Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata -1- Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata Oficina de Jurisprudencia Teléfono: (0223) - 4913738 Boletín de Derecho Civil y Comercial, Laboral y Ejec. Fiscales Año 2011 – 3er Trimestre -1- -2- -2- Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata -3- Los boletines de jurisprudencia constituyen resúmenes orientativos de los pronunciamientos dictados por la ésta Cámara que sintetizan los fundamentos más importantes con referencia a los distintos temas individualizados por voces, no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional, y permiten el acceso a los respectivos fallos. Dr. Oliva Zaldarriaga, Alejandro G. A. Nota: El presente boletín, así como todos los anteriores desde 1992, pueden ser consultados individualmente en el sitio web del Poder Judicial de la Nación; www.pjn.gov.com.ar; en la sección establecida para la Cámara Federal de Mar del Plata. -3- -4- -4- Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata -5- ÍNDICE ACCIÓN DE AMPARO – Procedencia – Inviabilidad – Necesidad de amplitud de debate y prueba. ........................................................................................................... - 10 ACCIÓN DE AMPARO – Procedencia – Objeto – Reparar lesión constitucional – No prevista para obviar procedimientos normales. ...................................................... - 10 ACCIÓN DE AMPARO – Procedencia – Examen de admisión – Vía administrativa previa – Nulidad de paritaria – Personal no docente – Se revoca el Rechazo in limine – Innecesariedad de agotamiento de la vía administrativa.. ......................................... - 11 ACCIÓN DE AMPARO – Rechazo in limine – Criterio restrictivo – Salud. ............. - 12 ACCIÓN DE AMPARO – Rechazo in limine – Vía administrativa previa. ............... - 12 ACCIÓN DE AMPARO – Rechazo in limine – Vía administrativa previa – Nulidad de paritaria – Personal no docente. .............................................................................. - 13 ACCIÓN DE AMPARO – Rechazo in limine – Requisitos de admisibilidad – Falta de agotamiento de otras vías admisibles – Reforma legal – Regulación del transporte rural – Vialidad Nacional – Exigencias legales obsoletas – Carácter excepcional de la acción de amparo.......................................................................................................... - 14 ACCIÓN DE AMPARO – Salud – Acompañante terapéutico 24 hs. ......................... - 14 ACCIÓN DE AMPARO – Salud – Acompañante terapéutico 24 hs – Cobertura total no prevista por el PMO – Procedencia. ........................................................................ - 15 ACCIÓN DE AMPARO – Salud – Aumento de aportes – DIBA – Facultad del Jefe de la Armada de conducción y fiscalización – Limite legal – Principio republicano de División de poderes. ..................................................................................................... - 16 ACCIÓN DE AMPARO – Salud – Cirugía Bariátrica (By pass Gástrico) – Requisitos - Tratamiento multidisciplinario previo – Resolución 742/09 del Ministerio de Salud – Descenso de peso – Prestadores fuera de la cartilla. ................................................. - 17 ACCIÓN DE AMPARO – Salud – Cirugía Bariátrica (By pass Gástrico) – Cobertura – Recaudos – Normativa aplicable – PMO. ................................................................. - 18 ACCIÓN DE AMPARO – Salud – Cirugía percutánea – Cobertura total – Material ortopédico – Hallus valgus – Dedo en garra o martillo. .............................................. - 19 ACCIÓN DE AMPARO – Salud – Derecho a la vida – Calidad de vida – Adecuada atención médica. ........................................................................................................... - 20 ACCIÓN DE AMPARO – Salud – Derecho de igualdad – Igualdad de trato – Arbitrariedad.. .............................................................................................................. - 20 ACCIÓN DE AMPARO – Salud – Discapacitada – Afiliación – Vía – No corresponde el rechazo in limine – Interrupción unilateral e injustificada de su afiliación. ...................................................................................................................... - 21 ACCIÓN DE AMPARO – Salud – Discapacitado – Rehabilitación – Terapia física – Cobertura total – IOMA – Responsabilidad de la Provincia........................................ - 22 ACCIÓN DE AMPARO – Salud – Discapacitado – Transporte especial – Marco legal – Prestación integral. ........................................................................................... - 23 ACCIÓN DE AMPARO – Salud – Internación psiquiatrita – Programa Federal de Salud – Previa prescripción médica o Judicial – Responsabilidad subsidiaria (Estado Nacional - Ministerio de Salud de la Nación) y no del (Estado Nacional – Servicio Nacional de Rehabilitación). ........................................................................................ - 24 ACCIÓN DE AMPARO – Salud – Política de Salud – Tratamiento de Fertilización.- 25 -5- -6- ACCIÓN DE AMPARO – Salud – Prepaga – Desafiliación – Falsedad en la declaración jurada – Examen médico previo. .............................................................. - 25 ACCIÓN DE AMPARO – Salud – Prepaga – Restitución de sumas de dinero – Medida cautelar incumplida – Procedencia. ................................................................ - 26 ACCIÓN DE AMPARO – Salud – Prestación no contemplada por el PMO – Obligación de prestar el servicio de salud. .................................................................. - 27 ACCIÓN DE AMPARO – Salud – Prótesis – Cobertura total – Beneficio concedido parcialmente – Descuento en cuotas – Se revoca el rechazo in limine – DIBA – Solución incompatible con el objeto. ........................................................................... - 27 ACCIÓN DE AMPARO – Salud – Fertilización asistida – Infertilidad como Enfermedad – Cobertura total. ..................................................................................... - 28 ACCIÓN DE AMPARO – Salud – Fertilización asistida – Medida de no innovar – Embriones restantes – Recaudos – Autorización expresa del Poder Judicial. ............. - 30 ACCIÓN DE AMPARO – Salud – Fertilización asistida – Marco legal – Arbitrariedad. ............................................................................................................... - 30 ACCIÓN DE AMPARO – Salud – Fertilización asistida – Cobertura – Obras sociales y prepagas – Derecho a la descendencia. ..................................................................... - 31 ACCIÓN DE AMPARO – Salud – Fertilización asistida – Cantidad de intentos – 3 intentos – Preservación de la salud psicológica de los solicitantes – Posibilidad de peticionar nuevos tratamientos – Nuevos exámenes médicos. .................................... - 31 ACCIÓN DE AMPARO – Salud – Médicos fuera de la cartilla – Tratamiento en curso – Cirugía bariátrica. ............................................................................................ - 32 ACCIÓN DE AMPARO – Salud – Responsabilidad subsidiaria del Estado Nacional – OSBA – Reintegro de lo abonado por un Stent. ....................................................... - 32 ACCIÓN DE AMPARO – Salud – Sistema de cicatrización – Fuera del PMO – Función distributiva y asistencial de las obras sociales – Interpretación de las normas – Necesidad de la prestación – Carencia económica – Arbitrariedad. ......................... - 33 ACCIÓN DE AMPARO – Universidad – Concursos de reválida – Jurados – Inclusión de un graduado y un estudiante – Autonomía Universitaria. ....................... - 34 ACCIÓN DECLARATIVA – Inconstitucionalidad – Ordenanza Municipal – Tasa de inspección Veterinaria – Alimentos – Fiscalización en las bocas de expendio – Facultad del ANMAT. ................................................................................................. - 35 ACCIÓN DECLARATIVA – Inconstitucionalidad – Supremacía Constitucional – Ley Nacional – Ordenanza Municipal – Art. 31 de la CN. .......................................... - 36 AFIP – Reintegro de gas oil – Procedencia – Buques extranjeros – Flota pesquera Nacional – Interpretación normativa............................................................................ - 37 ASTREINTES – Procedencia – Fundamento – Requisitos – Autoridad de cosa juzgada – Honorarios – Incumplimiento del Estado Nacional. ................................... - 37 ASTREINTES – Procedencia – Astreintes efectivizadas – Autoridad de cosa juzgada – Honorarios – Incumplimiento del Estado Nacional. ................................................. - 38 BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS – Procedencia – Principios constitucionales – Criterio – Prueba. ........................................................................... - 39 COMPETENCIA FEDERAL – En razón de la Materia – Tasa Municipal de Seguridad e Higiene – Ley Nacional de Radiodifusión – Cláusula del Comercio ...... - 40 COMPETENCIA FEDERAL – Información Sumaria – Beneficio ley 24.043 – No hay denegación del Ministerio del Interior. ................................................................. - 40 COSTAS – Acción de amparo – Salud – Cirugía bariátrica ........................................ - 41 -6- Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata -7- COSTAS – Acción de amparo – Salud – Tratamiento de Fertilización. ..................... - 42 DAÑOS Y PERJUICIOS – Lesiones graves – Actuar negligente – Zona destinada a los bañistas – Motor fuera de borda. ............................................................................ - 42 DAÑOS Y PERJUICIOS – Lesiones – Playa – Deber de Seguridad – Poder de policía – Responsabilidad del ente Municipal – Actuar negligente de un tercero. ...... - 43 DAÑOS Y PERJUICIOS – Lesiones – Playa – Responsabilidad del ente Municipal – Medidas de Seguridad – Recaudos ante la situación de emergencia – Camilla, elementos de primeros auxilios – Actuar negligente de un tercero. ............................ - 43 DAÑOS Y PERJUICIOS – Lesiones – Playa – Deber de Seguridad – Responsabilidad Prefectura Naval Argentina – Zona destinada a los bañistas – Actuar negligente de un tercero – Motor fuera de borda. ........................................................ - 44 DAÑOS Y PERJUICIOS – Lesiones – Playa – Deber de Seguridad – Atribución de responsabilidad – Responsabilidad, particular, Municipal y PNA – Mancomunada o subsidiaria. ................................................................................................................... - 45 DAÑOS Y PERJUICIOS – Indemnización – Perdida funcional del brazo dominante.- 45 DAÑOS Y PERJUICIOS – Indemnización – Daño moral – Readecuación – Elementos determinantes. ............................................................................................ - 46 DAÑOS Y PERJUICIOS – Intereses aplicables – Tasa Activa – Facultad morigeradota del Magistrado. ...................................................................................... - 46 DERECHO DE PROPIEDAD – Concepto. ................................................................. - 47 EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA – Procedencia – Cosa Juzgada administrativa – Ley 19.549. .................................................................................................................. - 47 EXCEPCIÓN DE INHABILIDAD DE TÍTULO – Ejecución Hipotecaria – Procedencia – Bien Ganancial – Consentimiento del art. 1277 C.C. para la constitución de gravamen – Régimen patrimonial del Matrimonio. ........................... - 48 EXCEPCIÓN DE INHABILIDAD DE TÍTULO – Ejecución Hipotecaria – Procedencia – Requisitos de forma – Escritura pública – Redargución de falsedad. .. - 49 EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN – Resolución – Excepción de previo y especial pronunciamiento – Oportunidad de la sentencia definitiva.......................................... - 50 GESTOR PROCESAL – Cargas – Plazo – Dispensa única – Nulidad – Art. 48 del CPCCN......................................................................................................................... - 50 HONORARIOS PROFESIONALES – Letrado – Incidencias – Valoración. ............. - 51 LABORAL – Acuerdo conciliatorio – Cumplimiento tardío – Cláusula de resolución de incumplimiento – Resolución el pago en cuotas – Pago total del de lo pactado – Falta de impugnación de los intereses – Levantamiento de la interdicción de salida. . - 51 LABORAL – Caja de empleados – Naturaleza – Excepción de falta de legitimación pasiva – Facultades de Administración y liquidación – Lotería Nacional deudora del beneficio. ...................................................................................................................... - 52 LABORAL – Caja de empleados – Liquidación de días feriados – Obligación incausada. ..................................................................................................................... - 53 LABORAL – Caja de empleados – Cálculo para la liquidación – Adicionales particulares. .................................................................................................................. - 53 LABORAL – Empleo público – Contratos sucesivos a plazo fijo – Contratos por tiempo indeterminado................................................................................................... - 54 LABORAL – Empleo público – Reincorporación – Salarios caídos en 100% desde el cese hasta la reincorporación. ...................................................................................... - 55 LABORAL – Empleo Público – Distracto – Trato discriminatorio. ........................... - 56 -7- -8- LABORAL – Incapacidad – Accidentes y enfermedades – Responsabilidad del empleador – Carga de la prueba - ................................................................................ - 56 LABORAL – Prueba – Puntos de pericia – Facultad del Juez – Accidente de Trabajo – Incapacidad. .............................................................................................................. - 57 LABORAL – Incapacidad – Grado de incapacidad – Disparidad de elementos probatorios – Criterio de Elección . ............................................................................. - 57 LABORAL – Incapacidad – Influencia del factor laboral – Indemnización. .............. - 58 LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR – Acción colectiva de consumo – Vía procesal – Facultades ordenatorias del Juez – Tramite más adecuado – Complejidad de la pretensión – Art. 53 de ley 24240. ...................................................................... - 58 MEDIDA CAUTELAR – Acción de amparo – Abstracta – Dictado de sentencia definitiva – Costas. ....................................................................................................... - 59 MEDIDA CAUTELAR – Acción de amparo – Salud – Acompañante 24hs – INSSJyP. ...................................................................................................................... - 59 MEDIDA CAUTELAR – Acción de amparo – Salud – Discapacitado – Escolaridad – Transporte – Acompañante terapéutico – Cobertura total. .......................................... - 60 MEDIDA CAUTELAR – Acción de amparo – Salud – Discapacitado – Cobertura Integral – Estado Nacional – PROFE– Prestaciones actuales y futuras – Gratuitas – Sin trámite administrativo previo. ................................................................................ - 61 MEDIDA CAUTELAR – Acción de Amparo – Salud – Enfermera a domicilio 24hs – OSDE Binario. ............................................................................................................. - 62 MEDIDA CAUTELAR – Acción de amparo – Salud – Medicación – Cobertura 100%. ........................................................................................................................... - 63 MEDIDA CAUTELAR – Actos de la Administración Pública – Presunción de legalidad – Criterio restrictivo – No absoluto – Impugnación prima facie verosímil y arbitraria. ...................................................................................................................... - 63 MEDIDA CAUTELAR – Características – Revocación de oficio de la medida cautelar – Modificación – Principio de preclusión – Carater provisorio de las cautelares. ..................................................................................................................... - 64 MEDIDA CAUTELAR – Contra la Administración Pública – Legitimidad del acto administrativo – Cese de la presunción de legitimidad – Vicio manifiesto – Resolución fundada en normativa derogada – Adherente litisconsorcial activo – Resolución N° 50 de la Sec. de Comercio. .................................................................. - 64 MEDIDA CAUTELAR AUTÓNOMA – Secretaría de Transporte – Importe unitario de peaje o toque de dársena.......................................................................................... - 66 NULIDAD DE LA NOTIFICACIÓN – Domicilio del organismo requerido – Delegación de IOMA – Representación – Acción de amparo. .................................... - 66 NULIDAD DE LA NOTIFICACIÓN – Enmienda del Oficial Notificador – Cambio del contenido de la cédula. ........................................................................................... - 67 NULIDAD – Desalojo – Menores – Falta de traslado al Ministerio Público – Traslado de demanda – Domicilio real. ...................................................................................... - 68 PENSIÓN VITALICIA – Veterano de Malvinas – Ley 23.248 – Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS) – Participación en acciones bélicas y área de riesgo de combate – Base Naval Río Grande. .............................................................. - 69 PRESCRIPCIÓN – Laboral – Daños y perjuicios – Despido injustificado – Pago insuficiente de las indemnizaciones – Banco Central de la República Argentina, mediante Res. N° 648/02. ............................................................................................ - 70 -8- Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata -9- PRINCIPIOS – Cosa juzgada y preclusión – Resolución firme y consentida – Inviolabilidad del Orden Público – Orden público de las Leyes de emergencia – Consolidación – No alegó ley vigente – Seguridad jurídica. ....................................... - 70 PRUEBA – Prueba testimonial – Valoración – Criterio – Testigos conocidos por el demandado – Declaraciones enfrentadas. .................................................................... - 71 REAJUSTE DE HABERES – Personal Militar – Adicional Transitorio – Naturaleza general – Decreto 871/07 – Doctrina CSJN Fallo Salas. ............................................. - 72 REAJUSTE DE HABERES – Personal Militar – Adicionales – Haber Mensual - Dec. 2000/91 y 628/02 – 25.344 – Haber mensual a los fines jubilatorios. ......................... - 73 REAJUSTE DE HABERES – Personal Militar – Diferencias – Haber mensual – Sueldo – Beneficios – Decretos n° 2000/91, 2115/91 y 628/92 – Dec. 1490/02. ........ - 74 RECURSO APELACIÓN – Procedencia – Acción de amparo – Plazo – Días Inhábiles – Criterio (Dr. Ferro). ................................................................................... - 75 RECURSO DE APELACIÓN – Procedencia – Acción de amparo – Resoluciones apelables – Cargas – Falta de expresión de agravios. .................................................. - 75 RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO – Información Sumaria – Procedencia – Revocatoria sustanciada –Improcedente – Accesorio sigue la suerte de lo principal – Competencia. ...................................................................... - 76 RECURSO DE QUEJA – Procedencia – Acción de amparo – Plazo – Cómputo – Notificación ministerio de la ley. ................................................................................. - 77 RECURSO DE QUEJA – Acción de amparo – Recurso de revocatoria con apelación en subsidio – Ejecución de sentencia – No rige la limitación del art. 15 de ley 16.986 – Ejecución de sentencia no comenzado en forma clara y concreta. ........................... - 77 RECURSO DE QUEJA – Finalidad – Limite.............................................................. - 78 RECURSO DE QUEJA – Procedencia – Homologación de acuerdo suscripto por las partes – Inapelabilidad – Instrumento público – No redargüido de falso. ................... - 78 RECURSO DE APELACIÓN – Procedencia – Juicio Ejecutivo – Liquidación presentada por el ejecutante – Afectación del derecho de propiedad del ejecutado. ... - 79 RECURSO DE QUEJA – Procedencia – Requisitos – Copia sin firma del juez o funcionario – Procedencia. ........................................................................................... - 79 RECURSO DE QUEJA – Procedencia – Requisitos – Copia sin firma del juez o funcionario – Improcedente. ........................................................................................ - 80 TERCERÍA DE DOMINIO – Admisibilidad – Automotores – Ejecución prendaria – Inscripción Registral – Incidentista titular no registral – Posesión – Buena fé. .......... - 81 TERCERÍA DE DOMINIO – Admisibilidad – Automotores – Ejecución prendaria – Titular no registral – Inscripción registral – Fecha cierta – Formulario 08. ................ - 81 - -9- - 10 - ACCIÓN DE AMPARO – Procedencia – Inviabilidad – Necesidad de amplitud de debate y prueba. La pretensión de amparo no es viable cuando la situación fáctica que le sirve de sustento aparece opinable o discutible y, por ende, requiere amplitud de debate y prueba, cuestión que se entronca con el requisito de la inexistencia de un medio judicial más idóneo. En el caso concreto, la pretensión articulada gira en torno a aspectos contractuales de carácter complejo, no susceptible de ser decidida por la vía excepcional del amparo. Es que se discute acerca de la arbitrariedad manifiesta o no del accionar del Centro Médico de Balcarce quien decidió rescindir el contrato que lo vinculaba a SUMA, y para ello, sería necesario tener cabal conocimiento de diferentes circunstancias que exceden el acotado marco del proceso de amparo. En el mismo orden de ideas, no se llega a advertir con claridad la característica definitoria del amparo para su procedencia, como es la manifiesta arbitrariedad o ilegitimidad del acto que se atribuye al centro médico demandado, y sí en cambio, que el marco circunstancial en que el amparista sustentó la acción aparece como opinable o discutible, requiriendo además de un amplio debate y prueba, lo que hace a la existencia de un medio judicial más idóneo como obstativo al amparo. Es jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta a que aluden el art. 1° ley 16.986 y 43 C.N., requieren que la lesión de los derechos y garantías reconocidas por la Constitución Nacional resulte del acto u omisión en forma clara e inequívoca, sin necesidad de amplio debate y prueba (conf. CSJN, in re “Vila, Juan Diego”, del 19/3/1987; entre muchas otras). Por todo lo expuesto, el rechazo del remedio intentado ha sido correctamente decidido por el juzgador, pues el proceso de amparo no resulta ser la vía idónea para tramitación de este conflicto judicial, por lo que se confirma la sentencia en cuanto rechaza íntegramente la acción de amparo promovida por el Servicio Universitario Médico Asistencia! (SUMA) en contra del Círculo Médico de Balcarce. (Interlocutoria). (del voto del Dr. Tazza; en adhesión Dr. Ferro, haciendo unas breves consideraciones). Expte.: 13043; “SUMA c/CENTRO MEDICO DE BALCARCE s/AMPARO”. T° CXXIV F° 17193 – 01/VII/11 Dres.: Tazza – Ferro Procedencia: Juzgado Federal N° 2, Secretaria N° 1 de esta ciudad (Expediente N° 88.145). ACCIÓN DE AMPARO – Procedencia – Objeto – Reparar lesión constitucional – No prevista para obviar procedimientos normales. El objeto del proceso de amparo consiste en reparar, con la mayor urgencia posible, la lesión a un derecho constitucional de particular entidad, sin embargo, esta acción no será admisible cuando existan remedios judiciales o administrativos que permitan obtener la protección del derecho constitucional de que se trata [art. 2 inciso a) ley 16.986]. - 10 - Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - 11 - Al respecto se ha expuesto que “el amparo no ha sido creado para obviar los procedimientos normales ni para abreviar los plazos que toda causa judicial o recurso administrativos importan, sino que se trata de un arbitrio al que sólo debe recurrirse ante la ineficacia de los procedimientos ordinarios, la cual no se establece en base a parámetros normales, sino que atiende a que el perjuicio sólo pueda evitarse o repararse por esa vía urgente y expeditiva”. (C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3a; 16/9/1999; “Air Delta S.R.L. c/ Estado Nacional Fuerza Aérea Argentina”). (Interlocutoria). (del voto del Dr. Tazza; en adhesión Dr. Ferro, haciendo unas breves consideraciones). Expte.: 13043; “SUMA c/CENTRO MEDICO DE BALCARCE s/AMPARO”. T° CXXIV F° 17193 – 01/VII/11 Dres.: Tazza – Ferro Procedencia: Juzgado Federal N° 2, Secretaria N° 1 de esta ciudad (Expediente N° 88.145). ACCIÓN DE AMPARO – Procedencia – Examen de admisión – Vía administrativa previa – Nulidad de paritaria – Personal no docente – Se revoca el Rechazo in limine – Innecesariedad de agotamiento de la vía administrativa.. El amparo es un proceso constitucional y detrás de él está, fundamentalmente, la custodia de la supremacía de la Constitución. El art. 2° inciso a) de la ley 16.986, se desprende como requisito de admisibilidad de esta acción “(...) que no existan otros recursos o remedios judiciales o administrativos, que permitan obtener la protección del derecho o garantía constitucional que se trate”. Dicha norma obliga al magistrado interviniente a realizar un cuidadoso análisis y tratar de averiguar, como requisito para admitir este remedio, si los procedimientos regulares, posibles de emplear el justiciable, resultan idóneos, suficientes, aptos o eficaces para atender al problema planteado, es decir, que no basta que haya una vía procesal de cualquier índole para desestimar el pedido de amparo; ya que hay que considerar, inexcusablemente, si tal trámite es auténticamente operativo para enfrentar el acto lesivo. En el caso, lo que en definitiva ha valorado el Juez de la instancia anterior han sido solo los requisitos de admisibilidad del amparo, estimando en su criterio, que en el supuesto de autos debe agotarse la vía administrativa. Sin embargo, pretender agotar tal vía, a la luz de lo manifestado por los actores sobre el desconocimiento de la Resoluc. adoptada, los telegramas remitidos a Subsecretaría de Asuntos Laborales y al Sr. Rector de la UNMDP oportunamente, también respecto del acta de negociación particular, cabe aseverar que la pretensión de los actores es razonable para intentar esta vía judicial. Ello por cuanto, el carácter alimentario del reclamo y la consecuente premura de su resolución, como asimismo la ineficacia que se vislumbra en el ámbito administrativo a la luz del silencio obtenido como respuesta a sus pretensiones en el ámbito de la Universidad, son circunstancias que tornan, plenamente procedente la acción aquí intentada, ante la innecesariedad de agotamiento de la vía administrativa y la ausencia - 11 - - 12 - de otro medio judicial que pueda con mayor celeridad e idoneidad, garantizar una decisión oportuna que resguarde los presuntos derechos fundamentales conculcados. Por todo ello, se revoca la resolución del Sr. Juez de Grado, en cuanto rechaza “in límine” la acción promovida, declarando habilitada la vía judicial para que el Sr. Juez aquo pueda entender en la sustanciación de la acción de amparo impetrada y la medida cautelar peticionada. . (Definitiva) (voto del Dr. Ferro; en adhesión Dr. Carreras; en disidencia Dr. Tazza). Expte.: 12928; “BIBBO, Néstor Abel y otros el UNMdP s/ AMPARO”. T° CXXV F° 17257 – 23/VIII/11 Dres.: Tazza – Ferro – Carreras Procedencia: Juzgado Federal Nro. 4 Secretaría Ad-Hoc, de esta cuidad. (Expte. Nro. 16.269). ACCIÓN DE AMPARO – Rechazo in limine – Criterio restrictivo – Salud. Para admitir el rechazo in limine de un amparo, la situación planteada debe ser básicamente indiscutible y surgir con absoluta claridad la improcedencia de lo pretendido por el actor; por lo tanto, la desestimación de ese modo de un amparo, más teniendo en cuenta la naturaleza de la pretensión incoada, debe ser decidido con criterio restrictivo y suma cautela pues se podría asimilar a una denegación de justicia. El remedio excepcional en estudio está dispuesto para los actos u omisiones que tengan “arbitrariedad o ilegalidad manifiesta”. Es decir, basta una de estas razones para la viabilidad de la acción puesto que la norma emplea la conjunción disyuntiva “o”, es decir, no es necesario que la conducta impugnada sea, simultáneamente, ilegal y arbitraria. Es suficiente, entonces, la existencia de uno sólo de estos motivos. (Interlocutoria). Expte.: 13199; “TOLABA, Jorge D. c/ DIBA s/ Amparo”. T° CXXV F° 17210 – 01/VIII/11 Dres.: Ferro – Carreras Procedencia: Juzgado Federal de Primera Instancia N°4, secretaria N° 3 de esta ciudad (Expte. 51.532). ACCIÓN DE AMPARO – Rechazo in limine – Vía administrativa previa. En nuestro sistema jurídico el objetivo de la exigencia del reclamo administrativo previo, no responde a un fundamento caprichoso y burocrático, sino que consiste en: a) producir una etapa conciliatoria anterior al pleito; b) dar a la administración la oportunidad de revisar el asunto y revocar le error; c) promover el control de legitimidad y conveniencia de los actos de los órganos inferiores; d) facilitar la tarea tribunalicia al llevar ante los jueces una situación contenciosa ya planteada; e) permitir una mejor defensa del interés publico. (Definitiva) (voto del Dr. Tazza, en disidencia Dr. Ferro y Dr. Carreras). Expte.: 12928; “BIBBO, Néstor Abel y otros el UNMdP s/ AMPARO”. T° CXXV F° 17257 – 23/VIII/11 Dres.: Tazza – Ferro – Carreras - 12 - Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - 13 - Procedencia: Juzgado Federal Nro. 4 Secretaría Ad-Hoc, de esta cuidad. (Expte. Nro. 16.269). ACCIÓN DE AMPARO – Rechazo in limine – Vía administrativa previa – Nulidad de paritaria – Personal no docente. La presente acción de amparo, promovida por los actores en su carácter de personal no docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, tiene como objeto que se suspenda la aplicación y se decrete la nulidad absoluta de la paritaria de negociación particular, integrada por el Subsecretario de Asuntos Laborales Universitarios, el Subsecretario de Administración Financiera y la Asociación del Personal Universitario (APU), por medio de la cual se dispuso una reducción del sueldo. El a quo que rechazó in limine la acción de amparo y la medida cautelar de no innovar solicitada por los accionantes, el cual fue recurrido por el representante del los actores. Los accionantes invocan una manifiesta violación del derecho de propiedad y del principio de intangibilidad del salario, por la circunstancia de haber pactado particularmente la UNMDP y el gremio (APU) reducir el suplemento por riesgo, habiendo actuado las partes fuera de la ley. Para resolver lo planteado, hay que analizar si los recurrentes han hecho uso de todos los medios que la ley pone a su disposición, a fin de cuestionar el accionar de la demandada y del gremio que los representa. La circunstancia que el Decreto N° 366/06, prevea la existencia de una Comisión de Interpretación de Convenios, en el art. 152, obliga a quienes invocan la aplicación de tal normativa a supeditar su accionar a los parámetros allí fijados. En consecuencia, habiéndose determinado en el art. 153 del CCT la aplicación supletoria del Decreto N° 2213/87, en el supuesto que los accionantes hayan tenido un conflicto interpretativo de las disposiciones impuestas en la norma, estos debieron haber recurrido a la vía administrativa prevista en el art. 152 del Decreto N° 366/06. Asimismo, es conveniente tener presente que el Decreto N° 366/06, que homologa el Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector no Docente de las Instituciones Universitarias Nacionales, prevé en el segundo párrafo del art. 153 que, en forma provisoria y hasta tanto se encuentre plenamente vigente lo referente a la estructura salarial y escalafonaria propuesta en el mismo, se mantienen como supletorias las normas del Decreto 2213/87, por el cual se regula el Escalafón no Docente de las Universidades Nacionales. Del mismo modo, para que prospere un amparo, el acto cuestionado, debe ser manifiestamente ilegal o manifiestamente arbitrario. En consecuencia, en virtud de lo manifestado ut-supra y conforme surge de las constancias de autos, los accionantes promueven este remedio sin haber agotado o tan siquiera intentado agotar la vía administrativa correspondiente, por lo que se confirma la resolución del a quo en cuanto rechaza in limine la presente acción. (Definitiva) (del voto del Dr. Tazza, en disidencia Dr. Ferro y Dr. Carreras). Expte.: 12928; “BIBBO, Néstor Abel y otros c/ UNMdP s/ AMPARO”. T° CXXV F° 17257 – 23/VIII/11 Dres.: Tazza – Ferro – Carreras Procedencia: Juzgado Federal Nro. 4 Secretaría Ad-Hoc, MdP. (Expte. Nro. 16.269). - 13 - - 14 - ACCIÓN DE AMPARO – Rechazo in limine – Requisitos de admisibilidad – Falta de agotamiento de otras vías admisibles – Reforma legal – Regulación del transporte rural – Vialidad Nacional – Exigencias legales obsoletas – Carácter excepcional de la acción de amparo. Los amparistas, cuya actividad consiste en la prestación de servicios agrarios -siembra y cosecha de productos agrícolas- interponen acción de amparo, contra la Dirección Nacional de Vialidad y contra la Dirección de Vialidad Provincial a fin que se reforme la ley 24449 y el Decreto 79/98 que regulan el transporte agrícola por las rutas argentinas, argumentando que establecen exigencias que han quedado obsoletas por el avance tecnológico de las maquinarias, que deben desplazarse con determinados recaudos que exigen que resultan excesivamente rigurosos y poco prácticos además de costosos. Los accionantes consideran que el daño es concreto y lo sufren cotidianamente por las dificultades que deben afrontar para el desplazamiento de maquinarias agrícolas por las rutas nacionales y provinciales, por la exigencia del traslado sobre carretones, que encarece la actividad. Al respecto, la presunta ineficacia de la vía elegida por los actores que reclamaron a través de la Federación Argentina de Contratistas Maquinas Agrícolas sin resultado positivo, no es óbice para justificar su actitud de no haber actuado con diligencia frente a la misma y pretender encontrar la solución en esta vía excepcional del amparo. En consecuencia, siendo que la recurrente tendría a su alcance otras vías pertinentes, mas ajustadas a los antecedentes aquí descriptos que el proceso de amparo, que luego de la reforma constitucional no ha perdido su carácter excepcional, se concluye que el accionante promueve este remedio sin haber agotado o tan siquiera intentado agotar las otras vías que procesalmente son admisibles; o en su defecto haber acreditado fehacientemente la ineptitud o ineficacia de los otros procedimientos regulados para dilucidar la cuestión, o sufrir un gravamen concreto, actual y de tal envergadura que justifique recurrir a la vía de excepción aquí planteada. Del mismo modo, tampoco surge acreditado cual es el perjuicio que los accionantes dicen haber sufrido, toda vez que la simple denuncia de conculcación de derechos constitucionales sin la menor probanza que certifique tal extremo, perjudica uno de los requisitos elementales de viabilidad de la acción desamparo, cual es la existencia de lesión, restricción, alteración o amenazare derechos o garantías constitucionales. Por ello, se confirma la sentencia que rechazó “in limine” la presente acción de amparo, corriendo igual suerte la cautelar solicitada. (Interlocutoria) (del voto del Dr. Tazza; en adhesión Dr. Gensollen; en minoría el Dr. Ferro considera extemporáneo el recurso). Expte.: 12908; “KARAGUIOSOV, JUAN E. y otros c/ DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD y ot s/ AMPARO”. T° CXXVII F° 17374 – 21/IX/11 Dres.: Tazza – Ferro Procedencia: Juzgado Federal N° 4, Secretaría N° 3 de esta ciudad (Expte. 50.846). ACCIÓN DE AMPARO – Salud – Acompañante terapéutico 24 hs. En el caso, nos hallamos frente a una acción de amparo promovida por la Sra. amparista en contra del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados con - 14 - Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - 15 - el objeto de obtener de la obra social referida la cobertura asistencial consistente en: acompañamiento terapéutico/enfermería 24 horas al día. Ha quedado acreditado, la edad avanzada de la amparista, como así también las afecciones que la aquejan, por lo que el médico tratante, le recomienda el acompañamiento terapéutico y/o enfermería durante las 24 horas del día como elemento indispensable para su tratamiento, curaciones y colocación de insulina. Del análisis de las constancias de la causa se puede afirmar que la accionante ha logrado fundar y demostraren el expediente la imperiosa necesidad de que el Instituto cubra los gastos que irrogaría la contratación de los servicios de un acompañante terapéutico que la asista las veinticuatro (24) horas. Dicha afirmación es concordante con el informe social de la asistente social del Instituto, del que se desprende que la beneficiaría por su edad avanzada, y debido a una patología sanitaria es dependiente para las actividades de la vida diaria, a tal punto que “...es necesaria la presencia de terceros para la atención y cuidados de la beneficiaría”. Por todo ello, se rechazan los argumentos esgrimidos y se confirma la sentencia de grado en cuanto hace lugar a la acción de amparo promovida por la amparista en contra del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) y, en consecuencia, ordena al agente del seguro dé salud demandado que provea lo conducente para que a la amparista de autos le sea proporcionada la cobertura de enfermería las 24 horas mientras prescripción médica así lo indique, siendo el Instituto el encargado de brindar la prestación poniendo a disposición personal idóneo, evaluando en forma exclusiva y excluyente su desempeño y desarrollo de la tarea quedando a su cargo el contralor del cumplimiento efectivo de la presente por sus efectores. (Definitiva) (voto del Dr. Tazza, en adhesión Dr. Gensollen, el Dr. Ferro, declara mal concedido el recurso por extemporáneo). Expte.: 13044; “BALDINO, Maria Gracia c/ PAMI s/ AMPARO”. T° CXXV F° 17217 – 17/VIII/11 Dres.: Tazza – Ferro Procedencia: Juzgado Federal N° 4, Secretaria N° 3 de esta ciudad (Expediente N° 50.845). ACCIÓN DE AMPARO – Salud – Acompañante terapéutico 24 hs – Cobertura total no prevista por el PMO – Procedencia. No obstante no estar contemplada en el PMO la cobertura del 100% del costo de la prestación requerida, la accionante logra acreditar de manera fehaciente la imperiosa necesidad de que la obra social a la que se encuentra afiliada cubra el servicio de asistencia que su estado de salud demanda. Ello por cuanto la amparista -según las constancias de autos no controvertidas por la accionada- presenta antecedentes de deterioro cognoscitivo ocasionado por el Alzehimer, artrosis, diabetes (insulinodependiente), hipertensión arterial, hipertiroidismo, colestectomía y reemplazo de cadera derecha, y que conforme el informe médico agregado a la causa, “...requiere atención permanente, las 24 hs. con curación y colocación de insulina”. Además, se ha probado que la beneficiario de esta acción no tiene posibilidad de acceder a la prestación requerida, debido a que los ingresos que percibe como jubilada y pensionada no alcanzan para cubrir el servicio de enfermería las 24 horas del día y además solventar los gastos de la vida diaria. - 15 - - 16 - Por lo expuesto, a las normas en juego y conf. lo manifestado la Dra. Carmen M. Argibay en autos "Reynoso, Nilda Noemí c/ I. N. S. S. J. y P. s/ amparo", R. 638. XL, se colige que el Instituto debe proporcionar a la amparista la prestación requerida con un cien por ciento (100%) de cobertura a su cargo, sin que ello importe anticipar opinión para otros supuestos en que no concurran las circunstancias de extrema necesidad que se dan en el presente caso. (Definitiva) (voto del Dr. Tazza, en adhesión Dr. Gensollen, el Dr. Ferro, declara mal concedido el recurso por extemporáneo). Expte.: 13044; “BALDINO, Maria Gracia c/ PAMI s/ AMPARO”. T° CXXV F° 17217 – 17/VIII/11 Dres.: Tazza – Ferro Procedencia: Juzgado Federal N° 4, Secretaria N° 3 de esta ciudad (Expediente N° 50.845). ACCIÓN DE AMPARO – Salud – Aumento de aportes – DIBA – Facultad del Jefe de la Armada de conducción y fiscalización – Limite legal – Principio republicano de División de poderes. La demanda fue promovida con el objeto dé obtener que la Armada Argentina DIBA, le retenga únicamente en concepto de aportes a su obra social un porcentaje del 3% por todo concepto y cese el descuento practicado sobre el SAC. En primer término, hay que señalar que la ley N° 23.660 es una ley general de la Nación por cuanto ha sido sancionada y promulgada bajo las previsiones de la Constitución Nacional y por ende todos, estamos obligados a su cumplimiento por ostentar aquella cualidad jerárquica. Si bien, por imperio del art. 1 inc. g) de la ley 23.660, la entidad demandada no tiene la naturaleza jurídica de Obra Social, la propia resolución de la Armada, destaca que si bien no existe adhesión expresa al Sistema de Obras Sociales la dirección de Bienestar de la Armada sigue en la medida que se concilie con las normas reglamentarias que la rigen, los principios que establece la Ley de Obras Sociales". Consecuentemente, haciendo aplicación al caso de autos de la normativa legal aplicable y de las propias manifestaciones del entonces Jefe del Estado Mayor General de la Armada, toda vez que se trata de una cuestión de neto resorte de derecho, entiendo que dicha resolución militar es irrazonable y violatoria de la jerarquía de las normas. Si bien, el Jefe de la Armada tiene la facultad de conducción y fiscalización de su Obra Social, el aumento del porcentual de la cuota de afiliación a la misma fijado por aquel ha superado su ámbito de actuación pues su decisión va mas allá o excede lo fijado por la Ley de Obras Sociales. En este sentido, la fijación de su monto no puede quedar a la libre discrecionalidad de autoridad alguna, sino a los principios legales aplicables al caso y que la propia autoridad refiere. Del mismo modo, DIBA no puede aplicar a su libre albedrío la ley 23.660 en cuanto conviene a sus intereses e inaplicarla en lo que supuestamente la perjudica; la ley es un todo. El incumplimiento de esa norma por parte de funcionarios militares menoscaba el Estado de Derecho, debido a la flagrante violación al principio republicano de la división de poderes. Consecuentemente, los órganos de la Administración y las Fuerzas Armadas tienen limitada y determinada su competencia por la Ley Fundamental; por lo tanto, toda - 16 - Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - 17 - norma que esos ámbitos hayan sancionado, traspasando las restricciones a que su competencia está subordinada, es nula porque viola la Carta Magna. Por otro lado, es función indeclinable de los Jueces, al decidir las causas sometidas a su tratamiento, asegurar la efectiva vigencia de la Constitución; en ese contexto, tal labor no puede ser sometida o vulnerada por otras disposiciones de diferente e inferior naturaleza jerárquica en todos los casos que se presentan; por el contrario, debe determinarse su faz operativa destinada a asegurar de manera efectiva, real y concreta los derechos y garantías constitucionales, reglamentados por las leyes. Por último, debe advertirse que las pretensiones objeto de estas actuaciones, deberán ser tenidas