Subido por benedicto nava muñoz

-Autoevaluaciones-Derecho-Romano-1

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AUTOEVALUACIONES
DERECHO ROMANO I
TEMA I
1.- Defina Derecho Subjetivo
El derecho subjetivo, este es considerado como la facultad, el poder moral de hacer, omitir o
exigir alguna cosa, es la consecuencia inmediata de las leyes, tanto de las morales como las
positivas, en efecto, todas en definitiva tienden únicamente a conceder derechos o garantizar los
que ya poseemos.
2.- Defina Derecho Objetivo
IUS Conjunto de normas que regulan con carácter de obligatorio las relaciones sociales.
3.- Cuáles son las generalidades de las fuentes del Derecho escrito del sistema jurídico
Romano?
Fuentes reales. - son acontecimientos que motivaron la aparición de una determinada disposición
jurídica.
Fuentes formales. - Son los procedimientos por los que se producen las disposiciones jurídicas.
Jurisprudencia, la costumbre, las leyes votadas por comicios, los plebiscitos, los
senadoconsultos, las Constituciones Imperiales y el Edicto de los Magistrados Jurisdicentes.
Fuentes históricas. - son los textos que se han conservado en obras jurídicas y literarios en
documentos, monumentos, etc., a través de los cuales obtenemos información acerca del mismo.
4.- Qué es una Iurisprudentia y Fas?
Irisprudentia.- Es el conocimientos de las cosas divinas y humanas, ciencia de lo justo y de lo
injusto.
Fas. - eran las normas que se consideraban de procedencia divina. - Es el derecho sagrado,
emanado de la divinidad.
5.- Qué es Iustitia y Aequitas?
Iustitia. - Justicia, la voluntad firme y constante de dar a cada quien lo suyo Ulpiano. Es la voluntad
que implica el reconocimiento de lo que se estima justo y bueno.
Aequitas. - Equidad, igualdad, es la finalidad de cumplir el ordenamiento jurídico para que sus
normas no sean inicuas.
6.- Qué son preacepta Iuris?
Praecepta Iuris. - preceptos jurídicos, son preceptos que expresan los deberes que el derecho
objetivo impone siempre a los seres humanos.
 Vivir honestamente (honeste vivere)
 No dañar a otro (alteno nom bendere)
 Dar a da quien lo suyo (Suum cuique tribuere)
7.- Mencione su evolución.
Estos preceptos fueron insertados durante el Imperio, por ello, la necesidad de conquista, de
guerras y sobre todo de las desigualdades sociales que aún existían en Roma, estos dejaron de
tomar la importancia requerida.
8.- Qué es el Ius Civile?
Derecho Civil. - es el derecho derivado de la costumbre y está integrado por todas aquellas reglas
del derecho específicas de cada pueblo que imprimen características propias a cada legislación,
estaba reservado para los ciudadanos romanos y no gozaban nunca los extranjeros.
Es el derecho de los Civitas de la ciudad, tomando este término en el sentido del Estado.
9.- Qué es el Ius Honorarium?
Derecho Honorario. - es el emitido por los Magistrados Jurisprudentes, básicamente por los
pretores en el ejercicio de sus funciones y plasmado en sus edictos.
10.- Qué es el Ius Pentium?
Derecho de gentes. - es el conjunto de reglas aplicables a todos los pueblos sin distinción de
nacionalidad, se distingue del derecho natural por determinadas instituciones como la esclavitud.
11.- Qué es Elius Publicum?
Es el derecho que se refiere a la organización y funciones del Estado, a sus relaciones con los
particulares y a las que pueda mantener con otros Estados.
12.- Qué es Elius Privatum?
Derecho Privado. - es el derecho que se refiere únicamente a la relación entre los particulares, a
las que pueden ser de carácter familiar o patrimonial. El derecho privado si es modificable por el
derecho público es modificado por el privado.
13.- Qué es el Derecho Taxativo?
Ius Cogen. - conjunto de normas que no admiten pacto en contrario, se opone a la norma
dispositiva.
14.- Qué es el Derecho Dispositivo?
Ius Disponunt.- El legislador interpreta la voluntad de las partes o llena las lagunas existentes en
las previsiones de estas, en la forma que él considera más justa, pero de común acuerdo las
partes pueden derogar tales preceptos dispositivos.
15.- Qué es el Derecho Consuetudinario?
Derecho no escrito o Ius non scriptum, conjunto de normas basadas en las tradiciones y la
costumbre por la gran variación que existía hacia los antepasados.
16.- Qué es el Derecho escrito?
Ius Scriptum. - es el conjunto de normas que tienen cierto autor y que han sido promulgadas por
el órgano correspondiente, se manifiesta de forma escrita, tiene dos contradicciones posibles:
Lex Posterior derogat priori.- La ley posterior, deroga a la anterior.
Correctoria e leges sunt stricte interpretandae. - Leyes que aportan enmiendas parciales, son de
estricta interpretación.
17.- Cómo debe de ser la interpretación del Derecho?
Es la actividad dirigida a reconocer y reconstruir el significado que se ha de atribuir en la órbita
de un ordenamiento jurídico a formas representativas, que son las fuentes de valoraciones
jurídicas o que constituyen el objeto de tales valoraciones.
Como debe de ser, ante una forma de expresión sólo se debe encontrar el sentido de la misma
ley. Pretender descubrir el verdadero pensamiento del legislador o explicar el sentido.
18.- Describa la vigencia del Derecho en espacio y en tiempo.
Es el periodo de tiempo más o menos determinado que rige una disposición normativa, ya que
toda norma jurídica tiene un ámbito temporal de validez, asimismo como el espacio territorial.
AUTOEVALUACIONES
TEMA II
1.- ¿Definición de monarquía en el Derecho Romano monarquía?
Una monarquía como primera fase de la evolución histórica del derecho romano, es una fusión
entre entidades menores y grupos familiares que formaban una comunidad, dónde hay un rey a
la cabeza. Cabe mencionar que era una monarquía de carácter muy especial, ya que el rey era
elegido mediante sufragio electoral.
La monarquía es la etapa institucional de Roma que se extiende desde su fundación, por Rómulo
primer Rey hasta la caída de Tarquino el soberbio en el año 509 a.C.
2.- Defina el fondo político, fondo social, económico y religioso.
El nacimiento de la Polis no sólo marca una serie de transformaciones económicas y políticas,
sino que supone también un cambio de mentalidad, el descubrimiento de otro horizonte
intelectual.
La elaboración de un nuevo espacio social, centrado ahora en el ágora, la plaza pública, visión
geométrica de un universo situado en un espacio homogéneo y simétrico.
El mundo físico se concibe y proyecta en un marco espacial que no se define por sus cualidades
religiosas de fasto o nefasto, de celeste o infernal, sino que está hecho de relaciones recíprocas,
simétricas, reversibles.
3.- ¿Cuáles son las fuentes formales del Derecho en la monarquía?
La voluntad del Emperador era la única fuente del derecho, pues se arrogó la facultad de suprimir,
modificar o condicionar las restantes y su poder no tenía otro igual o superior, y era además
ilimitado. Aunque en posición de inferioridad muy grande, la costumbre y la jurisprudencia se
mantuvieron también como fuentes del derecho.
