de sus miembros son: 1) 2) 3) 4) 5) 6) Decisiones relativas al mantenimiento de la paz y seguridad internacional La elección de miembros no pertenecientes al Consejo de Seguridad. La elección de miembros para el Consejo Económico y Social Expulsión de miembros. Reforma de la Carta (artículo 108). Elección de miembros para el Consejo de Administración Fiduciaria. 7) 8) Elección de miembros nuevos. Etc. La Asamblea General carece de facultades para emitir resoluciones de carácter obligatorio, las adopta por mayoría de votos, y solo vinculan moralmente a los Estados que las han votado de un modo afirmativo. Sin embargo, aún cuando las resoluciones de ONU no son vinculantes, pueden instituir efectos jurídicos, constituir pruebas del derecho consuetudinario a la correcta interpretación de la carta. Competencia de la Asamblea General: Existen tres tipos de competencia: a) General: son aquellas cuestiones en que puede deliberar y adoptar resoluciones. 100 1) Específicas: en donde adopta acuerdos jurídicamente obligatorios. 2) Excepcional: son aquellas materias que son tratadas en virtud de la resolución unión pro paz. a) artículo 10: La Asamblea general puede discutir: cualquier asunto dentro de los limites de la carta, y hacer recomendaciones a los Estados miembros y al Consejo de Seguridad. Sin embargo esta facultad queda suspendida en el caso que el Consejo de Seguridad estuviere estudiando o tratando la misma materia, controversia o situación. En este caso va a ser el secretario general de ONU el que va a informar a la Asamblea General con el consentimiento del Consejo de Seguridad sobre todo asunto que estuviere relacionado con el mantenimiento de la paz y que estuviere siendo tratado por el Consejo de Seguridad 1) Aquellas que se refieren a principios generales de cooperación en el mantenimiento de la paz e incluso principios que se refieren al desarme , sobre esto puede hacer recomendaciones al Consejo de Seguridad o a sus miembros. 2) Cuestiones relativas al mantenimiento de la paz: sobre esto la Asamblea General: deberá remitirla antes o después de su discusión. 3) Arreglo pacífico de situaciones, esta competencia que es amplia, la Asamblea General puede llegar a hacer recomendaciones a las partes para lograr el arreglo pacífico de las controversias sea cual fuere su origen. 4) Puede promover la realización de estudios de cooperación en materia internacional en el campo político, y la promoción del derecho internacional en el campo económico, social y cultural (aquí se incluyen los derechos humanos y las libertades fundamentales). 5) Dentro de esto está la facultad de admitir, expulsar y suspender Estados miembros. 6) Elegir miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. 7) Elegir miembros del Consejo Económico y Eocial, Consejo de Administración Fiduciaria, Corte Internacional de Justicia. 8) Puede recibir informes de los consejos, Secretario general y otras organizaciones. b) Dice relación con la facultad de la Asamblea General para adoptar decisiones que jurídicamente son obligatorias para los Estados miembros (artículo 108: reformar carta de ONU con los dos tercios de los votos de sus miembros cuya ratificación debe incluir a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, en este sentido significa que hay un veto en los efectos posteriores a la decisión de la asamblea general. 1) Puede dictar su propio reglamento. El artículo 21 señala que va a poder dictar normas sobre la situación jurídica de sus funcionarios, secretaría general, secretario general y de los magistrados y secretaría de la Corte Internacional de Justicia. 2) Fijar cuotas y contribuciones(artículo 17). En el mismo artículo está el aprobar su presupuesto. 101 3) Establecer los cuerpos subsidiarios que la asamblea general estime competentes, ejemplo: la Comisión de Derecho Internacional, en su época el comité especial sobre la descolonización. 