en cuenta desde la fecha en que fueron descontados habida cuenta que los reclamos administrativos impetrados por los actores, han interrumpido el plazo de prescripción expuesto por la demandada. Consecuentemente, se revoca la sentencia, debiendo la parte demandada reintegrar los importes correspondientes a, los porcentajes abonados en más por los actores, dentro del plazo de diez días de firme la liquidación que al efecto se ha de practicar, teniendo en cuenta las previsiones de la ley 23.928 y sus decretos reglamentarios. (Definitiva) (voto del Dr. Ferro, en adhesión Dr. Tazza). Expte.: 12907; “GALLARDO, Salvador y otros c/ ESTADO NACIONAL otros s/ JUICIO DE CONOCIMIENTO”. T° CXXVI F° 17336 – 09/IX/11 Dres.: Tazza – Ferro Procedencia: Juzgado Federal N° 4, Secretaria N° 3 de esta ciudad (Expte. N° 45.988). ACCIÓN DE AMPARO – Salud – Cirugía Bariátrica (By pass Gástrico) – Requisitos - Tratamiento multidisciplinario previo – Resolución 742/09 del Ministerio de Salud – Descenso de peso – Prestadores fuera de la cartilla. En el caso, la actora ha demostrado, con la documental agregada en autos no reconocida por la demandada, en el ámbito de probabilidad de la cognición cautelar, la verosimilitud del derecho invocada, como así también el peligro en la demora, requisitos de fundabilidad que no han sido cuestionados eficazmente por el apelante. Consecuentemente, no resulta razonable dejar sin efecto la disposición precautoria dictada en resguardo de la actora, y esperar “sine die” a que el sentenciador se expida respecto de las diversas cuestiones que el apelante invoca en torno al fondo del asunto. Asimismo, es dable señalar que resulta comprobado que la requirente es afiliada a OSPE, que padece una grave enfermedad: obesidad mórbida con antecedentes de hipercolesterolemia, hipotiroidismo, severa patología de columna (intervenida en dos oportunidades) e hiperinsulimenia y la necesidad del by pass gástrico, intervención a la que debe someterse conforme lo prescribe el médico especialista, que la atiende. En este marco, en cuanto al requisito que la demandada juzga incumplido como para que proceda la cautelar, se rechaza, toda vez que el especialista tratante afirma: “el paciente es evaluado por equipo multidisciplinario del que surge su aptitud para la cirugía haciendo mención de la estabilidad de sus comorbilidades correspondiéndole ASA II. Asimismo, según consta en su historia clínica el paciente ha realizado repetidos intentos, mantenidos y supervisados para el descenso (durante más de dos años), no - 17 - - 18 - logrando mantener el peso alcanzado. Por último, se le efectuó examen físico y análisis complementarios que la posicionan como candidata para la cirugía baríatrica. Por lo expuesto, se rechaza el recurso interpuesto por la demandada con costas y confirmándose la medida cautelar innovativa decretada en autos por medio de la cual el a quo ordenó a OSPE a proporcionar la cobertura íntegra en un porcentaje del 100% a su cargo, de la cirugía de BY PASS GÁSTRICO y/o Gastrectomía Vertical a realizarse con el equipo medico a cargo del Dr. Felipe Fiólo en el Hospital Privado de Comunidad de la ciudad de Mar del Plata. (del voto del Dr. Ferro; en adhesión Dr. Tazza con sus argumentos) (Interlocutoria). Expte.: 13504; “DALLACAMINA, María del R c/OSPE s/ AMPARO s/Expte de Ap. art. 250 CPCCN”. T° CXXVI F° 17283 – 02/IX/11 Dres.: Tazza – Ferro Procedencia: Juzgado Federal Nro. 4, Sec. Nro. 3 de esta ciudad. (Expte. Nro. 50.920). ACCIÓN DE AMPARO – Salud – Cirugía Bariátrica (By pass Gástrico) – Cobertura – Recaudos – Normativa aplicable – PMO. Del análisis de la prueba arrimada al expediente se observa que dado el cuadro que presenta el accionante y sus infructuosos intentos por bajar de peso con tratamientos higiénicos-dietéticos y farmacológicos, los especialistas que lo tratan han coincidido en aconsejar la realización de una Cirugía Bariátrica como tratamiento apropiado para resolver el padecimiento actual y las complicaciones que de él se deriven, conforme lo señalado por el médico tratante en el certificado adjunto, el informe médico agregado, y la testimonial practicada; lo expuesto por la Lic. en el informe de Evaluación Nutricional obrante en autos y por lo señalado por los Licenciados tratantes y el Dr. tratante en el informe interdisciplinario que se encuentra glosado en autos y el resumen de historia clínica obrante en autos. En base a lo expuesto, el amparista ha conseguido probar tanto las dolencias que la aquejan como la necesidad de realizarse la intervención quirúrgica solicitada mediante este proceso. Acreditados tales extremos, debe tenerse presente que en la situación en la que se encuentra el Sr. amparista se halla amparado por un amplio marco de disposiciones de corte constitucional, es el caso de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (arts. 11 y 16), la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 25), y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 12). Asimismo, en el plano infra constitucional se encuentra protegida por las previsiones de la ley 26.396, que incorpora al Programa Médico Obligatorio la cobertura del tratamiento integral de los trastornos alimentarios (art. 15), -entre las que se encuentra el tratamiento quirúrgico solicitado en la demanda (ver Res. nro. 742/09, Anexo I, punto 4)-, y obliga de a todas las obras sociales y asociaciones de obras sociales de! Sistema Nacional incluidas en la ley 23.660, recipiendarias del fondo de redistribución de la ley 23.661, las demás obras sociales y organismos que hagan sus veces creadas o regidas por leyes nacionales, y las empresas o entidades que presten servicios de medicina prepaga, conforme a lo establecido en la ley 24.754, a incluir los tratamientos médicos necesarios, incluyendo los nutricionales, psicológicos, clínicos, quirúrgicos, - 18 - Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - 19 - farmacológicos y todas las prácticas médicas necesarias para una atención multidisciplinaria e integral de las enfermedades (art. 16). Consecuentemente, siendo que el tratamiento quirúrgico requerido en la demanda ha sido incorporado al PMO como prestación básica esencial por la Res. nro. 742/09, motivo por el cual, la obra social demandada no puede negar su cobertura, ello, atento al marco legal reseñado y atendiendo a que el amparista pudo acreditar la necesidad de la prestación reclamada (By pass Gástrico) y el cumplimiento de los recaudos reglamentarios, por lo cual las demandadas se encuentran obligadas en este caso en particular a cubrir el costo del tratamiento quirúrgico solicitado por el actor en la demanda. (Definitiva) (del voto del Dr. Tazza, en adhesión Dr. Slavin, el Dr. Ferro, declara mal concedido el recurso por extemporáneo). Expte.: 12970; “ACCENTINI, Roberto Daniel c/ OBRA SOCIAL ACCIÓN SOCIAL DE EMPRESARIOS y otros s/ AMPARO”. T° CXXV F° 17214 – 17/VIII/11 Dres.: Tazza – Ferro – Slavin Procedencia: Juzgado Federal N° 2, Secretaria N° 1 de esta ciudad (Expediente N° 87.566). ACCIÓN DE AMPARO – Salud – Cirugía percutánea – Cobertura total – Material ortopédico – Hallus valgus – Dedo en garra o martillo. Las codemandadas integran el referido Sistema Nacional del Seguro de Salud y sabido es que en consecuencia deben cumplir el Programa Médico Obligatorio, pero ello no puede redundar en perjuicio del derecho a la vida y a la salud que detenta la afiliada, pues si se confirmara la solución que propicia el sentenciante de grado denegando la cobertura integral de la intervención solicitada -cirugía percutánea unilateral para hallux valgus por cada pié, con material ortopédico-, se pondría en serio riesgo la calidad de vida de la Sra. amparista en flagrante violación de los compromisos asumidos por el Estado Nacional en el cuidado de la salud. Teniendo en cuenta el marco normativo aplicable, los derechos en juego y lo expuesto, determina el acogimiento del recurso interpuesto por la actora, pues no acceder a lo peticionado, ocasiona un grave perjuicio contra los derechos que le asisten al amparista de no poder recibir con cobertura integral el tratamiento específico que su salud necesita acorde con sus padecimientos resultando palmariamente incompatible con la afligente situación que se trata de subvenir. Frente a tal tesitura, no habiendo las codemandadas adoptado ninguna medida razonable a su alcance para lograr la realización plena del derecho a la salud que le atañe al amparista, al negar la cobertura de la cirugía prescripta al paciente, tal actitud de la accionada es injustificada, arbitraria y ausente, de motivación y violatoria de la norma en cuestión, por lo que corresponde revocar parcialmente la sentencia de primera, máxime teniendo en cuenta que, se encuentra fuera de discusión el padecimiento de la amparista, la necesidad de la intervención y que percibe una exigua jubilación motivo por el cual debe contar con la cobertura integral. (Definitiva) (voto del Dr. Ferro, en adhesión Dr. Tazza, agregando unas breves consideraciones). Expte.: 13061; “GALERA, Consuelo E. c/INSSJYP y otros s/ AMPARO”. T° CXXVI F° 17335 – 09/IX/11 - 19 - - 20 - Dres.: Tazza – Ferro Procedencia: Juzgado Federal N° 4, Secretaria N° 3 de esta ciudad (Expediente N° 50.131). ACCIÓN DE AMPARO – Salud – Derecho a la vida – Calidad de vida – Adecuada atención médica. El derecho a la inviolabilidad de la vida es de carácter absoluto, en el sentido de que no admite excepciones y vale para todos los hombres, desde siempre y para siempre. El derecho a la vida, mejor dicho no solo a la vida sino también a una buena calidad de vida y por consiguiente a una adecuada atención médica, tiene un papel central en la sistemática de los derechos humanos, ya que tiene por contenido un bien humano más básico que todo el resto, pues resulta ser la condición necesaria, primera y mas fundamental para la realización de los otros bienes. Tiene por objeto la misma existencia sustancial del hombre, que es el sustrato sobre el que se desarrollan las restantes perfecciones humanas, existencialmente autónomas (cfr. CFAMdP en autos “Tujillo, Silvana c/ SAMI s/ Amparo s/ Incidente de apelación de medida cautelar”, T° CXI F° 15.840; “Abraham, Zulema Esther c/ INSSJYP y otro s/Amparo s/ Incidente de apelación de medida cautelar”, T° CX F° 15.687; entre muchos otros).La contracara de este derecho consiste en una obligación activamente universal. “Activamente” porque no consiste en una abstención y omisión, sino en un dar o en una hacer algo positivo (habilitar las prestaciones a favor de la salud, por ejemplo) y “universal” porque la misma obligación activa existe ante o frente a toda la sociedad. (del voto del Dr. Tazza; en adhesión Dr. Hooft; en disidencia Dr. Ferro que declara desierto el recurso). (Interlocutoria). Expte.: 12995; “Incidente M. C. en autos PUEBLAS, Blanca Olga c/ INSSJYP s/ AMPARO”. T° CXXV F° 17247 – 17/VIII/11 Dres.: Tazza – Ferro – Hooft Procedencia: Juzgado Federal de Necochea. (Expte. Nro. 9.527/1). ACCIÓN DE AMPARO – Salud – Derecho de igualdad – Igualdad de trato – Arbitrariedad.. En cada caso, se realiza un examen individual de la situación, sin tomar en consideración el trato que da el demandado a quienes se encuentran en igual situación que el reclamante, pues lo que interesa en el caso, concreto es la preservación de los derechos de aquel que ha recurrido a la justicia. El hecho de que el Agente del Seguro de Salud accionado actúe con la requirente de manera idéntica como lo hace con los demás beneficiarios no garantiza la legitimidad de su accionar. Es cierto que una situación en la que la accionada actúa de manera desigual respecto de un sujeto, éste podría deducir acción de amparo fundado en la arbitrariedad del trato diferenciado, sin embargo, el trato igualitario no garantiza la legitimidad de su accionar pues podría darse la hipótesis de que el accionado se comporte de manera arbitraria con el amparista y también con aquellos que se encuentran en su misma situación. - 20 - Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - 21 - En virtud de ello, el argumento planteado por el apelante no posee virtualidad para cambiar lo decidido en primera instancia, en cuanto hace lugar a la acción entablada contra PAMI. (Definitiva) (voto del Dr. Tazza, en adhesión Dr. Gensollen, el Dr. Ferro, declara mal concedido el recurso por extemporáneo). Expte.: 13044; “BALDINO, Maria Gracia c/ PAMI s/ AMPARO”. T° CXXV F° 17217 – 17/VIII/11 Dres.: Tazza – Ferro Procedencia: Juzgado Federal N° 4, Secretaria N° 3 de esta ciudad (Expediente N° 50.845). ACCIÓN DE AMPARO – Salud – Discapacitada – Afiliación – Vía – No corresponde el rechazo in limine – Interrupción unilateral e injustificada de su afiliación. En el caso, se colige que el dogmatismo que caracterizó a la resolución apelada, impidió al sentenciante examinar detenidamente el planteo de la actora, de 52 años, quien padece una discapacidad física, parcial y permanente, con un diagnóstico de artopatía degenerativa en caderas, eje axial y manos, osteoporosis severa, con dificultad motriz por alteraciones morfológicas de la cadera derecha. En este marco, la amparista indica que fue diagnosticada de tal enfermedad con fecha posterior a la celebración del contrato de afiliación con la empresa de medicina prepaga CO.FA.CO., no obstante, la requerida argumenta que ha ocultado datos en su declaración jurada. Así las cosas, la interrupción unilateral e injustificada de su afiliación a dicha prepaga, constituye prima facie un acto lesivo al derecho a la salud por lo que convalidar esa desafortunada acción de la demandada generadora de una arbitrariedad grosera, que de ninguna manera puede, al menos por ahora, tener convalidación judicial; todo lo contrario (fallos 328:4493). En efecto, se verifica que los fundamentos de la resolución apelada han consagrado una solución incompatible con el “objeto” de las demandas de amparo, esto es, “la tutela inmediata de los derechos humanos acogidos en la Constitución Nacional” (cfr. CSJN “Outon”, Fallos 267:215; 221 y 222). Constituye un desacierto considerar que la cuestión versa sobre una tema contractual, cuando de las constancias de la causa, surge que el objeto de la demanda está íntimamente relacionado con el derecho a la salud ya que tiende a lograr, una decisión judicial que declare el derecho del amparista a reincorporarse en calidad de afiliada en forma inmediata a dicha empresa de medicina, otorgando en consecuencia, la cobertura en un 100% del costo de las prestaciones que en su carácter de discapacitada requiere. Consecuentemente, esta vía de amparo es la única idónea con que cuenta la actora para obtener la tutela adecuada de su derecho a la salud, que reclama e invoca y con la urgencia que la naturaleza de lo pedido exige, razón por la cual, a mi juicio, la decisión de la instancia anterior, promueve una situación de peligro y de difícil o imposible reparación ulterior, para el actor, motivo por el cual debe revocarse. Por ello, se hace lugar al recurso de apelación interpuesto por el Sr. Defensor Ad Hoc y se revoca la resolución dictada por el Sr. Juez de grado, por cuanto de sus considerandos se infiere que rechazó in limine la acción de amparo y en consecuencia, concluyó adecuado hacerle saber que puede bajo su exclusiva responsabilidad readecuar su - 21 - - 22 - pretensión conforme al procedimiento aplicable al caso, sin expedirse sobre la cautelar, por lo que se hace saber al juez de grado que deberá, dar curso a la presente acción de amparo tramitando la misma y resolver la medida cautelar innovativa solicitada, todo ello, con la urgencia que el caso amerita. (Interlocutoria). Expte.: 13200; “RIVERO Hilda M. c/ COFACO y otro s/ amparo”. T° CXXV F° 17211 – 11/VIII/11 Dres.: Ferro – Carreras Procedencia: Juzgado Federal de Primera Instancia N° 4, Secretaria N° 3 de esta ciudad. ACCIÓN DE AMPARO – Salud – Discapacitado – Rehabilitación – Terapia física – Cobertura total – IOMA – Responsabilidad de la Provincia. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires el Régimen Jurídico Básico e Integral para las Personas Discapacitadas está contemplado en la ley 10.592, las estipulaciones de dicho complejo normativo no libera a los agentes de salud de su deber de dar cobertura a las personas con discapacidad. A contrario, de lo expuesto por la recurrente surge que la obligación del Estado provincial se hace exigible de manera subsidiaria cuando la obra social a la que pertenece la persona discapacitada no posee los medios necesarios para procurarle la debida atención. El temperamento adoptado en el acápite precedente no es más que una simple derivación lógica de lo dispuesto por el art. 4° de la ley 10.592 en su primer párrafo. La ley es clara al respecto, el Estado provincial como garante del régimen jurídico básico e integral para personas con discapacidad debe acudir en resguardo del derecho a la salud de los beneficiarios del sistema cuando las personas de quienes dependan o los organismos de obra social a los que pertenezcan no posean los medios necesarios para procurárselos. Se deduce entonces que, si la obligación del Estado provincial es subsidiaria, el deber primario de dar cobertura a los requerimientos de las personas con discapacidad recae sobre los agentes de salud. Ante este marco, la negativa de IOMA de brindar cobertura a las exigencias del estado de salud del amparista discapacitado aparece como un acto ilegítimo y arbitrario que amerita el acogimiento de la acción. A mayor abundancia de argumentos, las normas en que pretende fundar su defensa (leyes 6.982 y 10.592) no la liberan de su obligación de brindar cobertura integral al beneficiario de esta acción. De la normas surge que la obligación que fue asumida por el Estado provincial al dictar la ley 10.592, que en los hechos debe ser cumplida -en virtud de lo estipulado por el art. 1° de la ley 6.982- por el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA). Por todo lo expuesto precedentemente se confirma la sentencia en todo y en cuanto acoge la acción de amparo promovida por la requirente en contra del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), declara arbitraria la omisión de la requerida de proveer con la rapidez e integralidad del caso la prestación asistencial y de rehabilitación que le fuera solicitada consistente en terapia física (sesión de dos horas diarias de lunes a viernes), fisiatría (un control, médico semanal) y terapia física (2 horas diarias con frecuencia 3 veces por semana) y declara la mora por parte de IOMA en proveer pronta y eficazmente el pedido del amparista, haciéndole saber a la requerida que en lo sucesivo proceda a despachar en forma inmediata futuros requerimientos que, - 22 - Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - 23 - debidamente dispuestos por el facultativo tratante, tiendan a garantizar los derechos de salud y calidad de vida del afiliado discapacitado, con el fin de evitar su improcedente judicialización imponiéndole las costas del proceso a la prestadora vencida. (Definitiva) (voto del Dr. Tazza, en adhesión Dr. Ferro con unas breves consideraciones). Expte.: 13284; “ROMÁN, Sonia Carina c/ IOMA s/ AMPARO”. T° CXXVII F° 17402 – 30/IX/11 Dres.: Tazza – Ferro Procedencia: Juzgado Federal N° 2, Secretaria N° 1 de esta ciudad (Expte. 