Fuentes formales, significa las formas de producción de la norma jurídica, esto es como una regla
que llega a establecerse y hacerse de obligatorio cumplimiento para todos los miembros de una
sociedad.
4.- ¿Qué es la República?
La República es una forma de organización del Estado, es la máxima autoridad y cumple
funciones por un tiempo determinado, es elegida por los ciudadanos, ya sea de manera directa
o a través del Parlamento, cuyos integrantes también son elegidos por la población.
5.- Explique el fondo político.
La figura del Rey ya no existe, y se crea la figura del Pontíficex Máximo siendo la máxima
autoridad militar, política y religiosa, encargada de administrar Roma. El consulado está
integrado por 2 funcionarios llamados cónsul, designados por el Pontíficex Máximo y debían
permanecer en sus cargos por 1 año, estos cargos se crearon por el crecimiento poblacional de
Roma.
6.- Explique el fondo social y económico de la República.
Las magistraturas estaban integradas por los magistrados, tenían funciones específicas dentro
de Roma, sus cargos duraban un año, eran elegidos por votación popular y no recibían ninguna
remuneración por sus servicios, al finalizar su gestión debían rendir cuentas.
7.- ¿Cuáles son sus fuentes formales del Derecho en la República?
Las fuentes del derecho en la República fueron cuatro:
 La costumbre. - la repetición reiterada de ciertos actos de manera espontánea y que
terminaban adquiriendo fuerza de ley.
 La ley. - son normas escritas dictadas por los órganos políticos en nombre de la
comunidad,
 Edictos de los Magistrados. - eran las normas dictadas por los Magistrados y los
cónsules al entrar en función de sus cargos y a las cuales subordinaban su propia
actividad.
 Interpretatio.- era el análisis que hacían los jurisconsultos para interpretar los vacíos de
la ley.
8.- Explique el imperio.
Se divide en 2 grandes bloques:
Alto imperior. - fueron los primeros años del Imperio en los cuales hubo un gran florecimiento del
Derecho Romano, surgiendo así los juicios orales y el Derecho Romano recibe una gran
influencia griega.
Bajo Imperio o Autocracia. - en este periodo no hubo creación de Derecho, ya que las guerras y
las crisis económicas impidieron la creación de ello, este periodo es conocido como periodo de
Derecho Vulgar.
9.- Explique el principado y diarquía.
El principiado. - se produce en el tercer período de Roma que abarca desde el año 27 a.C. con
la llegada de Augusto al gobierno, hasta la llegada de Dioclesano en el 284 d.C. El principiado
fue una monarquía colegida y fue evolucionando notoriamente hacia una autocracia fundada en
el poder militar desde Augusto hasta Dioclesano. Los romanos concibieron al principiado como
un régimen temporal, de acuerdo a las circunstancias del momento, pero lo cierto es que esto no
se dio de esta manera. Muchos autores definen al Principiado como un gobierno “Por y para el
hombre (Augusto)”: Ad homine.
La diarquía. - es una forma de gobierno en que la autoridad es compartida por dos jefes de
Estado, en la mayor parte de las diarquías, el diarca mantiene su posición para la vida y pasa
sus responsabilidades y poderes a sus hijos o familiares, cuando mueren. El diarca es una de
las más antiguas formas de gobierno y ha sido a lo largo de varios siglos.
10.- Explique el fondo político, fondo económico y social.
En el principiado le era favorecedor al pueblo siendo que todo lo que se decretara dentro del
principiado era para el hombre y no le generaba ningún costo. Todo lo contrario que en la
diarquía, en parte porque ya no les correspondía nada de lo que se pudiera generar en el
gobierno ya que la diarquía veía por él y por su familia.
11.- Explique las fuentes formales del Derecho en este período.
- Son todas aquellas reglas que integran el marco normativo, que imponen conductas
positivas o negativas (de hacer o no hacer) a los habitantes de un estado. O sea, a
aquellos de donde el derecho surge o nace.
12.- ¿Qué es el imperio absoluto o autocracia?
Es una forma de gobierno en el cual el poder supremo del estado reside en un solo individuo.
13.- Fondo político y fondo económico y social
La monarquía fondo político, fondo económico, fondo social el derecho y sus fuentes
republica Romana.
Fondo político imperio romano, establecimiento del imperio romano: obras del gobierno de
Augusto, reformas políticas, sociales, económicas.
14.- ¿Cuáles son fuentes formales del Derecho en este periodo?
Costumbre, las leyes, los plebiscitos, senadoconsultos, los edictos, de los magistrados, los
iuris prudentia, las constituciones imperiales.
15.- ¿Cuál es la labor del pretor y las escuelas clásicas del Derecho (dualismo del Derecho
Romano)
(dualismo del Derecho Romano).- Los pretor se encargaban de desarrollar interdictos para
mantener la armonía en los vínculos entre privados, organizar las primeras etapas de un
juicio y realizar otras funciones judiciales.
Escuelas clásicas: el primer desarrollo de la doctrina fue obra de los escritores eclesiásticos,
entre los que destacan los padres de la iglesia (periodo de la Patrística), tanto orientales
como occidentales.
16.- ¿Cuáles son las divisiones del Imperio Romano de Occidente y Oriente?
En el 364 se hizo la separación informal del imperio con el emperador Valentiniano, que da
el oriente a su hermano Valente. El emperador Honorio la hace oficial, tomando para él
imperio de occidente y el de oriente para el emperador Arcadio.
17.- Explique el Derecho Prejustinieaneo
En este periodo, en el que a la masa de los viejos principios se le iba superponiendo a
menudo fundándola mal sobre ellos la nueva legislación, y en el que la ciencia no estaba en
condiciones de dirigir la aplicación práctica del derecho, era natural que los particulares y el
estado intentaran reducir las dificultades del estudio y el uso de las fuentes.
18.- Explique el Codex Gregorianus, Codex Hermogenianus y Codex Theodosianus
Codex Gregoriano.- es una compilación de leyes privadas, que incluye la recopilación desde
el emperador Adriano hasta 294, realizada en la época de Diocleciano en 291-292 por un
Gregorio o Gregoriano desconocido y quizás en la ciudad de Nicomedia.
Código Hermogeniano.- (291-323) es una recopilación de leyes de carácter privado. Los
compiladores extranjeros sus materiales de los archivos imperiales. El códex hermogenianus
fue compilado en Oriente por Hemogeniano, de ahí su nombre.
Códex Theodosianus.- es una compilación de las leyes vigentes en el Derecho Romano
durante el Bajo Imperio. Este cuerpo legal era de carácter oficial, ya que fue elaborado por
iniciativa del Estado, más concretamente por el Emperador que era el único legislador.
19.- Explique el Derecho Romano posterior a Justinianeo.
Su primer objetivo fue acabar con los persas y los vándalos derrotando a peligrosos enemigos
y consiguiendo grandes extensiones territoriales.
Hizo una reforma completa de la administración pública, realizó la reconstrucción de todo el
sistema del derecho.