17/10 No está establecida en la carta de la ONU y se deriva de la aprobación de la resolución 377 del 3 de noviembre de 1950 “Unión pro paz”, en virtud de ella la Asamblea General va a poder reunirse en periodos de emergencia dentro de las 24 horas siguientes a su convocatoria, ya sea a solicitud del Consejo de Seguridad por una mayoría de votos sin que sea necesaria la concurrencia en esos 9 votos de todos los miembros permanentes de Consejo de Seguridad y también puede ser convocada por la mayoría de los miembros de la Asamblea general. La particularidad de este tipo de reuniones de emergencia va hacer que la asamblea pasa a asumir funciones privativas del Consejo de Seguridad en el mantenimiento de la paz. La resolución 377: Resuelve que si el Consejo de Seguridad por falta de unanimidad de sus miembros permanentes deja de cumplir con su responsabilidad primordial: mantener la paz y seguridad internacional. En todo caso el que resulte haber una amenaza para la paz, un quebrantamiento de la paz o un acto de agresión, la Asamblea General va a examinar inmediatamente el asunto con miras a dirigir a los miembros recomendaciones apropiadas para la adopción de medidas colectivas, incluso en caso de quebrantamiento de la paz o agresión, el uso de la fuerza. Cuando fuere necesaria fin de mantener la paz y seguridad internacional. Esta resolución se aprobó durante la guerra de Corea en momentos en que la URSS estaba boicoteando las sesiones del Consejo de Seguridad, en ausencia soviética, el Consejo de Seguridad declaró que la invasión de Norcorea a Corea del Sur, constituiría un quebrantamiento de la paz, dos días después de la invasión en Corea, pedía a los miembros de la ONU proporcionar ayuda a Corea del Sur. Aprovechando la ausencia soviética, el Consejo de Seguridad aprobó la recomendación facultando la convocatoria de la Asamblea General. Fue entonces cuando la Asamblea General aprobó la resolución “unión pro paz”. En síntesis, cuando el Consejo de Seguridad está facultado por la institución del veto (en 1950 se debatió si las ausencias de un miembro permanente del consejo de seguridad constituía o no un veto), la Asamblea General va a estar facultada para asumir ala responsabilidad sobre la paz y seguridad. Esta resolución es impugnada desde un punto de vista jurídico y político, y en el fondo en la práctica le ha dado a la Asamblea General una poderosa facultad en el dominio de la paz, en la aplicación de esta resolución la Asamblea General se ha reunido de emergencia para conocer situaciones de crisis graves internacionales en que el Consejo de Seguridad se ha visto paralizado (1950 Corea, 1956 Crisis Canal de Suez, 1960 Guerra civil en el Congo, 1967 Guerra en el ,medio oriente, 1980 Afganistán), en todos estos casos se ha recurrido a la asamblea general ante la falta de unanimidad de los miembros permanentes del Consejo y ante la imposibilidad de aplicar medidas coercitivas. Contribuciones. 102 Ellas se refieren al monto de lo que paga un Estado miembro y está determinada principalmente por su ingreso nacional total, y este INT. en relación a los otros Estados miembros. Existe una comisión de cuotas que establece las posibilidades de las contribuciones, pero será la Asamblea General quien finalmente va a fijar los porcentajes con que cada Estado va a contribuir al prorrateo de los gastos de la organización. Por ejemplo EEUU el 25% del gasto total de la ONU, Alemania el 8,31%, Inglaterra el 7%, Brasil el 1,24% y Chile el 0,07% del total de los gastos de la ONU. El voto en la Asamblea General. La Asamblea General deliberará siempre por mayoría de votos : a) mayoría simple: la mitad mas uno de los miembros presentes en la sesión. b) Para aquellos acuerdos que sean asuntos llamados importantes, va requerir del voto de los dos tercios de los miembros presentes en la sesión. Valor jurídico de las resoluciones de la Asamblea General. El hecho de que la Asamblea General sea el organismo plenario de alguna, manera el foro de mayor categoría de la sociedad contemporánea y esté integrado además por casi la totalidad de los Estados independientes, le confiere una especial significación a sus resoluciones, en tanto en el plano político, moral y jurídico. Las resoluciones aprobadas obligan moralmente a aquellos países que las votaron favorablemente, no así a aquellos países que se abstuvieron o votaron en contra. Entre las resoluciones de la Asamblea General, ocupan un lugar de excepción las “declaraciones”. El valor jurídico de una declaración es muy diferente al de una simple resolución, las declaraciones por el contrario aprobadas por unanimidad tienen especial fuerza que incluso representan un valor para los países que no son miembros de la ONU. En tanto que una declaración aprobada por consenso es solo demostrativa de un sentir generalizado de los países respecto de una determinada materia . En resumen el valor jurídico de una declaración y su fuerza van a estar determinadas por los siguientes hechos: 1) La intención de enunciar derechos políticos. 