88.813). ACCIÓN DE AMPARO – Salud – Discapacitado – Transporte especial – Marco legal – Prestación integral. La amparista inició esta acción en nombre y representación de su hija C. S., la cual encuentra afiliada a la obra social demandada en calidad de discapacitado por padecer de Síndrome de Down conforme los certificados médicos acompañados y el carné de afiliada a la DIBA, así como también el certificado de discapacidad obrante en autos. Relató además la accionante, que debido a dicha patología su hija concurre diariamente a la institución “El Portal del Sol” lugar en donde realiza las actividades escolares. La patología que presenta la menor sumada a las de Hipotonía Muscular y Ametropía, llevaron a la médica que la trata a indicar la necesidad de que la menor cuente con un servicio de trasporte especial que la lleve de lunes a viernes a la escuela, dado su gran dificultad para desplazarse. Acreditados tales extremos, debe tenerse presente, que el derecho a la salud de la niña C. S. se encuentra amparado por un amplio marco de disposiciones de corte constitucional, así como infra constitucional, sumado a que por Ley 24.901 se ha creado un sistema de prestaciones básicas de “atención integral a favor de las personas con discapacidad” que contempla acciones de asistencia y protección para brindarles cobertura integral a sus necesidades y requerimientos dejando a cargo de las obras sociales comprendidas en la Ley 23.660 la obligatoriedad de su cobertura total (arts. 1° y 2°; CSJN, Fallos 323:3229, considerando 33). En este marco fáctico legal, se torna esencial buscar una solución coherente con el fin tuitivo de la ley 24.901, que no es otro que brindarle a la persona con alguna discapacidad una cobertura integral que se ajuste a sus necesidades y requerimientos. En virtud de las consideraciones realizadas, la negativa de la DIBA a cubrir la prestación aquí solicitada -transporte especial a la niña mencionada desde su domicilio real hasta la institución “El Portal del Sol”, ida y vuelta, en los términos del art. 13 la ley 24.901, con un 100% de cobertura, constituye un accionar arbitrario y lesivo de derechos constitucionalmente protegidos que amerita el acogimiento de la acción. Por último, a pesar de que la accionada no se encuentra inserta en el sistema de Obras Sociales estatuido por las leyes 23.660 y 23.661 y normas reglamentarias, debe hacerse lugar a la acción promovida obligando a D.I.B.A. a satisfacer con una cobertura de 100% a su cargo la prestación solicitada por la amparista. Ello, dado que la propia accionada ha reconocido que forma parte del Estado Nacional, por lo que no puede asumir, en materia de prestaciones de salud, obligaciones de menor contenido o alcance que las impuestas a las Obras Sociales que actúan como Agentes del Sistema Nacional de Seguro de Salud. - 23 - - 24 - Por todo lo expuesto precedentemente, se confirma la sentencia en todo y en cuanto acoge la acción de amparo promovida amparista en nombre y representación de su hija menor de edad discapacitada C. S. R., contra la DIBA y, en consecuencia, declara arbitraria la omisión de la requerida en proveer con la rapidez e integralidad del caso, el transporte especial a la niña mencionada desde su domicilio real hasta la institución “El Portal del Sol”, ida y vuelta en los términos de la ley 24.901, ello con un 100% de cobertura; y declara además, la mora por parte de DIBA en proveer pronta y eficazmente el pedido de la amparista. (Definitiva) (voto del Dr. Tazza, en adhesión Dr. Serrano; en disidencia el Dr. Ferro que declara mal concedido el recurso por extemporáneo). Expte.: 13068; “R.C.S. c/ DIBA s/AMPARO”. T° CXXVI F° 17345 – 30/IX/11 Dres.: Tazza – Ferro – Serrano Procedencia: Juzgado Federal N° 2, Secretaria N° 1 de esta- ciudad (Expediente N° 90.047). ACCIÓN DE AMPARO – Salud – Internación psiquiatrita – Programa Federal de Salud – Previa prescripción médica o Judicial – Responsabilidad subsidiaria (Estado Nacional - Ministerio de Salud de la Nación) y no del (Estado Nacional – Servicio Nacional de Rehabilitación). La resolución en crisis, hace lugar totalmente a la acción de amparo promovida por la amparista, en representación de su hijo, contra PROFE en su carácter de obligado principal y en forma subsidiaria contra el Estado Nacional - Servicio Nacional de Rehabilitación y, en consecuencia, ordena al indicado en. primer término que proceda a otorgar al hijo de la amparista de autos con cobertura del 100% a su cargo la internación en la institución adecuada conforme la nómina de establecimientos que posea la demandada, siempre que dichas instituciones se encuentren inscriptas y con la habilitación que corresponda por la autoridad competente, ello así y siempre y cuando exista previa prescripción médica o resolución judicial del Juez competente que determine la necesidad de internación psiquiátrica del pupilo, todo ello sin perjuicio de que el Estado Nacional – Servicio Nacional de Rehabilitación arbitre los medios necesarios para el cumplimiento de lo fallado. Al respecto hay que aclarar que, el PROFE es un programa por el cual el Estado presta asistencia médico social a los beneficiarios de pensiones no contributivas, a efectos de que se les provea de la medicación necesaria y tratamientos específicos, por lo cual, tal como se ha manifestado en similares precedentes el PROFE no puede ser condenado. Consecuentemente, la sentencia recaída en autos no puede obligar al Programa Federal de Salud como afirma el sentenciante de grado sino a su órgano ejecutor, que en el caso resulta ser la Provincia de Buenos Aires por medio de IOMA, por lo que debería modificarse la sentencia recurrida en cuanto al obligado a cumplir con la condena. En el mismo orden de ideas no es al Estado Nacional - Servicio Nacional de Rehabilitación sino al Estado Nacional - Ministerio de Salud de la Nación a quien le cabría la condena subsidiaria por ser dicho ente quien lleva adelante la gestión del programa federal de salud (PROFE). No obstante ello, como en el presente proceso este - 24 - Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - 25 - último órgano del Estado Nacional (MSN) no ha sido demandado entiendo que debe hacerse lugar a la acción promovida obligando de manera subsidiaria al Servicio Nacional de Rehabilitación. (Definitiva) (del voto del Dr. Tazza; en adhesión Dr. Ferro). Expte.: 13240; “ARAGUNDE, Rita del Pilar c/ PROFE y otro s/ AMPARO”. T° CXXVII F° 17356 – 30/IX/11 Dres.: Tazza – Ferro Procedencia: Juzgado Federal N° 4, Secretaria N° 3 de esta ciudad (Expediente N° 47.653). ACCIÓN DE AMPARO – Salud – Política de Salud – Tratamiento de Fertilización. El objetivo de la política de salud no es ofrecer iguales prestaciones para todos sino prestaciones según necesidades que representen una igual posibilidad de gozar de buena salud dentro de un sistema universal y solidario (Chartzman Birenbaum, Alberto. Op. cit.). En consecuencia, el equilibrio, no se rompe por otorgar cobertura a un tratamiento de fertilización in Vitro (único método posible para que la Sra. amparista pueda lograr un embarazo), sino por no otorgarla. Más aún, cuando asiste también a los actores el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y su aplicación. (Definitiva) (del voto del Dr. Ferro; en adhesión Dr. Tazza) Expte.: 12988; “SUHIT, Carlos M. c/GALENO s/ AMPARO”. T° CXXV F° 17318 – 02/IX/11 Dres.: Tazza – Ferro – Slavin Procedencia: Juzgado Federal N° 4, Secretaria N° 3 de esta ciudad (Expediente N° 50.600). ACCIÓN DE AMPARO – Salud – Prepaga – Desafiliación – Falsedad en la declaración jurada – Examen médico previo. El "thema decidendum" de autos gira en torno a si la nulidad y resolución contractual que notificó OMINT S.A. DE SERVICIOS a los amparistas de manera intempestiva resulta arbitraria e ilegal o si por el contrario está en su derecho a resolver el contrato de los amparistas por mediar un supuesto falseamiento en cuanto a lo declarado en relación a internaciones clínicas o quirúrgicas en los últimos 10 años al momento de completar el Sr. amparista la declaración jurada previa a obtener el ingreso de su mujer y de si a la prepaga. Del examen de las constancias de autos, queda claro que el pago de la primer cuota el 07/01/2009 y la afiliación de ambos amparistas a la empresa de medicina prepaga, son hechos ocurridos a principios del mes de enero y por tanto anteriores, a la internación de la Sra. amparista en el HIGA, que fue en febrero, como consecuencia de sus padecimientos. Ello hace sorpresiva la afirmación incriminatoria de la demandada al sostener el falseamiento de la declaración jurada y la mala fe de los amparistas, cuando sostiene que al momento de completar la declaración jurada de salud, el Sr. actor falseó su declaración. - 25 - - 26 - En consecuencia, torna completamente arbitrario el accionar de la empresa de medicina prepaga - en concordancia con lo ya sostenido por esta Alzara in re "Rivero Hilda .M. c/ Cosaco y otros s/Amparo", T° CXXXV F° 17211, sumado al hecho que atento los padecimientos y el pedido de realización de estudios por parte de la actora, OMINT S.A., en forma unilateral e intempestiva, resuelve la rescisión del contrato que la vinculaba no sólo con la Sra. amparista, sino también con su esposo y en un acto irresponsable, irrazonable y desprovisto de toda lógica -no digno de un agente de saludque agrava aún más la situación. Tal circunstancia hizo totalmente eclosión, cuando posteriormente el amparista sufre un accidente doméstico que le produce fractura expuesta de tibia, peroné y de la muñeca derecha y OMINT S.A se niega a cubrir la internación, prótesis, operación quirúrgica, postoperatorio, medicamentos, extremos que obligaron al actor a solventarlo por si solo, todo ello inclusive desobedeciendo la cautelar decretada en autos, previa contracautela real, así como también la posterior intimación y fijación de astreintes. Tal vez de haberse realizado el examen médico de ingreso y estudios, podría haber advertido, si es que estaban presentes, los padecimientos por los cuales la Sra. concurrió a consulta casi un mes después, salvaguardando de ese modo -con un diagnóstico más cercano en el tiempo- la salud de la paciente y llegado el caso, el derecho de la empresa a afiliar a los amparistas. Es la propia demandada quien significa que no se halla obligada a verificar mediante consultas médicas el estado de salud de los eventuales afiliados; entonces, no puede invocar su propia torpeza y a la vez pretender beneficiarse rescindiendo unilateralmente el contrato de los amparistas con posterioridad a su afiliación; la omisión de OMINT SA, en comprobar previamente el estado de salud de los eventuales afiliados, importa asumir en forma exclusiva tal riego y genera una exclusiva responsabilidad de las prepagas por las consecuencias de tal negligencia. Por todo lo expuesto, se rechaza el recurso de apelación de la demandada, y se confirma parcialmente la sentencia de grado y se revoca la sentencia recurrida en cuanto la imposición de las costas en orden causado, las que deberán ser soportadas por la demandada perdidosa. (Definitiva) (del voto del Dr. Ferro; en adhesión Dr. Tazza). Expte.: 13182; “DE CARLI, Ernesto Cesar y otros c/ OMINT SA DE SERVICIOS s/ AMPARO”. T° CXXVI F° 17284 – 02/IX/11 Dres.: Tazza – Ferro Procedencia: Juzgado Federal N° 2, Secretaria N° 1 de esta ciudad (Expediente N° 82.743). ACCIÓN DE AMPARO – Salud – Prepaga – Restitución de sumas de dinero – Medida cautelar incumplida – Procedencia. En síntesis, si la empresa de medicina en el contexto de la celebración de un contrato de los llamados de adhesión, solicita al afiliado cumplimente como único requisito de admisión la declaración jurada sin la realización del examen médico de ingreso, y a posteriori, cuando el afiliado padece de una enfermedad, lo notifica a él ya su cónyuge de la revocación del contrato escudándose en lo que fuera su propia decisión de no efectuar dichos estudios, la supuesta "mala fe" del afiliado, no sólo es injusta y desajustada a derecho tal calificación, sino que además manifiesta una actitud arbitraria - 26 - Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - 27 - e ilegal por parte de la entidad, quién no es mas ni menos que un agente integrante del sistema de salud de la Nación. Asimismo, en lo que respecta al pedido de restitución de sumas de dinero ya abonadas, en ocasión de la urgencia y riesgo para la salud y a la falta de cumplimento por parte de la demandada de la cautelar decretada y fijación de astreintes, debe prosperar atento reúne las condiciones necesarias para su procedencia, habida cuenta de la situación y que se probó con simples constancias documentales y que no requirieron complejidad en cuento a su valoración. Por todo lo expuesto, se rechaza el recurso de apelación de la demandada, y se confirma parcialmente la sentencia de grado y se revoca la sentencia recurrida en cuanto la imposición de las costas en orden causado, las que deberán ser soportadas por la demandada perdidosa. (Definitiva) (del voto del Dr. Ferro; en adhesión Dr. Tazza). Expte.: 13182; “DE CARLI, Ernesto Cesar y otros c/ OMINT SA DE SERVICIOS s/ AMPARO”. T° CXXVI F° 17284 – 02/IX/11 Dres.: Tazza – Ferro Procedencia: Juzgado Federal N° 2, Secretaria N° 1 de esta ciudad (Expediente N° 82.743). ACCIÓN DE AMPARO – Salud – Prestación no contemplada por el PMO – Obligación de prestar el servicio de salud. El hecho que la prestación no se encuentre contemplada en el Programa Médico Obligatorio, no resulta de por sí causa suficiente para eximir a la demandada de su obligación de prestar un adecuado servicio de salud, habida cuenta que los derechos que los amparistas estiman vulnerados son "derechos humanos que trascienden el orden positivo vigente". (Definitiva) (voto del Dr. Tazza; en adhesión del Dr. Slavin). Expte.: 12988; “SUHIT, Carlos M. c/GALENO s/ AMPARO”. T° CXXV F° 17318 – 02/IX/11 Dres.: Tazza – Ferro – Slavin Procedencia: Juzgado Federal N° 4, Secretaria N° 3 de esta ciudad (Expediente N° 50.600). ACCIÓN DE AMPARO – Salud – Prótesis – Cobertura total – Beneficio concedido parcialmente – Descuento en cuotas – Se revoca el rechazo in limine – DIBA – Solución incompatible con el objeto. En el caso, el Sr. Juez aquo sostiene que al ser el objeto de la acción “pecuniario”; requeriría mayor amplitud de debate o de prueba y que existiría una vía procesal más idónea, conforme los artículos 2 inc. a) y d) y 3 de la ley 16.986. De lo dicho, se advierte que el dogmatismo que caracterizó a la resolución apelada, impidió al sentenciante examinar detenidamente el planteo del actor, padre de dos niñas y único sustento de su familia. El amparista, militar en actividad y afiliado a la (DIBA), en atención a la afección que le fue diagnosticado a su pequeña hija de un año, procedió al tratamiento de la patología a través de un implante de una sustancia de abultamiento con cánula de aplicación, conforme lo indicado por el medico tratante. En consecuencia, - 27 - - 28 - tramitó ante la DIBA una solicitud de provisión del material, que fue autorizado por la DIBA con la urgencia del caso y le fue conferido parcialmente, informándosele al afiliado que a su cargo corresponderían 36 cuotas de pesos 173,44, o sea, un total de $6.243,84 y refiere el actor que DIBA le exige el cobro de la suma referida mediante retención directa en sus haberes. Se verifica entonces, que los fundamentos de la resolución apelada han consagrado una solución incompatible con el “objeto” de las demandas de amparo, esto es, “la tutela inmediata de los derechos humanos acogidos en la Constitución Nacional” (cfr. CSJN "Outon", Fallos 267:215; 221 y 222). Atento a lo expuesto, resulta un desacierto considerar que la presente acción “se ciñe al reintegro de los montos descontados oportunamente en sus haberes”, cuando el descuento todavía no ha acaecido y la pretensión de la demanda es diametralmente distinta ya que tiende a lograr una decisión judicial que declare el derecho de la menor a obtener una cobertura total del 100% del valor de las prótesis que le fueran colocadas y se condene a la DIBA. Por otra parte, la cuestión “pecuniaria” que eventualmente pudiera caracterizar a la cuestión de fondo no impide la procedencia de la acción de amparo, cuando los presupuestos del artículo 1 de la ley de amparo se encuentran reunidos, puesto que la característica económica que juzga reunida el juez de la instancia anterior no integra ninguno de los supuestos enumerados por el art. 2 de la ley 16.986, para que la acción sea susceptible de ser declarada inadmisible. Más aún, aplicar el criterio que aquí propugna el Sr. Juez de grado, resultaría harto contradictorio con el proceso que fue admitido en la tramitación de más de diez mil causas en esta jurisdicción, en el marco del llamado "corralito financiero". De lo expuesto se concluye que la vía de amparo es la única idónea con que cuenta el actor para obtener la tutela adecuada de los derechos de su hija menor, que reclama e invoca y con la urgencia que la naturaleza de lo pedido exige, razón por la cual, a mi juicio, la decisión de la instancia anterior, promueve una situación de peligro y de difícil o imposible reparación ulterior, para el actor, motivo por el cual debe revocarse. Por todo lo expuesto se hace lugar al recurso de apelación interpuesto y se revoca la resolución de dictada por el Sr. Juez de grado, por cuanto de sus considerandos se infiere que rechazó in limine la acción de amparo con fundamento en los artículos 2 inc. a) y d) y 3 de la ley 16.986 y se le hace saber al Sr. Juez a quo que deberá, dar curso a la presente acción de amparo tramitando la misma y resolver la medida cautelar innovativa solicitada, con la urgencia que el caso amerita. (Interlocutoria). Expte.: 13199; “TOLABA, Jorge D. c/ DIBA s/ Amparo”. T° CXXV F° 17210 – 01/VIII/11 Dres.: Ferro – Carreras Procedencia: Juzgado Federal de Primera Instancia N°4, secretaria N° 3 de esta ciudad (Expte. 51.532). ACCIÓN DE AMPARO – Salud – Fertilización asistida – Infertilidad como Enfermedad – Cobertura total. Del líbelo inicial se aprecia que los actores solicitan la cobertura total del tratamiento de fertilización asistida mediante técnica ICSI a llevarse a cabo en CRECER (Centro Especializado en Reproducción) bajo la atención del Dr. tratante y de toda la - 28 - Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - 29 - medicación necesaria para su realización, como así también la extracción de material testicular en caso de ser necesario. Cobertura, que peticionan se extienda a cinco intentos en caso de no obtener el embarazo. Ello, como consecuencia de la imposibilidad de engendrar un hijo que le acarrea el diagnóstico de azoospermia obstructiva que le fuera confirmado al Sr.: amparista, lo cual, le impone como única forma posible para lograr el embarazo de su pareja la fertilización in Vitro por técnica ICSI. Habiendo realizado gestiones ante la obra social, sin obtener respuestas, los amparistas inician la presente acción de amparo a fin de que se arbitren los medios para la solución de los conflictos asistenciales De las constancias de autos surge que no existe controversia en torno a la patología del amparista; la afiliación de él a la obra social demandada; la solicitud de cobertura realizada por ante la demandada para el tratamiento que en esta, instancia se replantea y el rechazo de la petición por parte de la demandada en sede administrativa y judicial por no encontrarse incluida en el PMO. En síntesis, la discusión ha quedado trabada en la posibilidad o no que la demandada esté obligada a la cobertura del tratamiento de fertilización asistida y si la negativa resulta arbitraria. Atento al marco legal aplicable y teniendo en cuenta que la Organización Mundial de la Salud considera a la infertilidad como una enfermedad, resulta evidente para los casos en que la aplicación de las técnicas de reproducción asistida sean requeridas debido a infertilidad, que las obras sociales deban cubrir dentro de las prestaciones médicas obligatorias el tratamiento de la enfermedad; el procedimiento terapéutico de reproducción humana asistida, embarazo, trabajo de parto, parto y posparto e inclusive cuidados neonatales del recién nacido por ajustarse a las previsiones legales arriba citadas. Por todo ello, se revoca la sentencia de grado en cuanto rechaza la acción de amparo y se hace lugar al recurso de apelación incoado por los actores y en consecuencia, se hace lugar a la acción de amparo y se condena a la demandada a brindar a los actores la cobertura total e integral del tratamiento de fertilización in Vitro (FIV) como la medicación para su realización en la cantidad de oportunidades que fundamente y prescriba su médico tratante, con costas a la demandada (arts. 68 y concs. del CPCCN; art. 17 ley 16.986) garantizando la previa aceptación libre y consciente de la aplicación de la técnica prescripta, que deberá ser anterior y debidamente informada a la parte actora de sus posibilidades de éxito, así como de sus riesgos y agregar en concordancia con la solución adoptada por este Tribunal in re: “L .H.A. y otra c/ IOMA y otra s/ Amparo”, tratándose de una fecundación in vitro y habiendo probables embriones restantes, se señala un procedimiento y recaudos a seguir. (Definitiva) (del voto del Dr. Ferro; en adhesión Dr. Tazza) Expte.: 12988; “SUHIT, Carlos M. c/GALENO s/ AMPARO”. T° CXXV F° 17318 – 02/IX/11 Dres.: Tazza – Ferro – Slavin Procedencia: Juzgado Federal N° 4, Secretaria N° 3 de esta ciudad (Expediente N° 50.600). - 29 - - 30 - ACCIÓN DE AMPARO – Salud – Fertilización asistida – Medida de no innovar – Embriones restantes – Recaudos – Autorización expresa del Poder Judicial. En concordancia con la solución adoptada por este Tribunal in re: “L .H.A. y otra c/ IOMA y otra s/ Amparo”, tratándose de una fecundación in vitro y habiendo probables embriones restantes: a) Deberá asegurarse el respeto hacia su condición humana, lo que debe figurar explícitamente en el consentimiento informado qué los padres deberán formalizar por escrito oportunamente; b) Los profesionales actuantes deberán proceder a la inmediata crioconservación de los mismos en las condiciones necesarias para mantener su vitalidad y preservar su completa integridad; c) Asimismo, y como medida necesaria para tutelar los derechos humanos de los mencionados embriones crioconservados, decrétese medida de no innovar respecto de ellos prohibiéndose expresamente su utilización con fines experimentales, su eventual clonación u otras técnicas de manipulación genética y obviamente su descarte o destrucción; d) Cualquier medida que se intente tomar en relación a los embriones, deberá ser expresamente autorizada por el Poder Judicial, previa intervención del curador que se les nombre y del Ministerio Público, interesando a dicho Ministerio respectó de la eventual alternativa que pudiera existir en torno a una posible aplicación del instituto de la adopción a fines que realizara las gestiones necesarias y las diligencias pertinentes que pudieran llegar a ser conducentes para el análisis de su factibilidad jurídica hasta tanto exista un tratamiento normativo por parte del órgano legislativo encargado del asunto. De igual modo, se encomienda al Ministerio Público tutelar, conjuntamente con el tutor que sea designado por el Sr. Juez Federal a realizar las gestiones que fuesen necesarias ante las autoridades estatales pertinentes para obtener la inmediata protección de los embriones que aquí se le encomienden y efectivizar la medida de no innovar decretada en el citado parágrafo. (Definitiva) (del voto del Dr. Ferro; en adhesión Dr. Tazza) Expte.: 12988; “SUHIT, Carlos M. c/GALENO s/ AMPARO”. T° CXXV F° 17318 – 02/IX/11 Dres.: Tazza – Ferro – Slavin Procedencia: Juzgado Federal N° 4, Secretaria N° 3 de esta ciudad (Expediente N° 50.600). ACCIÓN DE AMPARO – Salud – Fertilización asistida – Marco legal – Arbitrariedad. Respecto al marco legal aplicable, se destacan, los arts. 14 bis; 41 de la Constitución Nacional y la ley 25.673, por medio de la cual se creó el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación responsable cuyo objetivo es “... alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual, y procreación responsable con el fin de que pueda adoptar decisiones libres de discriminación, coacciones o violencia garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y procreación responsable”. Ante ello y teniendo en consideración las recomendaciones contenidas en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de 1994 El Cairo-, y de forma compatible con los derechos humanos internacionales universalmente reconocidos, se desvanece el basamento de sentencia de grado por el - 30 - Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - 31 - cual el juzgador afirma que la demandada no se han conducido en forma arbitraria e ilegal al negar la cobertura solicitada, por lo que resulta ajustado a derecho revocar la