20.- ¿Cuáles son las recepciones del Derecho Romano en Oriente y Occidente?
Al término de su obra Justiniano prohibió todo tipo de comentario acerca de ella para evitar
confusiones sobretodo en el digesto, no se respetó y en el siglo VIII se reinicia la actividad
legislativa con las compilaciones oficiales, destacando la publicación de: Paráfrasis, La Egloga
Legum, Las Basilicas, El Hexabiblios. Recepción del derecho Romano en occidente: el derecho
Romano renació a partir del interés de los boloñeses por estudiar la codificación Justinianea, al
hacer comentarios y anotaciones marginales
AUTOEVALUACIONES
TEMA III
1.- Explique que es la adquisición y pérdida de la personalidad.
El nacimiento es el que determina la adquisición de la personalidad, Art. 29 CC, no obstante,
para que ésta se produzca, es necesario que se cumplan determinados requisitos legales que
se establecen como medida de seguridad para evitar que tengan lugar efectos no deseados, la
persona que nace en las condicione4s que establecen en la Ley, se reputa persona jurídica
(adquiere personalidad).
Los requisitos que se exigen son Art. 30 CC, que tenga el nacido figura humana y que viva
veinticuatro horas enteramente desprendido del seno materno. En el caso de partos múltiples la
prioridad en el nacimiento, da al primer nacido los derechos que la ley reconozca al primogénito
Art. 31 CC.
Así como en el nacimiento o la concepción del ser, determinan el origen de la capacidad y por lo
tanto, de la personalidad, la muerte constituye el fin. Sin embargo, puede darse el caso de que
la muerte, por ignorarse el momento en que se realizó, no extingue la personalidad. Esto ocurre
en las personas ausentes, como se ignora si el ausente vive o ha muerto, la ley no puede
determinar la extinción de la personalidad con un dato incierto.
2.- ¿Cuáles son los requisitos de la personalidad?
Libres no esclavos; Romanos no extranjeros; Independientes, no sujetos a la patria potestad.
3.- Explique breve referencia al Status Lebertatis; naturaleza jurídica del esclavo.
Era la institución jurídica conforme a la cual una persona se veía despojada de toda personalidad,
asimilada a una cosa y como tal pertenecía en plena propiedad a otro por el mismo título de una
bestia de carga.
4.- ¿Cuáles son las causas de la esclavitud prevista por el Ius Gentium, Ius Civile y en el
Ius Honorarium?
Ius Gentium.- causa de la esclavitud es descender de una esclava y la cautividad resultado de
una guerra justa contra adversarios de otra civilización.
Ius Civile.- dentro del Ius civile los esclavos no son considerados como personas, pero en el
Derecho natural todos los hombres son iguales.
Ius Honorarium.- no consideraba al esclavo como una persona completa, ni tampoco como si
no fuera, si no que de eficacia procesal a muchos actos jurídicos realizados por él.
5.- ¿Cuáles son las causas de la extinción de la esclavitud?
Por muerte, por una concesión especial de la libertad el esclavo cautivo podía adquirir su
libertad por devolución convenida o por fuga.
6.- ¿Cuáles son las fuentes de la ciudadanía romana?
El nacimiento por manumissio solemne pore concesiózn de los comicios y algunos extranjeros
podían adquirir la ciudadanía por establecerse en Roma.
7.- ¿Cuáles son los privilegios de la ciudadanía romana?
La ciudadanía romana era una posición social privilegiada en relación con las leyes, estatus
social, propiedad y acceso a posiciones de gobierno, que se otorgaban a ciertos individuos.
8.- Explique breve referencia a las formas intermedias entre la plena ciudadanía y la plena
extranjería.
El ciudadano romano nacido como tal, los antiguos confederados tenían plena ciudadanía.
Extranjería. - que no eran romanos, pero se les reconocía su libertad y ejercían el comercio.
9.- ¿Cuál era la causa de la pérdida de la ciudadanía romana?
Cuando se caía en la esclavitud por ciertas condenadas, abandono voluntario de Roma
adoptando otra patria, se cometía traición.
10.- Explique el status familae, diferencias entre Sui Iuris y Alieni Iuris.
La distinta posición en que un hombre libre y ciudadano puede encontrarse con relación a
determinada familia.
Siu Iuris.- frase latina que significa de “propio derecho” alguien que es capaz de demandar y/o
ser demandado en procedimientos legales en su nombre.
Aliene Iuris.- “sin derecho” bajo el derecho de otro, personas que se hallan bajo el dominio,
sujeción, yugo o posesión de otro.
11.- ¿Cuáles eran los atributos de la personalidad?
Capacidad de goce, un patrimonio, estado civil, nombre, domicilio y nacionalidad.
12.- Defina personas colectivas.
formación de la idea de persona colectiva. Origen de la personalidad jurídica. Origen de la
concepción del municipio.
13.- Defina formación de la idea de persona colectiva.
Persona jurídica colectiva. De acuerdo a la teoría a que se adhiera, dependerá el concepto
que se tenga. Bello las define como personas ficticias, capaces de ejercer derechos y
contraer obligaciones civiles y de ser representadas judicial y extrajudicialmente.
14.- ¿Cuál es el origen de la personalidad jurídica?
Nace como consecuencia de un acto jurídico, acto constitución, según sistema de mera
existencia, o bien por el reconocimiento que de ellas hace una autoridad u órgano
administrativo y concepción.
15.- ¿Cuál es el origen de la concepción de municipio?
l municipio y las colonias a pesar de que componen la estructura política del estado, se
distinguen de forma notoria de éste, que no es persona jurídica y se sustrae en sus
relaciones patrimoniales al derecho privado.
16.- ¿Qué eran las corporaciones y rasgos comunes?
Corporaciones, personas colectivas compuestas de miembros asociados voluntariamente
por la fuerza de la tradición, rasgos comunes su existencia es independiente de lo que pasa
con sus miembros, su patrimonio no tiene nada que ver con el de sus miembros, los actos
de los miembros no afectan la situación jurídica de esta persona colectiva excepto en los
casos previstos por el derecho.
17.- Explique las corporaciones (públicas, semipúblicas y privadas)
Publica: estado y municipio.
Semipúblicas: son organismos como bomberos, sindicatos, cofradas religiosas.
Privadas: solo excepcionalmente organismos dedicados a la especulación comercial privada
podían recibir personalidad jurídica, como la explotación de las minas y las salinas, la
distribución del pater familis de negocios de esclavos e hijos.
18.- ¿Qué eran las fundaciones en esa época?
Eran en las que existía sólo la voluntad de una persona, que proporcionaba un patrimonio
para que se realizara un determinado fin elegido por ella misma, estas eran dirigidas por lo
general a un patronato.
AUTOEVALUACIÓN
TEMA IV
1.- Diga el concepto de familia.
La reunión de personas colocadas bajo la autoridad o la mano de un jefe único. La familia
comprende, pues el pater familis que es el jefe, lo descendientes que están sometidos a autoridad
maternal y la mujer, y inmanu, que está en una condición análoga a la de una hija.
2.- ¿Qué es parentesco?