2) Mayoría con la que haya sido adoptada . 3) Contenidos de la misma . 4) Práctica posterior de los Estados. Tipos de resoluciones de ONU. simples resoluciones. declaraciones . las resoluciones aprobadas por consenso. 103 Todas con los 4 Requisitos. Consejo de Seguridad. Esta integrado por 15 miembros de los cuales 5 son miembros permanentes y 10 son miembros no permanentes que duran 2 años en el cargo Miembros permanentes : Rusia , China , Francia , EEUU, Reino Unido de Gran Bretaña y Irlanda del norte . Miembros no permanentes :están distribuidos por áreas geográficas correspondiendo 2 asientos a Asía ,3 a África , 2 a América Latina y 3 a Europa. Los acuerdos del Consejo de Seguridad se adoptan por mayoría de votos , lo que para todos los efectos hoy son 9. Si son asuntos importantes, dentro de los 9 deberían quedar incluidos los 5 miembros permanentes, la oposición de uno de ellos basta para que no se produzca el acuerdo y esto es conocido como veto. Para aquellos asuntos que son de procedimiento, la mayoría va a ser de 9 votos cuales quiera sean sus miembros, es decir, puede haber acuerdo en los asuntos de procedimiento sin la concurrencia de todos los miembros permanentes. Veto. Cada uno de los miembros del Consejo tiene un voto, las decisiones sobre cuestiones de procedimiento deben ser tomadas por el voto afirmativo de los 9 miembros, por ejemplo: 1) Inscripción de un problema en el orden del día. 2) Conducción del debate en el Consejo de Seguridad. 3) Invitación a participar en el debate. Sin importar que dentro de los 9 votos estén o no los miembros permanentes. Las decisiones sobre las “demás cuestiones” deben ser tomadas también por el voto afirmativo de 9 miembros, pero aquí deben incluirse todos los votos afirmativos de todos los miembros permanentes. El artículo 27 de la Carta ONU nos señala cuales son los asuntos del procedimiento y cuales son las demás cuestiones. La exigencia de que las resoluciones sobre cuestiones no procesales, es decir, a contrario sensu, sobre cuestiones de fondo o sustantivas requieran los votos afirmativos de todos los miembros permanentes, permite a cualquiera de ellos oponerse a tal resolución mediante su voto negativo y paralizar así la acción el Consejo, es el llamado veto (término que no aparece en la carta y que significa “me opongo”). La práctica del Consejo de Seguridad a sido uniforme de que la abstención voluntaria o la ausencia de un miembro permanente no impide la adopción de una resolución por el Consejo. 104 El doble veto. El problema del doble veto deriva del procedimiento para decidir si un asunto es de procedimiento o de fondo, aplicando el veto en esa instancia. Una vez que se decide que la materia tratada es de fondo, sustantiva, o según la carta es de aquellas otras cuestiones, vuelve a aplicar el veto. Antiveto (“veto de los pobres”). Para adoptar cualquiera resolución de fondo o de procedimiento se requieren 9 votos. Los 10 miembros no permanentes se reúnen para que no se tome ninguna resolución, para que lo estudie la Asamblea General, o se logra que no se consiga mayoría. Las resoluciones del Consejo de Seguridad son obligatorias no solo para los miembros del Consejo que a votaron favorablemente, sino para todos los miembros de la ONU. El artículo 25 de la carta señala que los miembros de la ONU consideran en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad de acuerdo a esta Carta. Este artículo es la base misma del sistema de seguridad colectiva que tiene la organización de ONU. Existe una opinión de la Corte Internacional de justicia en el sentido de que todas las resoluciones del Consejo de Seguridad son obligatorias para todos los Estados miembros de la organización, incluso para los que no son miembros. Para algunos autores la instancia del veto aparece como el germen de parálisis en el funcionamiento de la organización en los asuntos de mayor importancia, la cátedra cree que se equivocan porque ella da estabilidad a la ONU. Funciones y Poderes. Cualquier Estado miembro de ONU y el Secretario General van a poder llamar la atención del Consejo de Seguridad sobre una situación que estime importante informarle, sobre hechos que considere convenientes o pedir directamente su intervención. Artículo 24: 1) El Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacional. 