sentencia degrado a este respecto. (Definitiva) (del voto del Dr. Ferro; en adhesión Dr. Tazza) Expte.: 12988; “SUHIT, Carlos M. c/GALENO s/ AMPARO”. T° CXXV F° 17318 – 02/IX/11 Dres.: Tazza – Ferro – Slavin Procedencia: Juzgado Federal N° 4, Secretaria N° 3 de esta ciudad (Expediente N° 50.600). ACCIÓN DE AMPARO – Salud – Fertilización asistida – Cobertura – Obras sociales y prepagas – Derecho a la descendencia. Tal como lo resuelto in re: (“L H. A. y otra c/ IOMA y otra s/ Amparo” CFAMDP, Expte. nro. 11578. T° XCVIII F° 14563), tanto las prepagas como las obras sociales están obligadas a atender todos los embarazos, partos y tratamientos de los recién nacidos, más allá de cómo hayan sido concebidos, puesto que, en caso contrario, sería una forma de discriminación hacia ellos y respecto de la población de menos recursos que ve frustrado su anhelo de descendencia y vulnerado su derecho consagrado en el art. 14 bis de la Carta Magna en torno a la protección de la familia, sin discriminaciones de ninguna naturaleza. (Definitiva) (del voto del Dr. Ferro; en adhesión Dr. Tazza) Expte.: 12988; “SUHIT, Carlos M. c/GALENO s/ AMPARO”. T° CXXV F° 17318 – 02/IX/11 Dres.: Tazza – Ferro – Slavin Procedencia: Juzgado Federal N° 4, Secretaria N° 3 de esta ciudad (Expediente N° 50.600). ACCIÓN DE AMPARO – Salud – Fertilización asistida – Cantidad de intentos – 3 intentos – Preservación de la salud psicológica de los solicitantes – Posibilidad de peticionar nuevos tratamientos – Nuevos exámenes médicos. En el caso, para el supuesto de que fracase el primer intento, la prestación otorgada se limitará hasta dos futuros tratamientos más de idénticas características y con igual cobertura. Ello obedece a las circunstancias fácticas de la presente causa y tiene por finalidad preservar la salud psicofísica de los amparistas, pues es conocido que la infertilidad es una condición médica que tiene muchas repercusiones para las parejas, y que trae aparejado -en la mayoría de los casos- sufrimientos y trastornos psicofísicos Entonces, siendo que la imposibilidad de concebir puede ocasionar graves consecuencias, las cuales, a su vez pueden impactar de modo negativo en la salud física y psíquica de las personas, y teniendo en cuenta las conclusiones médicas sentadas en la causa, el delicado estado de salud, y los índices estadísticos en cuanto a las probabilidades de éxito del tratamiento, entiendo conveniente otorgar -por ahora- la cobertura de hasta tres tratamientos. Ello, no implica una limitación del derecho a la salud de los amparistas, sino que se visualiza más en la preservación de la salud psicológica dé los solicitantes. - 31 - - 32 - En consecuencia, ello no resulta óbice para que ante el fracaso de los 3 tratamientos aquí otorgados, los amparistas soliciten una nueva cobertura, siempre que se le realicen nuevos estudios para comprobar su buen estado físico y mental, que se acompañen nuevos certificados médicos actualizados que demuestren la persistencia de las circunstancias que en este expediente se han tenido en miras a los efectos de otorgar la cobertura peticionada, y que incluyan las causales de los resultados negativos de los tratamientos aquí otorgados. (Definitiva) (del Voto del Dr. Tazza; en adhesión Dr. Slavin). Expte.: 12988; “SUHIT, Carlos M. c/GALENO s/ AMPARO”. T° CXXV F° 17318 – 02/IX/11 Dres.: Tazza – Ferro – Slavin Procedencia: Juzgado Federal N° 4, Secretaria N° 3 de esta ciudad (Expediente N° 50.600). ACCIÓN DE AMPARO – Salud – Médicos fuera de la cartilla – Tratamiento en curso – Cirugía bariátrica. La compañía Swiss Medical S.A. en refiere que la intervención quirúrgica solicitada debe ser llevada a cabo por un prestador de su cartilla, y no por médicos fuera de la misma, para lo cual se colige que encontrándonos en el caso de autos frente a un tratamiento en curso -iniciado en la clínica Colón en el año 2009- el cambio de equipo multidisciplinario podría generar inconvenientes en el desarrollo del mismo y ocasionar efectos no deseados en el estado de salud del amparista, a la vez que dicha pretensión se efectúa de modo generalizado sin un fundamento atendible que permita modificar el curso del tratamiento ya emprendido. Consecuentemente se rechaza la apelación deducida por las codemandadas y se confirma la sentencia atacada pues, la solución del caso que propone el sentenciante de primera instancia en su decisorio es la que mayor coherencia revela respecto de las particulares circunstancias del caso, el derecho y el complejo normativo en juego. (Definitiva) (del voto del Dr. Tazza, en adhesión Dr. Slavin, el Dr. Ferro, declara mal concedido el recurso por extemporáneo). Expte.: 12970; “ACCENTINI, Roberto Daniel c/ OBRA SOCIAL ACCIÓN SOCIAL DE EMPRESARIOS y otros s/ AMPARO”. T° CXXV F° 17214 – 17/VIII/11 Dres.: Tazza – Ferro – Slavin Procedencia: Juzgado Federal N° 2, Secretaria N° 1 de esta ciudad (Expediente N° 87.566). ACCIÓN DE AMPARO – Salud – Responsabilidad subsidiaria del Estado Nacional – OSBA – Reintegro de lo abonado por un Stent. No es al Estado Nacional (Ministerio de Salud de la Nación) sino a la Obra Social Bancaria Argentina (OSBA), a quien le compete la obligación primaria de proveer a la cobertura de la prestación aquí requerida. No obstante, el Estado tiene una responsabilidad subsidiaria en la cuestión, como garante del sistema de salud, de manera que si la obra social demandada no brindara una adecuada atención a sus beneficiarios, - 32 - Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - 33 - el Estado Nacional no podría desentenderse de su deber de suplir tal déficit con acciones positivas encaminadas a brindar la prestación retaceada. Debido al cuadro de patologías que presenta la accionante, el médico que la atiende le indicó que debe recibir tratamiento y seguimiento con medicación diaria, debiendo ser además acompañada y supervisada por las dificultades en sus desplazamientos y afección cardiovascular. Por otro lado, no debe perderse de vista la situación económica de la destinataria de las prestaciones solicitadas, pues en el caso, ha quedado debidamente acreditado que afrontar el costo de las prestaciones requeridas por la amparista comprometería en gran medida los ingresos de la misma. En consecuencia, conforme sosteniendo esta Cámara desde los autos “Sánchez, Carmen Ramona c/I.N.S.S.J. y P. y Otro s/Amparo” (Reg: 10.595) y “Ramos, Zulema c/I.N.S.S.J. y P. y Otro s/Amparo” (Reg. 10.673), se revoca la parcialmente la sentencia en cuanto rechaza la acción entablada subsidiariamente contra el Estado Nacional. (Definitiva) (voto del Dr. Tazza, en adhesión Dr. Ferro). Expte.: 13283; “LHOMY, Sara c/ OSBA y otros s/ AMPARO”. T° CXXVII F° 17396 – 30/IX/11 Dres.: Tazza – Ferro Procedencia: Juzgado Federal N° 2, Secretaria N° 1 de esta ciudad (Expíe. 81.640). ACCIÓN DE AMPARO – Salud – Sistema de cicatrización – Fuera del PMO – Función distributiva y asistencial de las obras sociales – Interpretación de las normas – Necesidad de la prestación – Carencia económica – Arbitrariedad. La Sra. requirente, de 72 años de edad, inició la presente acción con el objeto de obtener del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (I.N.S.S.J.yP.) la autorización con cobertura de 100% a cargo del organismo mencionado de la utilización del Sistema VAC, sistema de presión negativa controlada para cicatrización con drenajes grandes y planos, gasas antiadherentes y camister de 500 mi., con más la asistencia necesaria, por ser ése el procedimiento indicado por el especialista para el tratamiento de su patología. La amparista ha logrado demostrar de manera suficiente que presenta antecedentes de úlceras bilaterales de gran tamaño en ambas piernas y que a consecuencia de que los tratamientos efectuados desde hace varios años no tuvieron resultados satisfactorios el médico tratante le ha aconsejado su tratamiento con el sistema objeto de esta acción, el cual no esta contemplado en el PMO. La obligación de la obra social accionada, como agente natural del Sistema Nacional del Seguro de Salud y Obra Social (cfr. art. 1° inc. "a" y 3° segundo párrafo de la Ley 23.660; art. 15 de la Ley 23.661), estaría limitada a la autorización y provisión de los métodos establecidos por la Resolución 310/2004 del Ministerio de Salud y Acción Social, por la que se modifica la Resolución 201/2002 que regula el Programa Médico Obligatorio de Emergencia. Sin embargo, la mencionada resolución debe ser interpretada en razonable en armonía con los principios que surgen del artículo 1° del decreto nro. 486/02, en cuanto impone garantizar a la población el acceso a los bienes y servicios básicos para la conservación de la salud, con particular detalle en el suministro de medicamentos para tratamientos - 33 - - 34 - ambulatorios a pacientes en condiciones de alta vulnerabilidad social (cfr. Dictamen del Procurador General de la Nación en autos “Campos, María H. c/ INSSJyP s/ Amparo”, S.C.P. nro. 1130, L. XL, a cuyos argumentos se remitió nuestra Corte Suprema de Justicia). Asimismo, la obra social accionada como agente natural del Sistema Nacional de Seguro de Salud debe procurar el pleno goce del derecho a la salud para todos sus beneficiarios sin discriminación social, económica, cultural o geográfica, ya que a su vez tienen una función distributiva o asistencial en favor de los afiliados que pagan cuotas más bajas y de los que presentan un mayor riesgo de enfermedad, pues son tratados igual que quienes pagan cuotas más elevadas y que quienes, por ser más sanos, demandan menos recursos de la obra social" (del voto de la Dra. Argibay en autos “Reynoso, Nuda Noemí c/ I.N.S.SJ.yP. s/ amparo”, R. 638. XL). En dicho marco, no tomar en cuenta la probada necesidad de la prestación reclamada ante el fracaso de los demás tratamientos y la carencia económica de la amparista, implicaría abandonar a la afiliada cuya posibilidad de acceder a la referida asistencia médica depende completamente del financiamiento de la obra social. He allí el accionar arbitrario e ilegítimo del ente demandado. Consecuentemente, en base a lo expuesto se rechazar los agravios expuestos por el I.N.S.S.J.yP. y confirmar la sentencia de grado en cuanto le impone al agente de salud la obligación de hacer frente a la prestación demandada por la Sra. amparista con un 100% de cobertura a su cargo. (Definitiva) (voto del Dr. Tazza, en adhesión Dr. Ferro). Expte.: 12989; “DAL GRANDE, Inés c/ INSSJYP s/ AMPARO”. T° CXXVI F° 17282 – 02/IX/11 Dres.: Tazza – Ferro Procedencia: Juzgado Federal N° 2, Secretaria N° 1 de esta ciudad (Expte. N° 87.646). ACCIÓN DE AMPARO – Universidad – Concursos de reválida – Jurados – Inclusión de un graduado y un estudiante – Autonomía Universitaria. La cuestión medular que hace a la presente es, si la Ordenanza del Consejo Superior N° 493/05 modificatoria del articulo 19 de la OCS N° 690/93, colisiona con lo dispuesto por el art. 51 de la ley 24.521 específicamente respecto de la inclusión de un graduado y un estudiante en los jurados de los concursos de reválida del Departamento de Física. Al respecto, trae a colación lo dispuesto por la Sala III de la Cámara Federal de La Plata en los autos caratulados “Ministerio de Educación c/ Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Bs. As. s/ Recurso administrativo directo” de fecha 29/09/09, precedente cuyas prescripciones considero cabe hacer extensibles a la presente . En éste sentido, tal como lo indica el citado fallo, el art. 51 de la ley 24.521 [...] se inserta en un articulado que establece como objetivo de la educación superior 'profundizar los procesos de democratización en la Educación Superior, contribuir a la distribución equitativa del conocimiento y asegurar la igualdad de oportunidades' (art. 4. e); así como reconoce el derecho de los docentes a 'acceder a la carrera académica mediante concurso público y abierto de antecedentes y oposición' (art. 11. a) y el derecho de los estudiantes a 'participar en el gobierno y en la vida de institución conforme a los estatutos' (art. 13.b). [...] En este marco integral, no resulta razonable interpretar el art. 51 de la mencionada ley en el sentido propuesto por el impugnante. En - 34 - Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - 35 - primer lugar porque la inclusión de un alumno universitario en los jurados de selección docente junto a tres profesores, no altera el piso de 'imparcialidad y rigor académico' que exige el mandato legal reglamentario del art. 75, inc. 19 párr. 3° de la Constitución Nacional. Incluso se encuentra en consonancia con los derechos de participación que se le otorgan a los estudiantes en dicha ley, tal como se señaló respecto de lo previsto en su art. 13. b.). Por lo expuesto, y atento la claridad argumental del precedente invocado `ut supra´, el cual sigue los lineamientos esbozados por nuestra CSJN, es que se hacen extensibles dichos argumentos a la presente y en consecuencia se hace lugar al recurso de apelación articulado por la parte accionada y en consecuencia, se revoca la sentencia de primera instancia, RECHAZANDO íntegramente la demanda entablada por peticionante en contra de UNMDP, con costas a la vencida. (Definitiva) (del voto del Dr. Tazza; en adhesión Dr. Ferro).. Expte.: 13052; “ALDAO, Celso Manuel c/ U.N.M.D.P. s/AMPARO”. T° CXXV F° 17216 – 17/IX/11 Dres.: Tazza – Ferro Procedencia: Juzgado Federal N° 4, Secretaria N° 3 dé esta ciudad (Expediente N° 49.478). ACCIÓN DECLARATIVA – Inconstitucionalidad – Ordenanza Municipal – Tasa de inspección Veterinaria – Alimentos – Fiscalización en las bocas de expendio – Facultad del ANMAT. El a quo hace lugar a la acción declarativa de certeza interpuesta por Aguas Danone de Argentina S.A y otros contra Municipalidad de General Pueyrredón, declarando la inconstitucionalidad de la ordenanza fiscal n° 11.802 y sus modificaciones y concordantes de la ordenanza impositiva N° 11.803. En el agraviado, cuestiona en líneas generales que se haya hecho lugar a la demanda cuando la Tasa de inspección Veterinaria que persigue la demandada no viola los arts. 9, 10, 11, 12 y 75 inc. 13 de la CN, ni el código alimentario y por el contrario importa una potestad concurrente en materia de policía sanitaria. Nuestro máximo Tribunal ha definido la competencia del A.N.M.A.T. al fallar el caso “Carrefour Arg. c/ANMAT”: “La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica es competente para fiscalizar, a través del Instituto Nacional de Alimentos, aquellos alimentos expuestos en bocas de expendio -en el caso, sancionó a un comercio al detectar pescado con inadecuada refrigeración-, aun cuando sean de origen animal (art. 19, decreto 2194/94 -Adía, LV, 355-)”. LA LEY 2007-D, 551: La tasa de abasto municipal: Análisis y actualidad. Asimismo, el Dr. Botassi respecto de la Tasa de Abasto sostuvo que “ […] Toda la regulación referente al control, verificación e inspección de establecimientos que producen productos alimenticios; está consignada en el Código Alimentario Argentino (L 18.284, regulada por el Decreto Nacional N° 815/99 y N. complementarías). Como indica el decreto reglamentario n° 815, se trata de la norma fundamental del sistema nacional del control de alimentos, y los encargados de su cumplimiento serán: La Comisión Nacional de Alimentos, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT). [...]. - 35 - - 36 - Conforme el criterio de la Sala III de la Cámara Federal de la Ciudad de Plata en autos “Aguas Danone de Argentina S.A y otros c/ Municipalidad de Quilmas s/ Acción declarativa de certeza- Medida cautelar”, el sistema organizado por el Código Alimentario y el decreto 815/99, el SENASA y la ANMAT otorgan las autorizaciones y realizan los controles necesarios sin la intervención de las autoridades municipales, que en todo caso se encuentran facultadas para la realización de controles en las bocas de expendio, pero no de la manera regulada en la ordenanza en crisis, al ingresar al municipio. [...] Debe recordarse que “lo que la Constitución no quiere es el impuesto a la extracción o introducción del producto, o que obstruya su libre tránsito, o que establezca odiosas desigualdades entre los ciudadanos de distintas provincias, contraviniendo el alto propósito de 'hacer un solo país para un solo pueblo. (Fallos 300:310). Por todo lo expuesto, se confirma la sentencia. (del voto del Dr. Tazza, en adhesión Dr. Ferro, haciendo unas breves consideraciones.) (Definitiva) Expte.: 12989; “Aguas Danone Argentina S.A. y otros C/ Municipalidad Partido General Pueyrredon s/ Acción Declarativa”. T° CXXVI F° 17282 – 02/IX/11 Dres.: Tazza – Ferro Procedencia: Juzgado Federal N° 4, Secretaria N° 3 de esta ciudad (Expete. N° 45.331) ACCIÓN DECLARATIVA – Inconstitucionalidad – Supremacía Constitucional – Ley Nacional – Ordenanza Municipal – Art. 31 de la CN. Respecto de una probable igualdad entre una ordenanza municipal y una ley federal, nuestro orden jurídico establece un sistema de gradación jerárquica del mismo derivado de la Constitución, que se escalona en planos distinto, por el cual las normas mas altas subordinan a las inferiores, y todo el conjunto se debe subordinar a la Constitución, prerrogativa que se encuentra expresamente establecida en el art. 31 de la C.N. (Bidart Campos, Germán. Derecho Constitucional Argentino, Tomo I, pag.77/78). Por lo tanto, las normas que los municipios dicten en ejercicio de sus atribuciones legislativas deben necesariamente subordinarse a las normas que dicte el Estado Nacional, ello en virtud el principio de Supremacía, expuesto precedentemente, criterio del Tribunal, ya sentado in re “Estado Nacional - Ministerio de Salud y otros c/ Municipalidad de Olavaria” CFAMDP; exped.7088. (del voto del Dr. Ferro) (Definitiva) Expte.: 12989; “Aguas Danone Argentina S.A. y otros C/ Municipalidad Partido General Pueyrredon s/ Acción Declarativa”. T° CXXVI F° 17282 – 02/IX/11 Dres.: Tazza – Ferro Procedencia: Juzgado Federal N° 4, Secretaria N° 3 de esta ciudad (Expete. N° 45.331). - 36 - Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - 37 - AFIP – Reintegro de gas oil – Procedencia – Buques extranjeros – Flota pesquera Nacional – Interpretación normativa. El sentenciante rechaza la demanda debido a una razón central: la nacionalidad extranjera de los buques "Ming Wang" y "Ming Yuan". Blo, porque el art. 1 del Decreto 1439/2001 determina: “Establécese un régimen de reintegro de la tasa establecida por el art. 4 del Decreto n° 802/2001, o por el art. 3 del decreto n° 976/2001, según corresponda, contenida en las adquisiciones de gas oil efectivamente destinadas al uso directo de embarcaciones de la Flota Pesquera Nacional, así como a las destinadas a la investigación”. La cuestión a resolver, entonces, se circunscribe a la interpretación normativa a efectos de determinar los alcances de la expresión “flota pesquera nacional”. En los considerandos del Decreto 1439/2001, puede leerse: “(...) Que la aplicación de la tasa tiene una gran influencia, por la estructura de costos, en la ecuación económica de la empresas de la Flota Pesquera Nacional (...)”. Es lógico que los Considerandos se refieran a las empresas y no a las embarcaciones, pues son las empresas las que abonan la tasa, y las economías de las empresas son las que se favorecen con el reintegro de la misma. Asimismo, las Resoluciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA) que llevan los nros. 734/2001 y 134/2002 prevén que los buques de bandera extranjera -siempre que se cumplan con los recaudos establecidos en las resoluciones- pueden formar parte de la flota pesquera nacional. Consecuentemente, teniendo presente que no existe una definición legal precisa de “flota pesquera nacional” se colige que es legítimo interpretar los alcances de tal concepto con el auxilio de toda la normativa vigente, y no sólo del texto del decreto 1439/2001. Máxime, si tenemos en cuenta normas emanadas de la SAGPyA, máxima autoridad nacional en materia pesquera. Por lo expuesto, se hace lugar al recurso interpuesto y se ordene a la demandada a efectivizar el reintegro de lo abonado en concepto de tasa sobre el gas oil utilizado en los buques "Ming Wang" y "Ming Yuan" dentro de los diez días de quedar firme la presente. Resta destacar que el temperamento adoptado en el presente concuerda con el que sostuvo esta Alzada in re “UNIVPESCA S.A. c/ AFIP-DGI s/ Impugnación judicial de resolución administrativa”, (T° CI F° 14.848). (Definitiva) (voto del Dr. Tazza, en adhesión Dr. Ferro). Expte.: 9810; “UNIVPESCA S.A. c/ AFIP-DGI s/ Impugnación judicial”. T° CXXV F° 17253 – 17/VIII/11 Dres.: Tazza – Ferro Procedencia: Juzgado Federal N° 2, Secretaria N° 1 de esta ciudad (Expediente N° 57.402). ASTREINTES – Procedencia – Fundamento – Requisitos – Autoridad de cosa juzgada – Honorarios – Incumplimiento del Estado Nacional. Las astreintes como condenaciones conminatorias de carácter pecuniario que los jueces aplican a quien no cumple un deber jurídico impuesto en una resolución judicial, cuya vigencia perdura mientras no cese la inejecución, pudiendo aumentar indefinidamente. - 37 - - 38 - Es decir, constituyen un medio de carácter compulsivo y provisional, que tiene al alcance el reclamante para obtener el cumplimiento de la obligación y guardan como fin vencer la resistencia del obligado. Los requisitos indispensables para que proceda este instituto resultan ser, que el deber jurídico cuya ejecución se pretende sea de realización posible, es decir que pueda ser cumplido; que exista una resistencia por parte del deudor a cumplir la condena, y que su imposición sea requerida expresamente por la parte afectada. Estas condenaciones no pasan en autoridad de cosa juzgada, hasta tanto sean efectivizadas, y por lo tanto no son definitivas. El Juez, conforme el resultado obtenido con su imposición, puede acrecentarlas, disminuirlas o dejarlas sin efecto si el deudor desiste de su resistencia y justifica su proceder, total o parcialmente, pero una vez que se hacen efectivas ya no pueden ser dejadas sin efecto y por lo tanto adquieren la firmeza propia de toda cuestión judicial ya resuelta. (Interlocutoria) Expte.: 4789; “BRONDO, Ricardo M. c/ CARESINCRO SAC Y PF s/ Laboral”. T° CXXVI F° 17277 – 02/IX/11 Dres.: Tazza – Ferro Procedencia: Juzgado Federal N° 2, Secretaria N° 5 (Expte 1.165) de esta ciudad. ASTREINTES – Procedencia – Astreintes efectivizadas – Autoridad de cosa juzgada – Honorarios – Incumplimiento del Estado Nacional. En el caso en examen, nos encontramos frente a un reclamo derivado del incumplimiento del pago de honorarios regulados, cuyo monto es cierto y exigible, por lo que el recurrente ya cuenta con su derecho reconocido por sentencia firme de este Tribunal, al cobro de los mismos. Conforme surge de las circunstancias observadas en autos, resulta ajustado a derecho imponer las sanciones dispuestas, pues la parte demandada ha demostrado ser recalcitrante en el cumplimiento de la manda judicial. En el mismo sentido, conforme surge de las constancias de autos la demandada no ha acreditado a la fecha el efectivo cumplimiento de acompañar la documentación pertinente a fin de proceder al cobro de los bonos de consolidación, cancélatorios de los honorarios regulados al Sr. Perito Ingeniero, lo que determina, aún más, la conducta reticente del Estado Nacional en el cumplimiento de lo ordenado por el Magistrado de Grado. Resta agregar que, las astreintes ya devengadas no pueden ser dejadas sin efecto, aún aplicando el principio de provisionalidad de las mismas, por cuanto, la demandada no ha justificado debidamente el retardo con lo cual la potestad del Magistrado de Grado en dejar sin efecto las ya fijadas se desactiva por aplicación de lo dispuesto en el art. 37, segundo párrafo del CPCCN. Las astreintes una vez efectivizadas revisten el carácter de definitivas (Highton, Elena. Arean, Beatriz. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Hammurabi, T° I, pag. 574). Por todo lo expuesto, de conformidad con lo resuelto por esta Alzada en los autos caratulados: “CASES, Norma y otros c/ ENCOTEL s/ Laboral". Expediente N° 4790 T° CXI I F° 15921, se revoca el decisorio cuestionado, dejando vigentes las astreintes ya devengadas. (Interlocutoria) Expte.: 4789; “BRONDO, Ricardo M. c/ CARESINCRO SAC Y PF s/ Laboral”. T° CXXVI F° 17277 – 02/IX/11 - 38 - Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - 39 - Dres.: Tazza – Ferro Procedencia: Juzgado Federal N° 2, Secretaria N° 5 (Expte 1.165) de esta ciudad. BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS – Procedencia – Principios constitucionales – Criterio – Prueba. El beneficio de litigar sin gastos, abriga como fundamento principal el asegurar el libre acceso a la instancia judicial de aquellas personas que carecen de los recursos indispensables para afrontar los gastos de un proceso. Este beneficio encuentra fundamento en la garantía constitucional de la defensa en juicio (art. 18 C.N.), y se apoya en el principio de igualdad procesal de los justiciables, de modo que se impone la necesidad de neutralizar las ventajas que en ese orden puedan favorecer a uno de los litigantes en desmedro del otro. Privar del derecho a reclamar judicialmente por imposibilidad de costear los gastos causídicos, significaría introducir una flagrante desigualdad, siendo que el referido principio constitucional no se agota en la mera igualdad jurídica formal de las partes, sino que exige una igualación en concreto cuya premisa ante la justicia está constituida por el libre acceso a la jurisdicción. Así, el presupuesto para que este beneficio sea procedente, está dado por la carencia de recursos y la imposibilidad de obtenerlos, o sea que la situación patrimonial de los peticionantes les impida obtener los medios necesarios para hacer frente a los gastos que se originen en el juicio. Tal como lo expuesto en la norma, no obstará al otorgamiento del beneficio en cuestión, “la circunstancia de tener el peticionario lo indispensable para procurarse su subsistencia, cualquiera fuera el origen de sus recursos", es decir, se excluye la necesidad de que el solicitante se encuentre en un estado de indigencia. Asimismo, el criterio establecido por nuestro Máximo Tribunal, considera que "...es suficiente una verificación razonable, no siendo indispensable producir una prueba acabada que otorgue grado absoluto dé certeza" (C.S.J.N., 09/08/88, LL, 1989-B-361; id., 9/10/90; entre otros. Consecuentemente, atento a los expuesto y a las circunstancias de autos, se revoca la resolución recurrida y en consecuencia, se concede el beneficio de, litigar sin gastos a los actores, siguiendo el criterio a lo resuelto por esta Alzada en autos "BARROETA Antonio y otra c/ B.N.A. - P.E.N. s/ Daños y Perjuicios" Tomo CXIII Folio 16078. (Interlocutoria) Expte.: 13003; “GÓMEZ, Enriqueta s/ Beneficio de litigar sin gastos”. T° CXXVI F° 17295 – 02/IX/11 Dres.: Tazza – Ferro Procedencia: Juzgado Federal N° 2, Secretaria N° 1 de esta ciudad (Expediente N° 63.770). - 39 - - 40 - COMPETENCIA FEDERAL – En razón de la Materia – Tasa Municipal de Seguridad e Higiene – Ley Nacional de Radiodifusión – Cláusula del Comercio En el caso en examen, el accionante promueve una acción declarativa a fin que se disipe el estado de incertidumbre motivado por la pretensión de la demandada de cobrar a Directv el tributo denominado “Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene”, establecida en el Titulo IV de la Ordenanza Fiscal de la Municipalidad de Gral. Pueyrredón. En síntesis, el conflicto suscitado entre las partes se refiere al alcance que debe darse a una norma federal, tal la Ley Nacional de Radiodifusión N° 22.285 y Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522, con la Ordenanza Fiscal de la Municipalidad de Gral. Pueyrredón generadora de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, cuya inconstitucionalidad se plantea, circunstancia que determina la aptitud de la justicia federal para entender en el presente entuerto. Por otra parte, siendo la accionante la empresa Directv Argentina S.A. prestataria del servicio de televisión satelital, regulada su actividad por las leyes federales N° 22.285 y la N° 26.522, existiendo la posibilidad que la conducta de la demandada fuere violatoria de la denominada “Cláusula del Comercio” establecida en el art. 75 inc. 13 de la C.N., por cuanto se afectaría la necesaria uniformidad en el tratamiento tributario de la actividad de radiodifusión, se determina sin lugar a dudas la competencia de la Justicia Federal en estos autos. Por último, mas que en ninguna otra de las causales que hacen procedente la competencia federal, es en la referida por razón de la materia en la que se da con mayor plenitud aquella naturaleza intrínseca o sustancia federal que debe nutrir la cuestión litigiosa y que por ser tal, requiere ser conocida y decidida en el marco del encuadramiento de la normativa propiamente federal (Haro, Ricardo. La Competencia Federal, pag. 103), tal el caso del autos. Consecuentemente, resulta competente al Sr. Juez Federal a cargo del Juzgado Federal N° 4, Secretaria N° 3 de esta ciudad para entender en las presentes actuaciones. (Art. 5 del CPCCN y art. 116 de la CN). (Interlocutoria) Expte.: 12939; “DIRECTV ARGENTINA S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE GRAL. PUEYRREDÓN s/ Acción Declarativa”. T° CXXVII F° 17383 – 21/IX/11 Dres.: Tazza – Ferro Procedencia: Juzgado Federal N° 4, Secretaria N° 3 (Expte 50.673) de esta ciudad. COMPETENCIA FEDERAL – Información Sumaria – Beneficio ley 24.043 – No hay denegación del Ministerio del Interior. El presente caso consiste en determinar si corresponde la competencia del Juzgado Federal N° 4 para entender en la presente Información Sumaria solicitada por el accionante mediante la cual requiere, previamente a solicitar el beneficio previsto en la ley 24.043 ante el Ministerio del Interior, declaración judicial (información sumaria) a los fines de verificar ciertos hechos que para el caso de ser debidamente acreditados permitirán al accionante considerarse con derecho a reclamar la indemnización prevista en dicha normativa. - 40 - Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - 41 - La ley resulta más que clara al establecer que dicho remedio se encuentra establecido para el supuesto caso en que la solicitud del beneficio estatuido en la ley 24.043 sea denegado por el Ministerio del Interior, es decir, se trata de una etapa posterior a la presentada en este caso. En el presente no se cuenta con una resolución de dicho Ministerio que deniegue la petición, como refiere el a quo para declarar su incompetencia. Lo que se persigue es, a través de la información sumaria, constatar ciertos hechos que permitan al requirente, para un eventual reclamo, la circunstancias en el caso políticas-, que obligaron a su exilio para así luego realizar por primera su vez, su petición ante el órgano correspondiente. Ahora, si para el supuesto que en esta etapa sea denegada la solicitud, se podrá recurrir ante la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo de la Capital Federal tal como lo establece la normativa. Por ello, se revoca la resolución recurrida y se declara la competencia del Juzgado Federal N° 4 para entender en la presente Información Sumaria. (Interlocutoria) (del voto Dr. Tazza; en adhesión Dr. Serrano; en disidencia Dr. Ferro que declara mal concedido el recurso). Expte.: 12754; “ALBARRACÍN Juan José s/ INFORMACIÓN SUMARIA”. T° CXXVI F° 17324 – 09/IX/11 Dres.: Tazza – Ferro Procedencia: Juzgado Federal Nro. 4, Secretaría Nro. 3 de esta ciudad. (Expte. Nro. 50.006). COSTAS – Acción de amparo – Salud – Cirugía bariátrica En el caso, el sentenciante impuso las costas en el orden causado y contra ello, el amparista se agravia debido a que -a su criterio- no existen razones suficientes como para apartarse del principio objetivo de la derrota. El art. 14 de la ley 16.986 establece como principio general para el proceso de amparo que las costas deben imponerse al vencido, salvo que concurra la circunstancia de excepción que prevé la segunda parte de la norma citada (cesación del acto u omisión en que se fundó el amparo antes del plazo fijado para la contestación del informe del art. 8° del mismo ordenamiento legal). En consecuencia, siendo que en el caso en examen no se ha dado la hipótesis de la norma que habilita la exención en costas (art. 14 ley 16.986), ni tampoco se han sucedido circunstancias especiales que harían aplicable la dispensa dispuesta por la segunda parte del artículo 68 del CPCCN (aplicable por remisión art. 17 ley 16.986), las circunstancias que gravitaron en la causa no justifican la exención de aplicación del principio general en materia de costas, por lo que SE REVOCA el decisorio atacado en cuanto impone las costas en el orden causado Y se impone a las accionadas vencidas. (Definitiva) (del voto del Dr. Tazza, en adhesión Dr. Slavin, el Dr. Ferro, declara mal concedido el recurso por extemporáneo). Expte.: 12970; “ACCENTINI, Roberto Daniel c/ OBRA SOCIAL ACCIÓN SOCIAL DE EMPRESARIOS y otros s/ AMPARO”. T° CXXV F° 17214 – 17/VIII/11 Dres.: Tazza – Ferro – Slavin Procedencia: Juzgado Federal N° 2, Secretaria N° 1 de esta ciudad (Expediente N° 87.566). - 41 - - 42 - COSTAS – Acción de amparo – Salud – Tratamiento de Fertilización. En cuanto las costas, considero que deben tenerse en cuenta varias circunstancias, a saber: el Agente del Seguro de Salud accionado cumplió, en su momento, la normativa impuesta por el Estado Nacional, ya que en el PMO no está incluida la prestación solicitada; debido ello, Galeno pudo creerse con derecho a negar dicha prestación; sumado a que la cuestión sometida a pleito fue excepcional porque no hace mucho tiempo que se abrieron los debates científicos en el mundo del derecho acerca de la obligatoriedad de cobertura de los tratamientos de reproducción asistida de alta complejidad. Por todo ello, existen razones para que la condena en costas, se aparte del principio general en la materia y se impongan en el orden causado. (Definitiva) (del voto del Dr. Tazza; en adhesión Dr. Slavin; en minoría Dr. Ferro) Para el Dr. Ferro las costas a la demandada perdidosa (arts. 68 y concs. del CPCCN; art. 17 ley 16.986) Expte.: 12988; “SUHIT, Carlos M. c/GALENO s/ AMPARO”. T° CXXV F° 17318 – 02/IX/11 Dres.: Tazza – Ferro – Slavin Procedencia: Juzgado Federal N° 4, Secretaria N° 3 de esta ciudad (Expediente N° 50.600). DAÑOS Y PERJUICIOS – Lesiones graves – Actuar negligente – Zona destinada a los bañistas – Motor fuera de borda. En el caso, se descartan las declaraciones de los testigos propuestos por el demandado, dado que son personas conocidas del demandado en autos y que se encuentran enfrentados a otros deponentes en sede penal. En virtud de ello y de la prueba desarrollada en sede penal se colige que se encuentra debidamente acreditado en autos: que el día 25 de enero de 1996 siendo las 11:30 horas aproximadamente, en el corredor náutico emplazado en la Playa Várese (extremo sur), el Sr. demandado dio arranque al motor fuera de borda de la embarcación de su propiedad desde el agua, la cual le llegaba hasta la cintura; que como el bote se encontraba amarrado por la proa al boyado que delimita la zona de entrada y salida de embarcaciones con la destinada a los bañistas, tendió a salir hacia adelante pero, al no poder hacerlo, comenzó a girar hacia la izquierda; y que en dicho trayecto la embarcación traspasó el boyado y embistió a la accionante en la zona destinada a los bañistas causándole graves heridas en su brazo derecho. En el marco descrito, el accionar del demandado se revela como negligente e imprudente en los términos del art. 1109 del Código Civil, por ello, se consideró apropiado que sea el Sr. demandado quien deba afrontar las consecuencias del infortunio acaecido. (Definitiva) (del Voto del Dr. Tazza; en adhesión Dr. Ferro). Expte.: 11769; “LANDRIEL, Dora Martha c/ PROFICIO, Raúl y otros s/DAÑOS Y PERJUICIOS”. T° CXXV F° 17234 – 17/VIII/11 Dres.: Tazza – Ferro – Hooft Procedencia: Juzgado Federal N° 4, Secretaria N° 3 de esta ciudad (Expediente N° 32.861). - 42 - Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - 43 - DAÑOS Y PERJUICIOS – Lesiones – Playa – Deber de Seguridad – Poder de policía – Responsabilidad del ente Municipal – Actuar negligente de un tercero. Al examinar la naturaleza de la actividad demandada -seguridad- debemos tener presente que la Corte Suprema ha dicho que “...la mera existencia de un poder de policía que corresponde al Estado [...] no resulta suficiente para atribuirle responsabilidad en un evento en el cual ninguno de sus órganos o dependencias tuvo participación, toda vez que no parece razonable pretender que su responsabilidad general en orden a la prevención de los delitos pueda llegar a involucrarlo a tal extremo en las consecuencias dañosas que ellos produzcan con motivo de hechos extraños a su intervención directa (Fallos: 312:2138; 313:1636; 323:3599; 325:1265 y 3023; 326: 608, 1530 y 2706)”. (Definitiva) (del Voto del Dr. Tazza; en adhesión Dr. Ferro). Expte.: 11769; “LANDRIEL, Dora Martha c/ PROFICIO, Raúl y otros s/DAÑOS Y PERJUICIOS”. T° CXXV F° 17234 – 17/VIII/11 Dres.: Tazza – Ferro – Hooft Procedencia: Juzgado Federal N° 4, Secretaria N° 3 de esta ciudad (Expediente N° 32.861). DAÑOS Y PERJUICIOS – Lesiones – Playa – Responsabilidad del ente Municipal – Medidas de Seguridad – Recaudos ante la situación de emergencia – Camilla, elementos de primeros auxilios – Actuar negligente de un tercero. En el caso en examen, el ente Municipal ha omitido controlar, supervisar y adoptar las medidas necesarias para cumplir con su deber genérico de seguridad en la Playa Várese. La falta atribuible al Municipio no radica en no haber evitado el hecho dañoso, es muy probable que aún con la presencia de personal de guardavidas el infortunio se hubiese producido -recordemos que fue producto del actuar negligente de un tercero-, sino en no haber adoptado los recaudos para que la playa en la que se sucedieron los hechos estuviese equipada con elementos destinados a una situación de emergencia, en el caso, de personal que socorriera inmediatamente a la víctima (guardavidas y asistencia médica), camilla de lona para su transporte y elementos de primeros auxilios para tratarla. Se ha incorporado como prueba a la causa penal el texto de la Ordenanza Municipal N° 5831 (modificada por la Ordenanza N° 7994), que instituye el Reglamento para el Servicio de Seguridad de las Actividades Acuáticas en el Partido de General Pueyrredón, cuyo primer Anexo revela que la Municipalidad de General Pueyrredón era -a la fecha del suceso- la autoridad de aplicación y tenía a su cargo supervisar la prestación del servicio controlando su continuidad y eficacia tanto en el ámbito privado como público (cfr. art. 2°). Atendiendo a su rol de autoridad de aplicación, en aquellos lugares fiscales donde no haya concesionarios el reglamento impone al ente municipal la obligación de proveer al cuerpo de guardavidas los siguientes elementos de seguridad: 2 salvavidas; un carretel - 43 - - 44 - de hierro galvanizado con manija tipo malacate; 300 metros de soga de nylon de 8 mm; una de lona para traslado de accidentados; botiquín con elementos de primeros auxilios; mástil de hierro galvanizado; juego de banderas convencionales; y cualquier elemento que se considere imprescindible, por las características del lugar (cfr. art. 8°). También se estableció por vía reglamentaria que la Municipalidad dispondría de un servicio de comunicaciones con el objeto de coordinar - mediante el sistema de comunicación- las acciones de ambulancias, guardavidas, botes y vehículos de apoyo afectados al Operativo, sirviendo asimismo de enlace con otros organismos cuya cooperación pueda ser requerida en caso de grave emergencia (Prefectura Naval, Base Naval, etc.) [cfr. atrs. 14° y 15°]. Ninguna de las medidas de seguridad referidas en los tres acápites anteriores fueron adoptadas por el municipio en el caso. Ello surge los testimonios prestados en autos, que concuerdan con lo manifestado por la actora en su demanda sobre el punto- los cuales ilustran que tras el accidente la victima fue socorrida por bañistas que la sacaron del agua, la llevaron hacia la playa y la depositaron envuelta en un toallón en el paredón que separa la playa de la vereda, lugar en el que esperaría entre 20 y 30 minutos el arribo de la ambulancia y el auxilio médico. La consecuencia lógica de este grave incumplimiento al deber de seguridad, aún cuando se trate de una obligación genérica e indefinida, es la atribución de responsabilidad al ente municipal. Lo expuesto determina el rechazo del agravio analizado. (Definitiva) (del Voto del Dr. Tazza; en adhesión Dr. Ferro). Expte.: 11769; “LANDRIEL, Dora Martha c/ PROFICIO, Raúl y otros s/DAÑOS Y PERJUICIOS”. T° CXXV F° 17234 – 17/VIII/11 Dres.: Tazza – Ferro – Hooft Procedencia: Juzgado Federal N° 4, Secretaria N° 3 de esta ciudad (Expediente N° 32.861). DAÑOS Y PERJUICIOS – Lesiones – Playa – Deber de Seguridad – Responsabilidad Prefectura Naval Argentina – Zona destinada a los bañistas – Actuar negligente de un tercero – Motor fuera de borda. Para condenar a la PNA el a quo imputó a dicho ente un obrar negligente en el ejercicio del poder de policía que detenta con el objeto de evitar situaciones de peligro y preservar la vida humana, así como la seguridad de los bañistas. Puede observarse que el sentenciante en este caso, asienta la responsabilidad en la omisión al deber de seguridad de comprobar si la PNA dispuso los medios razonables para el cumplimiento del servicio que debía prestar en el corredor náutico emplazado en la Playa Várese. Luego del análisis de lo sucedido, se llego a la conclusión de que la Prefectura no ha obrado de manera correcta a los fines de evitar situaciones de peligro, preservar la vida humana y la seguridad de los bañistas en lo que a este caso .respecta. A tal fin, en el marco circunstancial, (temporada de verano, playa con gran cantidad de bañistas y bajada náutica delimitada sólo por un bollado), se hace previsible el inminente acaecimiento de infortunio alguno semejante al que hoy nos toca dilucidar. De manera concordante con lo expresado, de haber existido un debido control por parte de la PNA es muy probable que al demandado no se le hubiere permitido poner en marcha el motor fuera de borda de su embarcación desde debajo de la misma. En este - 44 - Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - 45 - punto estimo pertinente recordar que en el ámbito de la navegación marítima, la autoridad de aplicación es la Prefectura Naval Argentina. En definitiva, y por todo lo relatado, se rechazan los agravios planteados por la Prefectura Naval Argentina y se confirma la sentencia de primera instancia en cuanto le atribuye responsabilidad en el subjudice. (Definitiva) (del Voto del Dr. Tazza; en adhesión Dr. Ferro). Expte.: 11769; “LANDRIEL, Dora Martha c/ PROFICIO, Raúl y otros s/DAÑOS Y PERJUICIOS”. T° CXXV F° 17234 – 17/VIII/11 Dres.: Tazza – Ferro – Hooft Procedencia: Juzgado Federal N° 4, Secretaria N° 3 de esta ciudad (Expediente N° 32.861). DAÑOS Y PERJUICIOS – Lesiones – Playa – Deber de Seguridad – Atribución de responsabilidad – Responsabilidad, particular, Municipal y PNA – Mancomunada o subsidiaria. En el caso, se concluye que cabe la condena solidaria de todos los codemandados de autos, toda vez que ha quedado debidamente acreditado en la causa que todos ellos han contribuido en la generación de los daños que la actora debió soportar como consecuencia del infortunio. Todos y cada uno de los accionados han sido partícipes necesarios en la configuración del siniestro que motivó estas actuaciones, el Sr. demandado con su actuar imprudente y la Municipalidad de General Pueyrredón, la Prefectura Naval Argentina y la Asociación Mutual de Guardavidas y Afines al incumplir, en el caso concreto, con el deber de seguridad. Por lo que se revoca la decisión del a quo de imponer una condena dividida en porcentajes, correspondiendo que los montos de condena sean soportados por todos los condenados de manera solidaria. (Definitiva) (del Voto del Dr. Tazza; en adhesión Dr. Ferro). Expte.: 11769; “LANDRIEL, Dora Martha c/ PROFICIO, Raúl y otros s/DAÑOS Y