Son los lazos que unen a los distintos miembros de una familia y los romanos distinguen el
parentesco natural o cognativo y el parentesco civil o agnatico.
Natural o cognatico: es el parentesco que une a las personas descendientes unas de otras (de
sangre). Parentesco agnatico o civil: fundado sobre la autoridad paternal o matrimonial.
3.- ¿Qué era la Patria Protestad y Manus?
Patria potestas: estas pertenecen al jefe de familia, que la ejerce sobre sus descendientes es
criada para proteger los intereses familiares en todos los sentidos y a través de un jefe, con
plenos poderes para salvaguardar los intereses de grupo.
La manus se entiende como una de las manifestaciones del señorío del paterfamilias sobre los
miembros de su familia, en virtud de la cual la mujer entraba a formar parte de la familia agnaticia
de su marido (vir), como si fuera hija de familia, quedando en consecuencia bajo la absoluta
dependencia del paterfamilia (del marido o, si éste es alieni iuris, del jefe de la familia de éste),
dejando de pertenecer a su familia agnaticia originaria.
Dentro de la estructura jurídica del matrimonio romano, la manus tiene una importancia
fundamental. En efecto, para los romanos la mano (manus) es el miembro que puede manifestar
exteriormente el poder, de allí que la manus constituyese, de manera significativa, el poder del
marido sobre la mujer, sin perjuicio de que con el correr de los tiempos se viese restringido el
poder que ésta concedía al marido.
4.- Explique el origen y evolución (Ius Vitae Necisque, hasta convertirse en una figura de
derechos y obligaciones recíprocas con los Filiusfamilae)
Ius vitae necisque: El paterfamilias tiene el derecho de vida y muerte sobre los hijos, es decir,
puede matar al hijo que haya cometido delitos graves. De todos modos, hay que atender a dos
circunstancias, que explican esta facultad, inconcebible hoy para nosotros: en primer lugar, la
familia se considera como una organización estatal en miniatura, donde el paterfamilias es el
soberano absoluto;
en segundo lugar, esta facultad del paterfamilias aparece fuertemente controlada por la ética
social, que actúa como freno, a través del consejo de parientes, evitando abusos y
arbitrariedades, al exigir la garantía de un juicio (iudicium domesticum).
Filiusfamile: derecho de vida o muerte, constituye la expresión extrema del poder absoluto del
padre.
5.- Explique breve referencia a las facultades que otorgaba la Patria Potestad sobre el
patrimonio.
El padre y el que tenía la patria potestad, tenían derecho a todo y ellos administraban sus bienes.
6.- ¿Cuáles son las fuentes de la Patria Potestad?
Las fuentes son: las justas nupcias, la legitimación y la adopción.
7.- Explique la extinción de la Patria Potestad
La causa natural de extinción de la patria potestad era la muerte del pater o del filius
8.- Explique el concubinato.
Los romanos dan el nombre de concubinato a la unión de orden inferior más duradera, y que se
distinguía así de las relaciones pasajeras consideradas como ilícitas. (Fue bajo Augusto cuando
el concubinato recibió su nombre)
9.- ¿Qué es Iustae Nuptiae?
(matrimonio) es la legitimación por matrimonio de los hijos nacidos en concubinato (Constantino
creyó acertar ofreciendo a las personas viviendo entonces en concubinato y teniendo hijos
naturales legitimarlos)
10.- ¿Cuáles son los requisitos para contraer Iustae Nuptiae?
Se requerían 4 elementos: la pubertad de los esposos, el consentimiento de los contrayentes, el
consentimiento del pater familias y el connobium (derecho ciudadano).
11.- ¿Cuál eran los efectos jurídicos de las Iustae Nuptiae?
Los efectos jurídicos que producen la Iustae nuptiae son los siguientes:
a) La fidelidad.- más severo con la mujer adúltera que con el adultero.
b) El deber reciproco de hacer vida en común.
c) La obligación mutua de dar alimentos, según sus posibilidades y necesidades.
d) La patria potestad en relación con los hijos.
e) La prohibición de ejercer acciones contra el cónyuge, sobre todo aquellas que acarrean la
infamia.
12.- ¿Cuál eran los motivos de la disolución de las Iustae Nuptiae?
Además de la muerte se disuelve por los siguientes motivos:
a) Por mutuo consentimiento.
b) Por culpa de un cónyuge.
c) Bona gratia, por esterilidad, impotencia, etcétera.
d) Por voluntad de una de las partes.
13.- Defina la tutela y cúratela en general.
Tutela: institución jurídica cuyo objeto es la guarda de la persona y sus bienes, puede ser
solamente de los bienes o la persona de quien, no estando bajo la patria potestad, es incapaz
de gobernarse por sí mismo, por ser menor de edad o estar declarado como incapacitado.
Existen tres tipos de tutela:
a) Legitima. - Agnados mas próximos.
b) Dativa. - Tutor.
c) Testamentaria. - A través de un testamento se asigna un tutor.
Curatela: Sistema de protección y guarda de las siguientes personas y es la institución
Jurídica creada por el amparo de la persona y los bienes del mayor de edad incapacitado.
a) Los emancipados cuyos padres fallecieron o quedaron impedidos para el ejercicio de la
asistencia prevenida en la ley.
b) Los que obtuvieron el beneficio de la mayoría de edad.
c) Los declarados pródigos.
d) Las personas a quienes la sentencia de incapacitación coloquen bajo esta forma de
protección en atención a su grado de discernimiento.
14.- Explique la tutela de Infans e Impúberes.
Institución jurídica que resguarda los bienes de infans e impúberes asignando un tutor
dependiendo de la clase de tutela que el infante posea: 1) tutor testamentario, 2) tutor legítimo,
3) tutor dativo.
15.- ¿Qué era la cúratela de personas menores de 25 años?
Al llegar a la pubertad el sui iuris salía de la tutela, pero los púberes no estaban aún capacitados
para ejercer plenamente sus derechos. Ahí es donde se aplica la curatela para menores de 25
años, que básicamente consistía en asignarles a un curador permanente para administrar sus
bienes.
16.- Explique la tutela de mujeres y tipos de tutela a las que estaban sujetas.
Era una tutela en la que la intervención del tutor quedaba limitada a unos cuantos actos
importantes. Los tipos de tutela eran tutela testamentaria, legítima o dativa.
17.- Explique los diversos casos de cúratela, Furiosi, Mente Capti, Pródigos y Embrión
(curator ventri datus)
Curatela Mente Capti, Furiosi. - se encuentra bajo una curatela legitima o dativa. El curador obra
por gestio negotiorum, pero lo que realizara el demente en momentos de lucidez es
completamente valido, aunque no hubiera intervenido el curador.
Prodigo. - Es colocado bajo la vigilancia de un curador, mediante un decreto, primero de la gens,
luego expedido por el pretor. Para actos que mejoran su condición, conserva su capacidad, pero
para los demás el curador tiene que intervenir.
Embrión. - Podía recibir un curator ventri dotus en defensa de sus eventuales intereses.
18.- ¿Qué era la protección del pupilo?
Protección eficaz del pupilo contra los de mala fe o torpeza de su tutor.