2) Si la continuación de un conflicto puede poner en peligro el mantenimiento de la paz, el Consejo de Seguridad podrá hacer recomendaciones para resolver la controversia y decidir que medidas serán tomadas para mantener y restablecer la paz. 3) Si el conflicto constituye una amenaza a la paz, el Consejo puede hacer recomendaciones a las partes para que cumplan con las medidas provisionales que consideren necesarias. 105 Competencia. 1) El Consejo de Seguridad está facultado para investigar toda controversia o situación susceptible de originar controversia y determinar si puede poner en peligro la paz. 2) Puede determinar la existencia de una amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión, para tal efecto debe tomar las medidas para mantenerla o restablecerla, las que pueden implicar el uso de la fuerza, ejemplo, bloqueos, operaciones con las fuerzas armadas, o medidas que no impliquen el uso de la fuerza, ejemplo, interrupciones de las relaciones económicas, comunicacionales(cualesquiera que sean) ruptura de relaciones diplomáticas. En la aplicación de medidas coercitivas el Consejo de Seguridad está facultado para recurrir a la utilización de acuerdos u organizaciones regionales. 3) El Consejo de Seguridad es competente para conocer reclamaciones de países por el no cumplimiento por parte de otro Estado miembro, de una falla de la Corte Internacional de Justicia. En este caso el Consejo de seguridad podrá hacer recomendaciones o dictar medidas para la ejecución del fallo. 4) El Consejo de Seguridad puede establecer organismos subsidiarios que estime convenientes. Existe una competencia concurrente (o especial) con la Asamblea General, se necesita de la aprobación de ambos cuerpos para que surtan efecto las siguientes acciones, siendo la asamblea la que las adopta con posterioridad al Consejo, ejemplo, recomendar la admisión de nuevos miembros, suspender o expulsar a miembros, nombramiento del secretario, revisión de la carta. Competencia conjunta que se ejerce simultáneamente con la asamblea general que es la elección del juez de la Corte Internacional de Justicia. Esta elección se realiza simultáneamente, en el mismo momento en ambos organismos. Consejo económico y social. Éste es conocido como ECOSOC, está integrado por 54 miembros elegidos por la Asamblea General, las decisiones de este consejo de toman por simple mayoría de miembros presentes y votantes. Éste va a poder hacer o iniciar estudios e informes y podrá también hacer recomendaciones, formular proyectos de convenciones y podrá convocar a conferencias internacionales, en asuntos económicos, sociales, culturales, educativos y sanitarios. También va a poder hacer arreglos adecuados para celebrar consultas con organismos no gubernamentales (ONG) que se ocupan de materias que están dentro de su competencia, y establece comisiones de orden económico y social, y para la promoción de los derechos humanos. Una de estas comisiones es la de derechos humanos. 106 Consejo de Administración Fiduciaria. Al término de la primera guerra mundial fueron sometidos al régimen de mandatos algunos territorios del imperio otomano y colonias alemanas (Irak, Siria, Palestina, etc). Estos territorios fueron confiados a Estados mandatarios para que fueran administrados en nombre de la Sociedad de las Naciones y en provecho de la sociedad local,. Estos Estados mandatarios debían presentar un informe anual a la sociedad de naciones. La carta de la ONU emplazó este sistema por el de fideicomisos, la finalidad estos es promover el adelanto político de las naciones del territorio y su desarrollo hacia un poder propio o la independencia. La potencia que administraba el territorio ejercía sus funciones en nombre de la ONU ante la cual era responsable. La carta dispone que el responsable de la administración fiduciaria puede aplicarse a las categorías de territorios a) actualmente bajo mandato b) que como resultado de la segunda guerra fueron segregados de Estados enemigos( el único territorio en esta situación fue el de la Somalía italiana, hoy independiente) c) territorios que voluntariamente son colocados bajo este régimen por los Estados responsables de su administración: un territorio se pone bajo este régimen mediante un acuerdo voluntario entre los Estados directamente interesados, este