19.- ¿Qué era crimen Suspecti Tutoris?
Acusación infamante que cualquier ciudadano podía presentar, si sospechaba un fraude
cometido por un tutor en prejuicio de su pupilo.
20.- Explique, por qué se daba la terminación de la tutela y cúratela.
Extinción de tutela:
a) Por la llegada de la pubertad del pupilo (si es varón).
b) Por la capitis diminutio máxima o media del pupilo o tutor.
c) Por adrogación del pupilo o tutor.
d) Por caer in manu.
e) Por muerte del tutor o pupilo.
f) Por haber prosperado la postulatio que acusaba al tutor del crimen suspecti tutoris.
g) Por haberse aceptado una excusa por parte del tutor.
Extinción de la curatela:
a) Por muerte del curador o pupilo.
b) Por capitis deminutio del curador o pupilo.
c) Por la venia actatis.
d) Por cumplir los 25 años de edad.
AUTOEVALUACIÓN
TEMA V
1.- ¿Cuáles fueron las fases históricas del sistema procesal Romano?
1.- Etapa de las legis actionis. Corresponde a la época arcaica
2.- Etapa del procedimiento per formulas. Se desarrolla durante la época clásica. Estas dos
etapas se conocen como ordo iudiciorum. Ambos tienen como característica común, que el
proceso se divide en dos fases: la primera se lleva a cabo ante el pretor, y se denomina in iure;
la segunda se celebre ante el juez y se le llama apud iudicem o in iudicio. Pretor: Administraba
la justicia en ocasiones fungía como juez. Juez: Facultar de dictar sentencia resuelve un proceso
contrario. Estudiar las controversias absolver o condenar al demandado.
3.- Etapa de procedimiento extraordinem o extraordinaria congnitio, que desplaza al
procedimiento formulario a finales de la época clásica. El procedimiento ordinario se agotó en
una sola vía.
2.- Explique el Ordo Iudiciorum Privatorum (Legis Actiones y Sistema formulario)
De carácter privado, sus procedimientos (leyes actiones y formulario) se caracterizan por ser
bipartitos (primero el magistrado instruye el proceso y luego el juez dicta la sentencia).
3.- ¿Qué es el Proceso Extra Ordinem?
Se desarrolló dentro del sistema tradicional y paralelamente a este. El pretor comenzaba a
resolver la controversia en una sola instancia, in iure, sin mandar el asunto a algún iudex, así
sucedía en materia de alimentos, fideicomisos, etc.; en cuanto el emperador recuperó todas las
atribuciones imperiales, la administración de justicia por parte de los funcionarios imperiales se
dedicaban a investigar los hechos y dictar sentencia sin recurrir a iudices privati ya que el ámbito
privado se convirtió a lo público.
4.- ¿Qué es Legis Actiones?
Eran un grupo de declaraciones solemnes, acompañadas de gestos rituales que el particular
pronunciaba frente a un magistrado, con el fin de proclamar un derecho que cree que le
pertenece o que previamente le fue reconocido.
La palabra actio significa modo de actuar y alude a las declaraciones rituales o solemnes de las
partes establecidas por la ley, o pena de perder la instancia procesal. También se las llamaba
así por considerarse que ese sistema, el primero de Roma, había sido introducido o reglado por
la ley de las XII Tablas.
5.- ¿Qué es la Legis Actiones declarativas y ejecutivas?
La legis actio declarativa, pretende que el juez se pronuncie sobre la existencia de un derecho
puesto en tela de juicio.
En cambio, una acción de ley ejecutiva sirve tan sólo para conseguir la ejecución de una
sentencia ya existente o para otros casos análogos. Las acciones ejecutivas son aquellas que
derivan de un documento con cualidades específicas que permite, desde que se ejercitan,
antes de la sentencia definitiva, afectar provisionalmente el patrimonio del deudor.
Las acciones declarativas son:
1. legis actio sacramentum (acción de ley por apuesta).
2. legis actio per iudicis postulationem (acción de ley por petición de un juez o de un árbitro).
3. legis actio per condictionem (acción de ley por requerimiento).
Las acciones ejecutivas son:
1. legis actio per manus iniectionem (acción de ley de aprehensión corporal).
2. la legis actio per pignoris capionem (acción de ley de toma de prenda o embargo).
6.- Explique la decadencia de las Legis Actiones.
El riguroso formalismo de las acciones de la ley las había hecho odiosas. Aún después de la
divulgación de los ritos, las partes a quienes incumbía la tarea de realizar delante del
magistrado las formalidades de este procedimiento, corrían el riesgo de perder su proceso por
el más ligero error. Por eso, antes del fin de la república y al principio del Imperio, vinieron las
disposiciones legislativas, si no a suprimir completamente las acciones de ley, por lo menos a
limitar su aplicación y hacer un nuevo procedimiento llamado formulario u ordinario: el
procedimiento de derecho común.
Fue ésta la obra de la ley Aebutia, que, sin duda, procede del siglo VII y dos leyes Juliae judicarae
dadas bajo Augusto, esta ley introduce el cambio del procedimiento de las acciones de ley al
procedimiento formulario. Pero lo cierto es que en el intervalo que separa la ley Aebutia de las
leyes Juliae, todas las fórmulas se desarrollan, mientras que no han desaparecido ninguna de
las legis acciones. La conjetura más conforme con estos hechos consiste en admitir que la ley
aebutia, aún sancionando un nuevo procedimiento, habría dejado a las partes la facultad de
escoger entre los dos sistemas; que poco a poco, fueron abandonadas las legis actiones, a causa
de las ventajas de la fórmula, y que las leyes Juliae terminaron por suprimirlas.
7.- Explique qué es el sistema formulario.
La fórmula es una instrucción por escrito que el magistrado envía al juez para que absuelva o
condene al demandado si se comprueban determinados supuestos. El procedimiento formulario
se desarrolla, en dos etapas: una ante el pretor, llamada in iure; la otra ante el juez, denominado
apud iudicem o in iudicio u se lleva por escrito, es el procedimiento usado en la época clásica.
8.- ¿Cuáles son los elementos principales de la fórmula?
1.- La fórmula se inicia con el nombramiento del juez elegido (iudicis datio).
2.- Intentio. Es donde se expresa la pretensión del demandante y puede ser;
Intentio certa: es en la que se pretende un objeto determinado (certum)
Intentio incerte: cuando el objeto es indeterminado (incertum) y el juez lo precisara
Intentio in ius concepta: cuando la acción está basada en el ius civile
3.- Demonstratio. Cuando el objeto de la pretensión es indeterminado (incertum), la intentium
requiere de una previo demonstratio; en donde se explica la causa de la intentio.
4.- Adiudicatio. Es una cláusula de la fórmula por la que se otorga poder al juez para hacer
atribuciones
a
la
propiedad.
5.- Condemnatio. Es la parte de la fórmula por la cual se otorga poder al juez para condenar o
absolver, con base a los supuestos de la intentio. La condemnatio siempre tendrá por objeto una
cantidad de dinero, al igual que la intentio la condemnatio es certa cuando se trata de una
cantidad determinada e incerta, cuando no está determinada la cantidad a que deba condenar el
juez. En estos casos será necesario hacer la estimación del valor de la cosa, esto es, la litis
aestimatio (estimación del litigio)
6.- Exceptio. Es una cláusula que se incerta en la fórmula a petición del demandado, contiene
una defensa que tiende a paralizar la intentio del demandante.
7.- Replicatio y Triplicatio. De la misma manera que el demandado pone una exceptio para
neutralizar la actio, al actor podía interponer una replicatio contra la exceptio y así sucesivamente
actor y demandado podían seguir interponiéndose triplicationes.
8.- Praescriptio. Es una cláusula que tiene como fin evitar los efectos consuntivos de la litis
contestatio.
9.- ¿Cuáles son los elementos accesorios de la fórmula?
Elementos accesorios de la formula son: La excepciones, se pueden colocar a continuación de
la intentio, como condición negativa; es decir, una condición impuesta al juez; en otras palabras;
el juez solo podía condenar al demandado si la intentatio es justificada y si la excepción no lo
está; si el demandado prueba su excepción, debe ser forzosamente absuelto o, cuando menos,
obtener una reducción a la condena.
Existen
dos
categorías
de
excepciones:
I. Las perentorias. - estas pueden ser opuestas en cualquier momento y pueden destruir
totalmente la acción
II. Las dilatorias. - solo pueden ser opuestas en cierto momento y bajo ciertas circunstancias,
estas pueden paralizar la acción temporalmente; es decir, solo pospone sus efectos.
Las prescripciones, eran partes que precedían a la demostratio y en ocasiones la reemplazaban,
unas veces en interés del demandante ex parte actoris (tiene por objetos limitar y precisar la
demanda), y otras veces al interés del demandado exparte rei (excepción de la que diferenciaba
solo por el lugar en donde eran insertadas en la formula).
10.- ¿Qué es procedimiento In Iure?
Es la etapa procesal en que el magistrado organiza el juicio. Tiene como fin, fijar el planteamiento
de la cuestión litigiosa en términos jurídicos, sin considerar la veracidad o falsedad de los hechos
invocados por las partes; y decidir si debe haber juicio (iudicium).
11.- ¿Qué es Litis Contestatio?
La “litis contestatio” era un cuasicontrato judicial que consumía la primitiva pretensión del actor,
iniciaba el proceso, y culminaba en la sentencia que fijaba definitivamente la situación jurídica
de las partes.
12.- ¿Qué son los medios de prueba?
Todo medio constituye un modo de llegar al fin, al resultado. En este caso el fin de la prueba es
lograr esclarecer un hecho controvertido, una situación dudosa; o un delito, en cuanto a su
existencia, o al modo en que se cometió, para encuadrarlo en la precisa figura delictiva. Los
medios de prueba consisten en la incorporación legal de los elementos de prueba (cosas o
personas) a un proceso judicial, con las garantías suficientes para que los medios de prueba
sean idóneos para formar la convicción de quien tiene la alta responsabilidad de juzgar.
13.- ¿Qué es la sentencia?
La sentencia demuestra si tiene razón o no el demandante, siendo de obligado cumplimiento, ya
que el juez está revestido de autoritas, pero en los casos de que el demandado no cumpla la
sentencia, se inicia en un nuevo juicio, en el que la condena será el doble de la primera, y si
tampoco cumpliera la sentencia se produciría el embargo de los bienes, vendiéndolos en subasta
pública, tras la que el demandante cobrará la cantidad fijada en la sentencia.
Si no se está de acuerdo con la sentencia, no es posible la apelación, porque no hay una
jerarquía judicial (todos los jueces son iguales). Tan sólo hay una posibilidad de impugnar la
sentencia, valiéndose de la indicación:
- Por carecer el juez de capacidad.
- Por formularse la sentencia defectuosamente.
- Por ser su contenido imposible de cumplir.
Las sentencias pueden ser de 2 tipos: declarativas(al juez no se le pide que condene, sino que
se pronuncie sobre un determinado caso) o resolutorias (son muy pocas, condenando o
absolviendo al demandado).
14.- Explique cumplimiento, ejecución forzosa y recursos.
Sentencia, recursos y ejecución: la sentencia es una orden de una autoridad pública, dictada por
escrito y leída frente a las partes, la sentencia busca el efectivo cumplimiento de la presentación
debida, por eso no condena con dinero. Aparece por primera vez el pago de las costas de justicia,
por parte de la parte que perdió el proceso. La TB se introduce la apelación de sentencias como
ultima estancias el emperador. Las ejecuciones de las mismas estaban garantizadas por las
fuerzas públicas.
15.- Explique Cognitio Extra Ordinem y desarrollo de la Cognitio Extra Ordinem.
Es el último sistema de procedimiento que reguló el derecho romano, corresponde al Imperio
Absoluto, característico del derecho postclásico. Convivió con el procedimiento formulario, se
aplicaba en casos de excepción, es decir, de forma extraordinaria, para resolver controversias
que se suscitaban en relación con instituciones de nueva creación. La justicia imperial del
principado (jueces funcionario, servidores del Estado y dependientes del emperador) se inclinó
por este sistema, sustituyendo a las fórmulas. Con Diocleciano a partir del Siglo III quedo como
único sistema vigente.
16.- Diga las principales materias sobre las que se aplicó la Cognitio Extra Ordinem en
un principio.
17.- ¿Cuáles son las características de la Cognitio Extra Ordinem?
La legis denunciatio (con carácter oral), la libertas contradictiono (escrito donde el demandado
presenta sus alegaciones) y la libertas conventioni (escrito donde el demandante presenta sus
reclamaciones). Una vez que aparecen ambas partes ante el magistrado, las partes eran
escuchadas en la Litis Contestatio, que deja de ser el momento central del proceso, dejando de
producir el efecto consuntivo y excluyente.
Pueden presentar a los abogados mediante el juramento de calumnia (es de carácter obligatorio),
para que no se mienta en las pruebas ni en lo que se dice. Aparecen las excepciones, que sirven
para que disminuya las pretensiones el demandante. La apelación sí que existe, ya que ahora sí
que hay jerarquía judicial. La ejecución de la sentencia, sino era cumplida por el demandado, se
le embargaban los bienes, que podían ser de una cosa determinada (distractio bonorum) o de la
totalidad de los bienes (cessio in bona).
El proceso deja de ser bipartito: ya no se realiza primero ante el pretor y luego ante el juez, sino
que un único magistrado será el que haga la vista del juicio y la sentencia. Las pruebas: existe
el principio inquisitivo (el juez puede buscar las pruebas que él considere oportunas, teniendo un
valor tasado: la prueba más importante es la prueba documental, en la que se distinguen los
documentos de funcionarios públicos de los documentos de los ciudadanos.) La sentencia es
redactada por escrito por el magistrado, y posteriormente la leía en audiencia pública. Puede ser
en dinero o en “un hacer”.
18.- ¿Qué es la Litis Contestatio?
Es el momento procesal de la redacción definitiva de la fórmula que separa material y fomenta la
fase o etapa in iure de la fase o etapa apud iudicem.