acuerdo debe ser sometido a la aprobación de la Asamblea General; si es una zona calificada de no estratégica, o del Consejo de Seguridad si se trata de una zona estratégica .Ambos organismos van a ejercer su control por medio del Consejo de Administración Fiduciaria. Casi todos los territorios bajo fideicomiso han alcanzado la independencia. Corte Internacional de Justicia. Este es el organismo judicial principal de la ONU y funciona en conformidad a su estatuto que forma parte de la Carta, se estudia en la solución de controversias Secretaria general de ONU Se compone del Secretario General, que es el funcionario administrativo más alto de la organización, y además se compone por el personal que está al servicio de ella. El secretario general de ONU es nombrado por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad y puede asistir a las secciones de casi todos los organismos de ONU y llamar la atención del consejo de seguridad a cualquier asunto que ponga en peligro el mantenimiento de la paz y seguridad internacional. 107 Ni el secretario general ni su personal pueden solicitar o recibir instrucciones de su país o de cualquier entidad ajena a la organización. Con el poder que tiene el secretario general es colocado en el acontecer internacional a un nivel de influencia muy destacado . Y esta facultad, todos quienes han sido secretarios la han ejercido cuidadosamente con mesura y ponderación (Javier Pérez de Queller no mezcló problemas) Organización especializados de ONU. “Son organizaciones establecidas por acuerdos Internacionales Gubernamentales que tienen amplias atribuciones en materia económica ,social, cultural y que están vinculadas con ONU por medio de un acuerdo entre la organización respectiva y el Consejo Económico y Social. Ejemplo: Organización del trabajo OIT, Organización para la alimentación y agricultura FAO , ONESO, organización metereológica mundial OMS. Acuerdos Regionales. La carta establece expresamente que ninguna de sus disposiciones se opone a la existencia de ellos, si estos son compatibles con los propósitos y principios de ONU. Ejemplo: OEA (organismo de estados Americanos) Liga Árabe. Los miembros de ONU que sean partes en organizaciones o acuerdos requeridos deben hacer todo lo posible para el arreglo pacífico de crisis y controversias locales por medio de tales acuerdos y organizaciones, antes de someterlos al consejo de seguridad. Por su parte el consejo de seguridad puede utilizar los acuerdos u organizaciones internacionales para aplicar medidas coercitivas por su autoridad, sin embargo, no se pueden aplicar medidas coercitivas por acuerdos u organizaciones requeridos sin autorización del consejo de seguridad , ejemplo Acuerdo Perú Ecuador OEA se arregló a nivel local. Personalidad de derecho interno (inmunidades). La Carta de ONU establece que la organización de ONU gozará en el territorio de cada uno de sus miembros de la capacidad jurídica que sea necesaria para el ejercicio de sus funciones y realización de sus propósitos (artículo 104 ). Sin embargo, en 1946 se suscribió una convención sobre prerrogativas e inmunidades de ONU que establece que ONU tendrán personalidad jurídica y estará capacitada para . 1) contratar. 2) adquirir y disponer de propiedades , inmuebles y muebles. 3) entablar procedimientos judiciales. 108 Por otra parte la carta reconoce privilegios e inmunidades a ONU y representantes de sus miembros y funcionarios. Personalidad Internacional. ONU tienen personalidad internacional propia, tomando en cuenta las atribuciones y las funciones de la organización .La Corte Internacional de Justicia declaró en 1949 que ella es un sujeto de derecho internacional, capaz de tener derechos y deberes internacionales y de ejercer estos derechos presentando reclamaciones internacionales. Reforma de la carta. El procedimiento de reforma de la carta y de sus números consta de 2 etapas suscritas: 1) La reforma debe ser aprobada en la Asamblea Generales con la mayoría de los dos tercios . 2) Debe ser ratificada de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales por las dos tercias partes de los miembros de ONU incluyendo a todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Cumplidas estas etapas la reforma entra en vigencia para los Estados miembros , incluso los que no ratificaron. Reforma establece la rotación de los miembros del Consejo de Seguridad. 109