19.- ¿Qué son las pruebas, sentencia y recursos?
Sentencia, recursos y ejecución: la sentencia es una orden de una autoridad pública, dictada por
escrito y leída frente a las partes, la sentencia busca el efectivo cumplimiento de la prestación
debida, por eso no condena con dinero. Aparecen por primera vez el pago de las costas de
justicia por parte de la parte que perdió el proceso. Se introduce la apelación de sentencias como
última instancia al emperador. Las ejecuciones de las mismas estaban garantizadas por la fuerza
pública.
20.- Explique son los interdictos.
Los interdictos son procesos judiciales cuyo objeto es proteger la posesión en sí misma. Su
fundamento principal consiste en que con ellos se evitan perturbaciones y despojos injustificados
y que la gente se haga justicia por su propia mano. En definitiva, los interdictos persiguen
mantener la paz social. Allí radica su importancia.
AUTOEVALUACIONES
TEMA VI
1.- Diga el concepto de Derecho Real y su diferencia con el Derecho Personal.
El derecho real es una relación entre personas y cosa; y el derecho personal es la relación entre
persona y persona.
Hay derecho real cuando una cosa se encuentra sometida completa o parcialmente al poder de
una persona en virtud de una relación inmediata oponible a cualquier otra persona.
2.- Diga el concepto posesión.
Para entender el concepto de posesión hay que partir de la base de que todo ordenamiento
jurídico tiene que reprimir ciertos actos que perturben la disponibilidad de hecho de una cosa. En
Roma la tutela de esa disponibilidad se realizaba mediante interdictos. Éstos sólo miraban a la
situación de hecho por esta se conoce como possessio que el poder físico sobre una cosa. El
poseedor es la persona que tiene la disposición de la cosa con independencia de que sea
propietario o no y la situación del poseedor es protegida por el ius honorarium.
3.- Mencione las clases de posesión.
a) Posesión iusta. Es la que no adolece di vicios. Los vicios son VI, clan y precaria.
Posesión in iusta. Está afectada por los vicios posesorios que son:
VI.- La posesión adolece de violencia cuando se despoja de ella al anterior poseedor venciendo
la resistencia que puede oponer.
Clan. La posesión adolece de clandestinidad cuando nace de forma secreta sin consentimiento
y conocimiento del anterior poseedor.
Precario. La posesión es precaria cuando se ha obtenido a título de favor. Esta posesión es justa
frente a los terceros.
b) Posesión de buena fe. El poseedor cree que no lesiona un derecho ajeno siempre que esa
creencia no se funde en negligencia grave o desconocimiento inexcusable. Posesión de mala fe.
El poseedor conoce su ilicitud.
c) Posesión natural. Es la simple detentación. Son poseedores naturales el arrendatario, el
depositario, el comodatario, el usufructuario y la persona a la que el pretor se la otorga. Posesión
ad interdicta. Es la más frecuente y es la tenencia de la cosa con intención de disponer de ella
con exclusión de los demás. El efecto principal es la posesión interdicta. Se detentar:
En nombre propio.- posee en primer lugar el propietario que también es poseedor, el que tiene
la cosa creyendo que es suya, el que tiene la cosa ilícitamente sabiéndolo.
En nombre ajeno.- el acreedor pignoraticio, el precarista, el secuestratario, el enfiteuta, el
superficiario.
Posesión civil. También recibe el nombre de ad usucapionem. Es aquella que se apoya en una
causa reconocida por el derecho como idónea para transferir la propiedad. Tiene que darse en
ella los títulos de buena fe y justo título. La persona que posee civilmente es protegida por le
pretor a través de la actio publiciana.
4.- ¿Qué es la adquisición de la posesión (concepción de Von Savigny y de Jhering)?
La posesión se adquiere corpore et ánimo; se adquiere mediante una relación corporal de la
cosa con voluntad de dominio sobre ella. Para adquirir la posesión no se necesitaba ningún
requisito formal. En cuanto al corpus, originariamente el requisito de la aprehensión material fue
bastante riguroso. En derecho romano también se podía adquirir la posesión por intermediario.
El pater familias podía adquirir a través de los sometidos a su potestad como el filius familias o
esclavo, pero en derecho clásico no se podía adquirir en nombre ajeno. Más tarde este principio
perdió su vigencia al admitirse la adquisición por medio del procurador. En época Justiniano ya
se admite la adquisición por medio de persona libre, pero para ello se exige el mandato especial
o la ratificación. En cuanto al animus éste se ve en abstracto; para categorías objetivas de
relaciones. La ley dice en qué casos hay animus y en qué no.
5.- Explique que es la protección de la posesión (interdictos).
A través de los interdictos se produce la protección de la posesión. Los interdictos pueden ser de
retener y de recobrar la posesión y se nombran con las palabras iníciales de cada uno de ellos.
Interdictos de retener la posesión. Protegen al poseedor actual, lo mantienen en su posesión y
lo defienden ante cualquier perturbación.
6.- Explique el concepto de propiedad.
La propiedad en Roma era el derecho real de usar, gozar y disponer de las cosas, de las cuales
se es propietario, sujeto a las restricciones impuestas por la ley y defendible por acción
reivindicatoria.
7.- ¿Qué son los derechos inherentes?
Los derechos inherentes a la persona del artículo 1.11 del código civil – Extra patrimonialidad,
intransmisibilidad, inembargabilidad- no encuentran fácil acomodo.
8.- ¿Cuáles son las restricciones a la propiedad?
Sentencia, recursos y ejecución: la sentencia es una orden de una autoridad pública, dictada por
escrito y leída frente a las partes, la sentencia busca el efectivo cumplimiento de la presentación
debida, por eso no condena con dinero. Aparece por primera vez el pago de las costas de justicia,
por parte de la parte que perdió el proceso. La TB se introduce la apelación de sentencias como
ultima estancias el emperador. Las ejecuciones de las mismas estaban garantizadas por las
fuerzas públicas.
9.- Explique los tipos de propiedad.
Tenencia conjunta o copropiedad. La propiedad conjunta o en copropiedad con derechos de
supervivencia es una manera muy amplia de propiedad en conjunto. Los dueños no tienen que
estar casados uno al otro y más de dos personas pueden ser dueños de una propiedad juntos.
Tenencia mancomunada o posesión indivisa. Esta forma de propiedad está limitada a parejas
casadas y es aplicable sólo a bienes raíces. La propiedad no se puede vender o transferir si uno
de los dos, el marido o la esposa, no está de acuerdo.
Tenencia en común. Este tipo de copropiedad tiene las mismas características que la propiedad
conjunta, excepto que es controlada por el testamento de uno de los dueños. No hay derecho de
supervivencia.
Propiedad única y aparte. Esto significa que un individuo es dueño de la propiedad
independientemente de cualquier otra persona. Es un arreglo común entre personas que no
están casadas, aunque parejas casadas también lo pueden usar.
Condominio. Este tipo de propiedad es una forma de propiedad conjunta en la cual un individuo
es dueño de una unidad en un edificio con unidades múltiples, pero comparte la propiedad en
forma conjunta de las áreas comunitarias del edificio como los pasillos y caminos de entrada, las
instalaciones para el lavado de ropa, los jardines y zonas verdes y las áreas de recreación.
Cooperativa de Bienes Raíces. A diferencia de una cooperativa de casas prefabricadas, una
cooperativa de bienes raíces puede aplicarse a un edificio residencial. En este tipo de arreglo,
se forma una corporación la cual tiene el título de propiedad de toda la propiedad y ofrece en
arrendamiento a largo plazo unidades específicas a residentes.
10.- Explique el término Quiritaria y Bonitaria.
Propiedad quiritaria: era la única conocida en los primeros tiempos y reglamentado por el derecho
civil atreves el cual se requería ser ciudadano romano y que el objeto sea una res mancipi y el
modo de adquirir sea por mancipatio.
Propiedad bonitaria: reconocida y sancionada por el derecho pretoriano y consistía en la
transmisión de la cosa res mancipi simplemente por tradición no requería del cumplimiento del
derecho civil.
11.- ¿Cuáles son los modos originarios de adquirir la propiedad y modos derivados de
adquirir la propiedad?
Los modos originarios de adquirir la propiedad. La occupatio. - consistía en el apoderamiento de
una res nullius (que no pertenece a nadie), con la intención de apropiarse de ella. El derecho
romano consideraba las “res nullius”: El hallazgo casual de un tesoro. - quien encontraba un
tesoro (monedas u objetos preciosos) adquiría la propiedad del mismo.
La accesión.- forma a través de la cual el propietario de una cosa llamada “principal”, adquiere
la propiedad de otra denominada “accesoria”, que se le incorpora formando parte integrante de
ella de tal modo que su separación resulte imposible o genere graves perjuicios.
Modos derivados de la adquisición de la propiedad. Para hablar de modos derivados de adquirir
la propiedad entramos ya en el campo de las verdaderas sucesiones, es decir, maneras de
adquirir la propiedad de su anterior propietario; en roma lo fue la herencia.
12.- ¿Qué es la defensa de la propiedad Quiritaria y Bonitaria?
En
defensa
de
la
propiedad
había
tres
instituciones:
1.La reivindicatio: utilizada contra la violación total del derecho esta acción permite que el
propietario quiritario no poseedor la ejerza el poseedor para lograr la restitución o el pago de su
valor poseedor : restitución o pago solo puede tener cosa susceptible privado considerados a
título particular y no a las universalidades.
2.La acción publiciana: acción contra la violación del derecho es una acción ficticia por la cual el
pretor la indica al juez que haga cuenta que el plazo de la usucapio ha transcurrido puede ser
ejercida por el propietario bonitario contra cualquier tercero o con el mismo propietario que se
hubiese posesionado de la cosa.
3.Acción negatoria: se ejerce con la violación con ella el propietario afirmaba la existencia de un
derecho real ajeno a su propiedad el solo puede aprobar la existencia del derecho real el juez
debe declarar la parte que gana el proceso y ordena en caso que el demandante no haya podido
justificar su pretensión reparar el perjuicio causado restituir los frutos si los hubiese y dar caución
de no lesionar en el futuro dicha propiedad.
13.- ¿Qué es Iura In Re Alienea?
Servidumbres: Es una limitación a la libertad de un fundo en favor de otro fundo vecino, la cual
se da, entre ambos por común acuerdo, a cambio de otro beneficio.
14.- Explique el desmembramiento de la propiedad.
Las servidumbres constituyen el desmembramiento de la propiedad de importancia por cuanto a
su variedad y por la utilidad que presentan para el mejor aprovechamiento o beneficio de ciertos
predios.
Sus características son:
Son derechos reales, o gravámenes reales, se constituye siempre en predios. Los predios deben
ser pertenecientes a distintos dueños (predio dominante y predio sirviente) Por la servidumbre
se beneficia el predio dominante, las servidumbres son inseparables de la propiedad del predio.
15.- Explique servidumbres reales.
Son limitaciones determinadas que, sobre la propiedad de un fundo denominado sirviente, a favor
de otro llamado fundo dominante y que una vez establecidas subsistirán independientemente de
las personas de los respectivos propietarios, situación a los que deben su nombre y las distingue
de las servidumbres personales. No pueden existir servidumbres sobre servidumbres.
16.- Explique constitución y extinción.
Constitución.- el modo más frecuente de constituir una servidumbre era la in iure cessio en una
vindicatio servitutis que iniciaba el propietario del futuro predio dominante contra el del futuro
predio sirviente; también era habitual que fuese constituida mediante un legado vindicatorio o
adjudicación judicial. Con respecto a las antiguas servidumbres de paso y conducción de agua
sobre fundos itálicos, cabe mencionar que estas podían adquirirse por mancipación, pues tenían
la consideración de res mancipi al igual que los fundos entre los que se establecían.
La constitución de servidumbres podía producirse de un modo directo o indirecto. Es decir,
también era permisible la constitución de las mismas por medio de la reserva de las mismas en
un acto de enajenación de la propiedad, ya fuese en un acto de disposición inter vivo o mortis
causa.
Extinción.- existían varios supuestos que acarreaban una extinción de las servidumbres
establecidas: en primer lugar, cuando los dos predios (sirviente y dominante) se hacían
completamente de un mismo propietario la servidumbre desaparecía en virtud de un principio
que decía que no podía haber una servidumbre sobre cosa propia. En resumen, la extinción de
la misma se producía por confusión.
17.- Explique defensa de las servidumbres reales.
El titular de la misma podía dirigir en contra del propietario del previo sirviente la actio confessoria
y en épocas posteriores se encuentra en cualquier persona que interfiera en el ejercicio de la
servidumbre. Por virtud de esta acción el actor obtenía el restablecimiento de su derecho y el
resarcimiento de los daños y el demandado podía ser obligado a caucionar el libre ejercicio de
la servidumbre.
18.- Explique servidumbres personales.
Existieron en Roma derechos reales constituidos sobre cosa ajena a favor de una persona
determinada y que tuvieron carácter personalísimo eran temporales y se constituían a través de
una persona moral no podían exceder de 100 años.
19.- Explique servidumbres personales irregulares.
Personales son las constituidas en beneficio de una o más personas o de una comunidad, y
negativa la que prohíbe al dueño del predio sirviente hacer algo que le sería lícito sin la
servidumbre.
20.- ¿Cuáles son los Derechos sobre cosa ajena de garantía?
Los derechos reales sobre la cosa propia son: el condominio y la propiedad. Los derechos
reales sobre la cosa ajena pueden ser de dos clases: de goce y de garantía.
Eran de goce aquellos derechos que le brindaban al titular el uso y disfrute de una cosa; en
cambio los de garantía, eran aquellos derechos que garantizan al acreedor el cumplimiento de
la obligación o, en el caso de que el deudor no cumpla la prestación objeto de su obligación, la
satisfacción de su interés. Son derechos reales sobre la cosa ajena de goce: la servidumbre, la
enfiteusis y la superficie. Son derechos reales sobre la cosa ajena de garantía: la prenda, la
hipoteca y la enfiteusis.
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