PERJUICIOS”. T° CXXV F° 17234 – 17/VIII/11 Dres.: Tazza – Ferro – Hooft Procedencia: Juzgado Federal N° 4, Secretaria N° 3 de esta ciudad (Expediente N° 32.861). DAÑOS Y PERJUICIOS – Indemnización – Perdida funcional del brazo dominante. Los informes periciales antes referidos dejan en claro que tras el accidente la Sra. amparista, a pesar de preservar el miembro gravemente lesionado, ha perdido la funcionalidad del mismo, en palabras del primero de los galenos dicho segmento se ha convertido en “...una extremidad totalmente inútil”. Otro dato importante que también revelan es que el brazo afectado (derecho) era -con anterioridad al accidente- el - 45 - - 46 - dominante. La accionante ha perdido su brazo derecho, con todo lo que ello implica en el desarrollo de la vida cotidiana. El alto grado de incapacidad señalado por los peritos (aún cuando no coincidan en el porcentaje) sumado a las graves secuelas descritas, hacen que se deba readecuar el monto de dicha indemnización en esta instancia y calcularlo a valores actuales al día de la fecha comprensivos de capital e intereses. (Definitiva) (del Voto del Dr. Tazza; en adhesión Dr. Ferro). Expte.: 11769; “LANDRIEL, Dora Martha c/ PROFICIO, Raúl y otros s/DAÑOS Y PERJUICIOS”. T° CXXV F° 17234 – 17/VIII/11 Dres.: Tazza – Ferro – Hooft Procedencia: Juzgado Federal N° 4, Secretaria N° 3 de esta ciudad (Expediente N° 32.861). DAÑOS Y PERJUICIOS – Indemnización – Daño moral – Readecuación – Elementos determinantes. En el caso de la indemnización por daño moral establecida en la instancia de grado se debe readecuar también el monto fijado atento el tiempo transcurrido desde el 2008, fecha de la sentencia apelada y este pronunciamiento. Ha quedado debidamente acreditado en autos con la copiosa documental adjunta y por las circunstancias que gravitaron en el hecho dañoso la existencia de este tipo de daño. El hecho de que no haya sido asistida por personal capacitado, en emergencias de manera inmediata al accidente en la playa; que haya tenido que aguardar el arribo de la ambulancia durante un período de 20 o 30 minutos sin la debida atención; los dolores producidos por la lesión; las sucesivas intervenciones quirúrgicas a las que debió someterse para reconstruir el miembro dañado; los tratamientos de kinesioterapia que tuvo que efectuar; la toma de conocimiento de la pérdida funcional de su brazo; el desarrollo de su vida cotidiana con un solo brazo y el acostumbramiento a ello; son elementos de una entidad suficiente como para readecuar el monto de la indemnización por los rubros mencionados. (Definitiva) (del Voto del Dr. Tazza; en adhesión Dr. Ferro). Expte.: 11769; “LANDRIEL, Dora Martha c/ PROFICIO, Raúl y otros s/DAÑOS Y PERJUICIOS”. T° CXXV F° 17234 – 17/VIII/11 Dres.: Tazza – Ferro – Hooft Procedencia: Juzgado Federal N° 4, Secretaria N° 3 de esta ciudad (Expediente N° 32.861). DAÑOS Y PERJUICIOS – Intereses aplicables – Tasa Activa – Facultad morigeradota del Magistrado. El Dr. Ferro comparte la solución dada por el Dr. Tazza, con excepción de lo relativo a la tasa de interés a aplicar en el caso de marras. En síntesis, considera mantener para todos los casos la tasa pasiva, y tal como ya lo sostiene en precedentes anteriores, contraría la inteligencia del art. 513 del C. Civil y - 46 - Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - 47 - afecta de sobremanera el principio de la justicia conmutativa puesto que beneficia al deudor moroso en la medida que el pleito se prolongue. ("Hidronor SA c/ Prov. de Neuquén y/o quien resulte propietario", "Campos y Colonias SA c/ Prov. de Bs As. s/ daños y perj." del 11 de marzo de 2003, "Blanco, Stella c/ Prov. de Bs. As. y otro " y "Ramos, Juan C. y otra c/ Blanco, Stella s/ daños y perj." del 7 de octubre de 2003). Por último, si producto de la aplicación de la tasa activa, se produjera una alteración irrazonable del equilibrio de las partes en el proceso siempre queda la facultad morigeradora y prudente del Magistrado en función de las circunstancias de caso planteado a su decisión. Por ello, se debe aplicar la tasa activa en lo que hace a las tasas de interés a aplicar en el caso de marras a partir de la mora. (Definitiva) (del voto del Dr. Ferro; en adhesión Dr. Hooft; en disidencia Dr. Tazza). (Definitiva) Expte.: 11769; “LANDRIEL, Dora Martha c/ PROFICIO, Raúl y otros s/DAÑOS Y PERJUICIOS”. T° CXXV F° 17234 – 17/VIII/11 Dres.: Tazza – Ferro – Hooft Procedencia: Juzgado Federal N° 4, Secretaria N° 3 de esta ciudad (Expediente N° 32.861). DERECHO DE PROPIEDAD – Concepto. El concepto genérico del propiedad constitucional, ha sido esbozado por el Alto Tribunal como comprensivo de todos los intereses apreciables que la persona puede poseer fuera de si mismo, con lo que todos los bienes susceptibles de valor económico alcanzan nivel de derecho patrimonial englobado dentro del derecho constitucional de propiedad. (Interlocutoria). Expte.: 13201; “LA CAPITAL CABLE SA c/ Ministerio de Economía- Secretaria de Comercio Interior de la Nación”. T° CXXV F° 17208 – 01/VIII/11 Dres.: Ferro – Carreras Procedencia: Juzgado Federal N° 2 de esta ciudad. EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA – Procedencia – Cosa Juzgada administrativa – Ley 19.549. La excepción de cosa juzgada tiene por finalidad asegurar la inmutabilidad o irrevocabilidad de las cuestiones resueltas con carácter firme en un proceso anterior, y de evitar por lo tanto, el pronunciamiento de una segunda sentencia eventualmente contradictoria. Está íntimamente ligada a la seguridad jurídica y representa una exigencia vital del orden público, tiene jerarquía constitucional y es uno de los presupuestos del ordenamiento social, cuya ausencia o debilitamiento pondría en crisis a la íntegra juridicidad del sistema. La admisibilidad de esta excepción se halla supeditada a que entre la pretensión que fue objeto de juzgamiento mediante la sentencia firme y la pretensión posterior medie identidad en cuanto a los sujetos, al objeto y a la causa. - 47 - - 48 - La resolución cuestionada es la obrante en el expediente administrativo adjunto, no se observa haya sido impugnada administrativamente, hecho este corroborado con el informe obrante en autos. Ello determina que la presentación efectuada del expediente administrativo fuera desestimada por resultar la misma manifiestamente extemporánea, atento el tiempo transcurrido, tal como lo dictamina el Ministerio de Defensa. A fin de determinar sin existe cosa juzgada, se desprende que la instancia administrativa concluyó para la accionante al vencimiento del 5° día de notificada de la resolución, esto es, a partir del día 17 de julio de 2007. En consecuencia, la parte actora debió deducir la revisión judicial de la misma dentro de los noventa días hábiles, contados a partir de tal fecha, extremo que no ha sido satisfecho por la interesada, teniendo en cuenta la promoción de la presente contienda. Por lo que se concluye que en el caso de autos, los actos administrativos cuestionados se encontraban firmes y consentidos a la fecha de interposición de la demanda, por haberse cumplido con creces los plazos impugnativos dispuestos en la ley 19.549, por lo cual, asiste razón a la demandada, debiendo hacerse lugar a la excepción de cosa juzgada administrativa interpuesta, rechazándose la demanda deducida. (Interlocutoria) Expte.: 12872; “"ROJAS, Sonia Graciela Noemí c/ ESTADO NACIONAL (MINISTERIO DE DEFENSA – ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO s/ Daños y Perjuicios”. T° CXXVI F° 17349 – 09/IX/11 Dres.: Tazza – Ferro Procedencia: Juzgado Federal de Azul (Expte 21.484). EXCEPCIÓN DE INHABILIDAD DE TÍTULO – Ejecución Hipotecaria – Procedencia – Bien Ganancial – Consentimiento del art. 1277 C.C. para la constitución de gravamen – Régimen patrimonial del Matrimonio. La parte ejecutada interpone, por una parte, excepción de inhabilidad de titulo por falta de legitimación pasiva, respecto de la Sra. codemandada, en el entendimiento de que dicha parte no debe integrar la presente litis en virtud de no ser la solicitante del préstamo para la adquisición de vivienda con garantía hipotecaria que origina la ejecución, sino que su intervención en el mencionado negocio jurídico se limitó a prestar el asentimiento que requiere el art. 1277 del C.C., como consecuencia de encontrarse unida en matrimonio con el co-ejecutado, quien es el que formalmente se ha vinculado con el banco actor. La excepción citada debe admitirse solo cuando mediante ella se pone de manifiesto la ausencia de alguno de los presupuestos liminares de la acción ejecutiva, tal como la vinculación jurídica entre los litigantes, las condiciones de exigibilidad y liquidez de la obligación, que deben constar en el titulo mismo desde su presentación a juicio. El banco accionante pretende hacer extensivo los efectos del vínculo contractual que une a dicha entidad bancaria con uno de los cónyuges, en virtud de lo dispuesto en el art, 6 de la ley 11.357, que determina el régimen de responsabilidad por la deudas asumidas por la sociedad conyugal. - 48 - Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - 49 - De la simple lectura de la escritura en la cual se ha asentado el mutuo hipotecario se desprende, que el único obligado con la entidad bancaria resulta ser el cónyuge de quién plantea la excepción, limitándose la intervención de ésta a dar cumplimiento con lo dispuesto por el art. 1277 del C.C., en virtud del gravamen constituido en el inmueble de su propiedad. El régimen patrimonial actual del matrimonio establece un sistema de igualdad jurídica de los cónyuges, esto es, cada cual puede administrar sus bienes propios y gananciales, lo que no implica la desaparición de la sociedad conyugal, ni mucho menos la administración por el marido, sin perjuicio de que la mujer administre sus bienes propios y los gananciales de administración reservada. En consecuencia, no existiendo unidad de masa de bienes, desaparece la unidad de administración, que es consecuencia natural del hecho de que durante el matrimonio medie separación de bienes. Cada cónyuge es el exclusivo propietario de los bienes que en cabeza tiene, los que administra y dispone libremente, ahora bien, esa libertad experimenta tres restricciones: cada cónyuge no puede realizar actos en fraude de los derechos del otro; las limitaciones impuestas por el art. 1277 del C.C. y lo dispuesto por el art. 1807 inc. 2 del C.C.. El art. 1277 del C.C. consagra un régimen de protección por el cual el cónyuge no administrador, no titular dominial, prestará asentimiento con el acto jurídico celebrado por el otro esposo, trasformándose así dicho asentimiento en un elemento de eficacia del acto, con la fundamental consecuencia de que este cónyuge no adquirirá ni administrará la contraprestación, pues respecto de él no se opera la subrogación real. Consecuentemente, en el caso de autos, no corresponde integrar la litis con quien no ha celebrado contrato alguno con la entidad bancaria, ni mucho menos, hacer extensiva una legitimación pasiva respecto de alguien que no es co-titular de dominio, lo que determina la procedencia de la excepción interpuesta en tal sentido. En el mismo sentido se ha sostenido que: “El cónyuge que dio su asentimiento para que su esposo pudiera gravar un inmueble con hipoteca, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 1277 del C.C., carece de facultad para actuar como co-ejecutado, ya que la prestación de su consentimiento para la constitución del gravamen no constituye a éste en deudor. (C.N.Civil. Sala C, Capital Federal. 16/03/1999 en autos Hecovich, Alberto c/ Petracca, Domingo s/ Ejecución Hipotecaria. ED 183, 34-49315", tal el caso que nos ocupa. Por todo ello, se confirmó la sentencia, en cuanto hace lugar a la excepción de inhabilidad de titulo. (Interlocutoria) Expte.: 10582; “BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA c/HOSTE, Luis Osvaldo y otros s/Ejecución Hipotecaria”. T° CXXVI F° 17271 – 02/IX/11 Dres.: Tazza – Ferro Procedencia: Juzgado Federal N° 2, Secretaria N° 1 (Expte 60.470) de esta ciudad. EXCEPCIÓN DE INHABILIDAD DE TÍTULO – Ejecución Hipotecaria –Procedencia – Requisitos de forma – Escritura pública – Redargución de falsedad. La sola circunstancia de que el título ejecutivo en cuestión esté constituido mediante escritura pública, el planteamiento en torno a la validez de los requisitos de forma no se haya realizado a través de la correspondiente redargución de falsedad, la cual no ha sido peticionada por la parte interesada, es suficiente para desechar la excepción deducida, - 49 - - 50 - (art. 395 del CPCCN y art. 993 del C.C.), sin perjuicio de lo cual, aún analizando los agravios esbozados con amplitud de criterio, tampoco observa que los argumentos sean de una entidad necesaria como para rebatir lo decidido por el Magistrado de Grado. (Interlocutoria) Expte.: 10582; “BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA c/HOSTE, Luis Osvaldo y otros s/Ejecución Hipotecaria”. T° CXXVI F° 17271 – 02/IX/11 Dres.: Tazza – Ferro Procedencia: Juzgado Federal N° 2, Secretaria N° 1 (Expte 60.470) de esta ciudad. EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN – Resolución – Excepción de previo y especial pronunciamiento – Oportunidad de la sentencia definitiva. La excepción de prescripción se resuelve como de previo y especial pronunciamiento cuando se opone junto con otras o sola, siempre que pueda tramitar y resolverse como de puro derecho. Ahora si la cuestión requiere de una cuestión de hecho, susceptible de comprobación, debe ser diferida su consideración para la oportunidad de la sentencia definitiva (Highton, Elena. Arean, Beatriz. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Tomo 6, pag. 611). Asimismo, la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial, Sala I, en autos "Pace de Bigatti, María Celia y otro c/ Assaned, Guillermo Rodolfo y otros s/ Daños y perjuicios varios": "La excepción de prescripción sólo es oponible como de previo y especial pronunciamiento en tanto pueda ser resuelta de puro derecho (cfr. Art. 346, párr. 7° del Cód. Proc.), hipótesis que no se configura cuando se encuentra controvertido el punto de partida del cómputo de aquélla, cuestión respecto de la cual asiste a las partes el derecho de producir la prueba pertinente en la etapa correspondiente." (Citado en la Revista de Derecho Procesal, Defensas y excepciones, Ed. Rubinzal - Culzoni, 2003-1, Pag. 348). Consecuentemente, atento al estado de autos el a quo debió diferir el tratamiento de la excepción de prescripción opuesta, pues debe resolverse después del aporte probatorio, al no ser manifiesta y no poder resolverse como previa. (Interlocutoria) Expte.: 13013; “VASTANTE Carmen Briselda c/ BNA y otro s/ Daños y perjuicios”. T° CXXVII F° 17254 – 17/VIII/11 Dres.: Tazza – Ferro Procedencia: Juzgado Federal N° 2, Secretaria NT 1 (Expte 73.186) de esta ciudad. GESTOR PROCESAL – Cargas – Plazo – Dispensa única – Nulidad – Art. 48 del CPCCN. Quien se acoge la franquicia del art. 48 del CPCCN, asume la carga de acompañar los documentos pertinentes dentro del plazo establecido en el CPCCN, acarreando su incumplimiento la nulidad de todo lo actuado por el gestor. De la compulsa de las constancias de autos, advertimos que el letrado actuante ha invocado el beneficio del dicho artículo, manifestando, la imposibilidad de acreditar la representación invocada. En consecuencia, al haber omitido la carga procesal de cumplimentar en tiempo con tal franquicia excepcional conferida por el código ritual, desconociendo que tal dispensa - 50 - Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - 51 - solo puede ser ejercida una vez en todo el proceso y habiéndose operado en autos el vencimiento del término de cuarenta días hábiles sin que el gestor hubiese acreditado debidamente su personería, se decreta la nulidad de todo lo actuado por el gestor a partir de su invocación y los actos que en su consecuencia sé hubieren dictado, debiendo el mencionado profesional satisfacer las costas devengadas. (Interlocutoria) Expte.: 12951; “PASQUALE Margarita Ester c/ CAJA DE RETIROS Y PENSIONES DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA s/ Reajuste de haberes”. T° CXXVII F° 17379 – 21/IX/11 Dres.: Tazza – Ferro Procedencia: Juzgado Federal Nro. 2, Secretaría Nro. 1 de esta ciudad (Expte. 86.253). HONORARIOS PROFESIONALES – Valoración. Letrado – Incidencias – Respecto a los emolumentos por las incidencias, debe tenerse en cuenta lo normado por el art. 33 de la Ley 21.839 y el art.12 Inc. k) de la Ley 24.432, debiendo ajustarse también a la naturaleza e importancia de la labor realizada, y el resultado obtenido, a fin de alcanzar una retribución justa y razonable, en modo que la validez constitucional de las regulaciones no depende exclusivamente del valor del juicio o de las escalas pertinentes. Por lo expuesto, se hace lugar pedido de honorarios, debiendo fijarlos en virtud de los trabajos profesionales realizados, extensión y desenlace de los mismos, como así también lo dispuesto en las leyes arancelarias. (arts. 6,. 7, 8, 33 y ccdts. Ley 21 .839 modif. 24.432). (Interlocutoria). Expte.: 13022; “Incidente apelación medida cautelar incoado por el ESTADO NACIONAL en autos: FELICE Elba Myrna c/ ESTADO NACIONAL y otros s/ Amparo”. T° CXXVI F° 17289 – 02/IX/11 Dres.: Tazza – Ferro Procedencia: Juzgado Federal Nro. 2, Secretaría Nro. 1 de esta ciudad (Expte. Nro. 50.911). LABORAL – Acuerdo conciliatorio – Cumplimiento tardío – Cláusula de resolución de incumplimiento – Resolución el pago en cuotas – Pago total del de lo pactado – Falta de impugnación de los intereses – Levantamiento de la interdicción de salida. En el supuesto en examen, el conflicto laboral, ha sido resuelto mediante el acuerdo conciliatorio celebrado entre las partes en autos, homologado judicialmente. Asimismo, se observa que el cumplimiento de las diversas cuotas comprensivas del acuerdo celebrado han sido cumplimentadas no sin algunos atrasos por parte de la demandada que derivaron en el pedido y decreto de la interdicción de salida del B/P "Dasa 508", por parte de la actora, quién a su vez ha requerido se haga efectiva la cláusula contenida en el acuerdo conciliatorio por la cual, ante el incumplimiento de la demandada, se resuelve el pago de cuotas pudiendo ser exigible el total de lo pactado. - 51 - - 52 - No obstante ello, el a-quo, ante el cumplimiento tardío de la demandada de la última cuota adeudada, conjuntamente con el deposito de los intereses respectivos, decide levantar la interdicción de salida decretada en autos, ante el cumplimiento total de lo pactado, no accediendo a lo peticionado por el actor. En concordancia con la solución dada por el a quo, siendo que se encuentra cumplido en su totalidad el acuerdo conciliatorio celebrado en autos, no obstante el retardo por parte de la demandada, pues, se colige que, resultaría desproporcionado acceder a lo peticionado por el accionante, en el sentido de reclamar la totalidad de lo pactado, por cuanto la demandada ha abonado la suma convenida de común acuerdo, con mas los respectivos intereses por el retardo, no habiendo sido objetados estos últimos, por el accionante. Ello determina que la presente contienda se encuentre virtualmente terminada, correspondiendo el inmediato levantamiento de la interdicción de salida decretada sobre el buque de la demandada. Consecuentemente, se rechaza el recurso deducido, confirmándose la resolución atacada, con costas de Alzada al recurrente en su calidad de perdidoso (art. 68 y 202 del CPCCN). (Interlocutoria). Expte.: 12918; “MILLET ROMANO, José c/ DONGAH ARGENTINA S.A. s/ Laboral”. T° CXXVII F° 17399 – 30/IX/11 Dres.: Tazza – Ferro Procedencia: Juzgado Federal N° 2, Secretaria N° 5 (Expte 78.841) de esta ciudad.. LABORAL – Caja de empleados – Naturaleza – Excepción de falta de legitimación pasiva – Facultades de Administración y liquidación – Lotería Nacional deudora del beneficio. Respecto a la naturaleza del rubro "caja de empleados" y su correspondiente manejo por Lotería Nacional Sociedad de Estado, se ha establecido que "…las denominadas 'propinas' representan un elemento del concepto 'remuneración'... y es el empleador (Lotería Nacional) quien fija las condiciones para que el obrero se haga acreedor a su porcentaje... La accionada, lejos de conducirse como un mero 'administrador de fondos ajenos' ejerció sobre la denominada caja de empleados verdaderos actos de dirección y disposición, ordenando, por ejemplo, que el rubro 'propina' se abonara sólo a los trabajadores de la rama juego y que a los empleados de otras ramas se les abonara la denominada 'bonificación compensatoria'..." ("Muías, Dardo c/ Lotería Nacional Sociedad de.Estado s/ Laboral", expte. n° 2554, sentencia del 15/8/97, Reg. T° XV; F° 3107 del año 1997), y que "Lotería, con respecto a esos fondos... tiene la administración y liquidación y si bien es la encargada de recaudar tales montos es razón de que se originan en sus casinos, no lo hace para sí sino para distribuirlos... Frente a ello, es indudable que la excepción incoada por Lotería es improcedente toda vez que -como quedara dicho- ella tiene injerencia directa en la liquidación de tales importes... siendo, Lotería deudora de dicho beneficio" ("Espatolero, Pedro c/ Lotería Nacional s/ Laboral", expte. n° 3381, sentencia del 3/12/98, Reg. T° XXI, F° 4297 del año 1998). (Definitiva) (del voto del Dr. Tazza; en adhesión Dr. Ferro). Expte.: 13108; “SUESCUN, Alberto y otros c/ LOTERÍA NACIONAL SE s/ LABORAL”. - 52 - Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - 53 - T° CXXVII F° 17405 – 17/IX/11 Dres.: Tazza – Ferro Procedencia: Juzgado Federal N° 2, Secretaria N° 5 de esta ciudad (Expediente N° 7.484). LABORAL – Caja de empleados – Liquidación de días feriados – Obligación incausada. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, sala II, señaló que "...No existe norma alguna que establezca que el Estado debe duplicar el monto de las propinas que reciben los empleados del rubro juego de la Lotería Nacional para integrar las remuneraciones de aquéllos qué trabajan los días feriados. Ello así pues, la "Caja de Empleados" se forma con las propinas y no con aportes del Estado que, de lo contrario, se transformaría en el principal dador de propinas". Compartiendo el razonamiento expuesto por el citado Tribunal, respecto del pago del rubro caja de empleados los días feriados, habiendo cumplido con la duplicidad en el pago del salario por dichos días, la remuneración del empleado no puede ser integrada del modo pretendido, pues ello implicaría sin más una carga para el Estado que le generaría una obligación incausada y completamente ajena a su función e ingerencia respectiva. En virtud de ello, no corresponde hacer lugar a la liquidación efectuada en cuanto tiene en cuenta el rubro "caja de empleados", para los días feriados. En base a lo sostenido por esta Alzada, se revoca parcialmente la sentencia recurrida en cuanto hace lugar a la liquidación del rubro “caja de empleados" para los días feriados. (Definitiva) (del voto del Dr. Tazza; en adhesión Dr. Ferro). Expte.: 13108; “SUESCUN, Alberto y otros c/ LOTERÍA NACIONAL SE s/ LABORAL”. T° CXXVII F° 17405 – 17/IX/11 Dres.: Tazza – Ferro Procedencia: Juzgado Federal N° 2, Secretaria N° 5 de esta ciudad (Expediente N° 7.484). LABORAL – Caja de empleados – Cálculo para la liquidación – Adicionales particulares. Esta Cámara ha manifestado que la pertinencia de integrar la denominada Caja de Empleados -instituida por el Decreto 864/68-, a la base de cálculo para la liquidación de los adicionales particulares, suplementos y complementos objeto de reclamo fue analizada y resuelta por el Tribunal en sentido favorable a la pretensión. A los fines del cómputo de los adicionales particulares cuyo importe debe determinarse sobre la base de la remuneración mensual, normal, habitual, regular y permanente (Decretos 1428/73; 907/88 -art. 5to, 239/90), la Lotería Nacional debe considerar incluida en la base de cálculo al rubro “Caja de Empleados”, concepto remuneratorio que participa de aquellos atributos o propiedades al punto de conformar uno de los rubros utilizados por el empleador para liquidar aguinaldo, vacaciones y salarios por disponibilidad (cfr. "Acierno, Raúl y Otros c/ Lotería Nacional s/ Laboral", T° LVII F° 10.035). (Definitiva) (del voto del Dr. Tazza; en adhesión Dr. Ferro). - 53 - - 54 - Expte.: 13108; “SUESCUN, Alberto y otros c/ LOTERÍA NACIONAL SE s/ LABORAL”. T° CXXVII F° 17405 – 17/IX/11 Dres.: Tazza – Ferro Procedencia: Juzgado Federal N° 2, Secretaria N° 5 de esta ciudad (Expediente N° 7.484). LABORAL – Empleo público – Contratos sucesivos a plazo fijo – Contratos por tiempo indeterminado. Habiéndose comprobado que el vínculo que ligaba a ambas partes era de índole laboral y se trataba de un empleo público, queda por analizar si la demandante ha demostrado que también gozaba de estabilidad en su cargo. En este orden de ideas y siguiendo lo dicho por esta Cámara in re “Meckievi” por el Dr. Tazza, en el citado precedente: “El organismo demandado hace hincapié en la modalidad contractual utilizada (contrato a plazo) como argumento para rechazar el reclamo del actor y este último denuncia que la figura utilizada por su contratante encubre la verdadera naturaleza de la relación en fraude a la ley laboral. Se concluye que la tarea probatoria requerida por la ley ha sido encarada con éxito en autos por el accionante. Es que la confrontación de las normas y principios que emergen de la LCT con el conjunto de pruebas que se han agregado al expediente parece llevar más a sostener la hipótesis de una relación laboral por tiempo indeterminado que a descartaría”. De las constancias de autos se observa que todas las fechas señaladas en el párrafo precedente resultan concluyentes, ya que denotan que la relación laboral que existía entre las partes se daba a través de la figura del contrato a plazo fijo. Ahora bien, como los contratos referidos anteriormente presentan la característica de ser sucesivos, se hace obligatoria la aplicación al presente de las previsiones del art. 90 de la LCT. Esta norma dispone que todo “...contrato de trabajo se entenderá celebrado por tiempo indeterminado, salvo que su término resulte de las siguientes circunstancias: a) Que se haya fijado en forma expresa y por escrito el tiempo de su duración; b) Que las modalidades de las tareas o de la actividad, razonablemente apreciadas, así lo justifiquen...” y agrega que “...la Normalización de contratos por plazo determinado en forma sucesiva, que exceda de las exigencias previstas en el apartado b) de este artículo, convierte al contrato en uno por tiempo indeterminado”. La prueba del cumplimiento de tales recaudos le corresponde a la accionada pues, la Ley de Contrato de Trabajo establece que “la carga de la prueba de que el contrato es por tiempo determinado estará a cargo del empleador” (art. 92 LCT). En el marco delineado por la ley, el empleador debe probar la concurrencia de ambos extremos previstos por el art. 90 de la LCT para acreditar una relación laboral por plazo determinado. No le basta con la prueba del contrato por escrito, debe demostrar también la situación objetiva que justificó dicha modalidad de contratación. En otras palabras, debe demostrar que la causa enunciada en el contrato como justificante de la modalidad se compadece con el acontecer real. Nada de ello sucedió en autos, los elementos probatorios analizados revelan que el actor fue empleado mediante un contrato por tiempo determinado para desempeñar tareas que - 54 - Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - 55 - hacen al giro normal de la actividad que desarrolla la demandada y que con posterioridad volvió a ser contratado de manera sucesiva y en los mismos términos. Por todo ello se concluye que la relación laboral que mantenían las partes, resultaba ser de empleo público y gozando el actor de estabilidad en su cargo. Todo ello, en el mismo sentido a lo resuelto en autos “HERNÁNDEZ, Federico A. c/ ANSES s/ DESPIDO” Reg.: 17395. (Definitiva) (voto del Dr. Ferro, en adhesión Dr. Tazza). Expte.: 12813; “RAMOS, Luis E. c/ ANSÉS s/ DESPIDO”. T° CXXVII F° 17403 – 30/IX/11 Dres.: Tazza – Ferro Procedencia: Juzgado Federal de Dolores (Expediente N° 9.918). LABORAL – Empleo público – Reincorporación – Salarios caídos en 100% desde el cese hasta la reincorporación. Habiéndose concluido que la relación que mantenían las partes era de empleo público y gozando el actor de estabilidad en su cargo, corresponde continuar con el análisis respecto a su reincorporación en el cargo que detentaba al momento del distracto y el pago del 50% de salarios caídos frente a su despido injustificado (arts. 90 LCT últ. párrafo y 40 y 42 de la ley 22.140). El aquo en su sentencia ordenó la reincorporación del Sr. Ramos en las mismas funciones que desempeñaba al momento de su desvinculación y que en el plazo de 30 días la demandada abone al actor el cincuenta por ciento (50%) de las remuneraciones devengadas desde la fecha del distracto y hasta la fecha de su reincorporación debidamente actualizada. El Régimen Jurídico Básico de la Función Pública dispone que en el caso de que el agente amparado por la estabilidad propia de los empleados públicos haya sido exonerado o cesanteado, haya recurrido tal decisión administrativa ante la justicia y obtenido una sentencia haciendo lugar a su reincorporación, “...la Administración deberá habilitar una vacante de igual categoría a la que revistaba y se le reconocerán los haberes devengados desde el cese hasta el momento de su efectiva reincorporación” (art. 42 Ley 22.140). En concreto, como el Régimen Jurídico Básico de la Función Pública no contempla la posibilidad de manipular lo adeudado en concepto de salarios caídos, debe reconocerse al accionante la totalidad de los haberes devengados desde el cese hasta el momento de la efectiva reincorporación. Lo expuesto implica el acogimiento del agravio del accionante y la revocación de lo resuelto y en primera instancia en cuanto ordena abonar el cincuenta por cinto (50%) de los salarios caídos, rubro que deberá liquidarse en su totalidad desde el cese hasta el momento de la efectiva reincorporación, de acuerdo expuesto precedentemente. Todo ello, en el mismo sentido a lo resuelto en autos “HERNÁNDEZ, Federico A. c/ ANSES s/ DESPIDO” Reg.: 17395. (Definitiva) (voto del Dr. Ferro, en adhesión Dr. Tazza). Expte.: 12813; “RAMOS, Luis E. c/ ANSÉS s/ DESPIDO”. T° CXXVII F° 17403 – 30/IX/11 Dres.: Tazza – Ferro Procedencia: Juzgado Federal de Dolores (Expediente N° 9.918). - 55 - - 56 - LABORAL – Empleo Público – Distracto – Trato discriminatorio. La parte actora apunta su queja al trato discriminatorio del que fuera objeto atento su condición de enfermo diabético. El Sr. Juez de Grado rechazó el reclamo pretendido por la actora sobre “trato discriminatorio”, dado que entendió, según se infiere de marras y de las constancias de los presentes obrados, que tal discriminación no ha sido suficientemente acreditada. Al respecto, no basta que se encuentre acreditado en autos la enfermedad que padece el actor para hacer lugar a su reclamo, sino que debe demostrarse que el distracto dispuesto ha sido con motivo de tal padecimiento, entendiendo quien suscribe que la empleadora ha probado que el despido no fue discriminatorio sino que obedecía a lo resuelto por el organismo demandado por: cuestiones operativas. Consecuentemente, en atención a las pruebas ofrecidas y producidas por ambas partes es que el agravio esgrimido por el actor por trato discriminatorio deviene improcedente. (Definitiva) (voto del Dr. Ferro, en adhesión Dr. Tazza). Expte.: 12813; “RAMOS, Luis E. c/ ANSÉS s/ DESPIDO”. T° CXXVII F° 17403 – 30/IX/11 Dres.: Tazza – Ferro Procedencia: Juzgado Federal de Dolores (Expediente N° 9.918). LABORAL – Incapacidad – Accidentes y enfermedades Responsabilidad del empleador – Carga de la prueba - – Nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que el ordenamiento legal establece marcadas diferencias entre los supuestos de accidentes y de enfermedades (cuyo origen o agravamiento se imputan al trabajo), tanto en lo atinente al sistema de atribución de responsabilidad del empleador como en relación con la carga de la prueba (cfr. CSJN, 25/06/96, “Ceceo, H. O. c/ Municipalidad de Concordia s/ accidente de trabajo”, Fallos 319:1053). En la segunda de las hipótesis mencionadas, aplicable al sub examine, a diferencia de lo que se establece acerca de los accidentes, no se presume la responsabilidad del empleador respecto de las enfermedades cuyo origen o agravamiento se imputen al trabajo (ver art. 2° segundo párrafo Ley 24.028). De esta manera, al no tratarse pues, de una responsabilidad de tipo objetivo -como lo es en el caso de accidente laboral-, le incumbe al trabajador la carga de probar los extremos que hacen a su pretensión. Tarea que ha sido encarada con éxito por el accionante. Es que, si bien los informes periciales no determinan que las patologías que presenta el actor hayan sido causadas por el trabajo y las condiciones en que éste se desarrolla, si dejan en claro que pudieron contribuir a su agravamiento. Tal como lo indican los peritos en las conclusiones vertidas por ellos en sus respectivos dictámenes, si bien no puede considerarse al trabajo desempeñado como causa o concausa de los padecimientos que hoy presenta el actor, sí debe tenerse en cuenta que una vez presentadas las patologías (artrítica y cardiaca) en el organismo del trabajador las condiciones en que éste desarrollaba sus labores han tenido incidencia sobre aquellas favoreciendo su exacerbación o agravamiento. En síntesis, se concluye que el factor laboral ha actuado sobre procesos patológicos ya en desarrollo acrecentando o acelerando los mismos. - 56 - Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - 57 - Consecuentemente, se acoge el agravio expuesto por el apelante, toda vez que quedo acreditada en autos la relación de causalidad entre las afecciones que aquejan al actor y las labores que realizaba para el INIDEP. (del Voto del Dr. Tazza; en adhesión al punto Dr. Ferro. (Definitiva). Expte.: 12927; “BERGESE, Juan Carlos c/ INIDEP s/ ACCIDENTE DE TRABAJO”. T° CXXVI F° 17327 – 09/IX/11 Dres.: Tazza – Ferro – Serrano Procedencia: Juzgado Federal N° 2, Secretaria N° 5 de esta ciudad (Expediente N° 5.312). LABORAL – Prueba – Puntos de pericia – Facultad del Juez – Accidente de Trabajo – Incapacidad. De acuerdo al código de rito es el Juez quien tiene la potestad de fijar los puntos de pericia. Si bien son las partes interesadas las que proponen las cuestiones y hacen observaciones, es el sentenciante quien nombra al perito y fija los puntos de pericia a tenor de los cuales debe dictaminar el perito. En la tarea de fijar las cuestiones sobre las que deberá versar el informe del perito, el juzgador tiene la facultad de agregar interrogantes distintos a los que han planteado las partes para que el especialista auxiliar de la justicia se expida. Esta facultad otorgada por el legislador al Juez se complementa con la de eliminar o suprimir aquellos puntos solicitados por los litigantes que a criterio del sentenciante fueran improcedentes o superfluos a los fines de la solución del pleito. (del Voto del Dr. Tazza; en adhesión al punto Dr. Ferro. (Definitiva). Expte.: 12927; “BERGESE, Juan Carlos c/ INIDEP s/ ACCIDENTE DE TRABAJO”. T° CXXVI F° 17327 – 09/IX/11 Dres.: Tazza – Ferro – Serrano Procedencia: Juzgado Federal N° 2, Secretaria N° 5 de esta ciudad (Expediente N° 5.312). LABORAL – Incapacidad – Grado de incapacidad – Disparidad de elementos probatorios – Criterio de Elección . Esta disparidad entre los elementos probatorios que deberían contribuir a alivianar el trabajo del Juez, lleva a tener que optar de manera fundada por alguno de ellos. Así, se resuelve prudentemente tomar el porcentaje de incapacidad señalado por el Dr. Valverde respecto de la patología cardiaca (70%) por ser éste el especialista al cual remiten los otros dos peritos en sus informes, y tener presente el porcentaje de incapacidad atribuido por el Dr. Delrio en virtud de la patología artrítica (22%) dado que el desarrollo de este punto en su dictamen es mas completo que el de los otros dos médicos. (del Voto del Dr. Tazza; en adhesión al punto Dr. Ferro. (Definitiva). Expte.: 12927; “BERGESE, Juan Carlos c/ INIDEP s/ ACCIDENTE DE TRABAJO”. T° CXXVI F° 17327 – 09/IX/11 Dres.: Tazza – Ferro – Serrano Procedencia: Juzgado Federal N° 2, Secretaria N° 5 de esta ciudad (Expediente N° 5.312). - 57 - - 58 - LABORAL – Incapacidad Indemnización. – Influencia del factor laboral – Establecidos los porcentajes de incapacidad que presenta en la actualidad el accionante, resta definir el grado de influencia del factor laboral sobre dichas dolencias. Consecuentemente, tomando en consideración lo expresado por los peritos de autos en cuanto a que el factor laboral ha actuado sobre procesos patológicos ya en desarrollo acrecentando o acelerando los mismos, se fija la incidencia del factor laboral en un 5% para la patología artrítica (5% factor laboral 17% conjunto de otros factores = 22% incapacidad actual) y en un 15% para la patología cardiaca (15% factor laboral + 55% conjunto de otros factores = 70% 5 incapacidad actual). En virtud de lo expuesto y tomando en consideración el monto reclamado en la demanda se colige que el INIDEP adeuda al actor en concepto de indemnización total por discapacidad laboral la suma de pesos ocho mil cuarenta y nueve con treinta centavos ($ 8.049,30) a valores históricos (fecha de la demanda), monto que comprende $ 2.018,95 por el agravamiento de la patología artrítica y $ 6.030,35 por el agravamiento de la patología cardiaca. (del Voto del Dr. Tazza; en adhesión al punto Dr. Ferro. (Definitiva). Expte.: 12927; “BERGESE, Juan Carlos c/ INIDEP s/ ACCIDENTE DE TRABAJO”. T° CXXVI F° 17327 – 09/IX/11 Dres.: Tazza – Ferro – Serrano Procedencia: Juzgado Federal N° 2, Secretaria N° 5 de esta ciudad (Expediente N° 5.312). LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR – Acción colectiva de consumo – Vía procesal – Facultades ordenatorias del Juez – Tramite más adecuado – Complejidad de la pretensión – Art. 53 de ley 24240. En el caso, el accionante promueve la presente contienda con el objeto de obtener la repetición de las sumas cobradas en concepto de aumento aplicado sobre cada uno de los combustibles ente los días 15 al 21 de diciembre de 2010, con mas los intereses correspondientes, por parte de la demandada, para lo cual deduce una acción colectiva de consumo, fundamentando tal pedido en los preceptos de la ley 24240. El Magistrado de Grado entendió que correspondía aplicar las normas que regulan el proceso de amparo previsto en la ley 16.986, por lo que procedió a efectuar el análisis preliminar que exige tal normativa, arribando a la conclusión de que no se encontraban reunidos los presupuestos para la habilitación de la instancia, por lo que, finalmente, decide rechazar “in limine” la demanda interpuesta. En tal contexto, de acuerdo a los parámetros fijados en la demanda, que la presente causa debe transitar, el camino fijado por la ley 24.240, puesto que se trata de una acción promovida por una asociación de defensa de consumidores frente a un accionar por parte de la demandada que se encontraría reñido con la normativa relativa a la regulación de los precios de los combustibles. El art. 53 de la ley 24.240 dispone que en las causas iniciadas por ejercicio de los derechos establecidos en esta ley regirán las normas del proceso de conocimiento más - 58 - Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - 59 - abreviado que rijan en la jurisdicción del tribunal ordinario competente, a menos que a pedido de parte el Juez por resolución fundada y basado en la complejidad de la pretensión, considere necesario un trámite de conocimiento más adecuado. Acorde a lo expuesto, se colige que el a-quo no debió utilizar la ley de amparo para la presente contienda, dados sus acotados presupuestos de admisibilidad, teniendo en cuenta la eventual complejidad de la temática en litigio, por lo cual se concluye que se debió aplicar a la presente causa las normas de un proceso de conocimiento acotado, como el sumarísimo, a fin de habilitar convenientemente la vía judicial, por lo que se revoca lo resuelto lo resuelto por el magistrado de grado, dejando sin efecto el rechazo “in limine”, debiendo imprimirse a la presente contienda las normas del proceso sumarísimo. (Interlocutoria). Expte.: 13007; “ASOCIACIÓN CIVIL DE DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS DENOMINADA ACUBA c/ Y.P.F. S.A. s/ Acción Colectiva de Consumo”. T° CXXVII F° 17385 – 30/IX/11 Dres.: Tazza – Ferro Procedencia: Juzgado Federal N° 4, Secretaria N° 3 (Expte 50.809) de esta ciudad. MEDIDA CAUTELAR – Acción de amparo – Abstracta – Dictado de sentencia definitiva – Costas. En el caso, ha recaído resolución final respecto del tema de fondo, por lo cual, sin perjuicio de su eventual apelación ante esta Alzada, el tratamiento del recurso de apelación interpuesto en el presente incidente ha caído en abstracto, por lo que resulta inoficioso que este Tribunal deba expedirse respecto del mismo. Ello así por cuanto no resulta lógico confirmar o rechazar un recurso de apelación en un mero incidente cuando en las actuaciones principales se ha dictado una resolución de mérito que ha analizado la viabilidad o no del derecho pretendido, ello, sin perjuicio de la eventual apelación ante la Alzada de la resolución. Por todo ello, se declara de tratamiento abstracto el recurso de apelación incoado por la parte demandada, con costas por su orden. (Art. 68 seg. parte del CPCCN). (Interlocutoria) (del voto del Dr. Tazza y Dr. Ferro) Expte.: 12844; “Fundación Reserva Natural Puerto Mar del Plata c/ Club Atlético Aldosivi s/ Sumarisimo s/ Incidente de Apelación de Ampliación de Medida Cautelar”. T° CXXIV F° 17188 – 01/VII/11 Dres.: Tazza – Ferro Procedencia: Juzgado Federal N° 2, Secretaria N° 1 (Expte 89.665) de esta ciudad. MEDIDA CAUTELAR – Acción de amparo – Salud – Acompañante 24hs – INSSJyP. Para la procedencia de la cautelar peticionada, es necesario un análisis previo acerca de la existencia o no de un derecho garantizado por la ley y la justificación del peligró en la demora. En la causa, deben existir elementos de juicio idóneos para formar la convicción acerca de la bondad de los mismos. Pesa sobre quien la solicita, acreditar prima facie la existencia de tales condiciones exigidas por la ley procesal (cfr. CFAMdP - 59 - - 60 - “Martínez Pecotche, Matías c/ SAMI s/ Amparo s/ Incidente de Apelación de Medida Cautelar”, T° CX F° 15.675). Consecuentemente, el primero de los recaudos que debe concurrir es el “fumus bonis iuris”, que entiendo, en principio, se encuentra acreditado, toda vez que de las constancias obrantes en el expediente dimana “prima facie” acreditado el padecimiento de la amparista y la asistencia solicitada. En relación con el peligro en la demora, el supuesto perjuicio es inminente y responde a una necesidad efectiva y actual, por ello, ante la posibilidad que la accionante triunfe en su reclamo entiendo que denegar la medida cautelar podría ocasionar un perjuicio que se tornaría irreparable o al menos de difícil solución ulterior, ante la gravedad del caso que presenta. En síntesis, tanto la verosimilitud del derecho como el peligro en la demora, se encuentran acreditados en autos para que la medida cautelar proceda. Consecuentemente, a partir de una apreciación atenta de la realidad aquí comprometida y los derechos en juego, es procedente el otorgamiento de la medida cautelar solicitada por la parte accionante. Por ello, se confirma la medida cautelar por medio de la cual, el a quo ordenó a PAMI a proveer lo conducente para que a la amparista de autos le sea proporcionada la cobertura integral de acompañante de 24 hs., con conocimiento, en enfermería y administración de medicamentos mientras la prescripción médica lo indique, siendo el INSSJyP como principal obligado, el encargado de brindar la prestación poniendo a su disposición personal idóneo, evaluando en forma exclusiva y excluyente su desempeño y desarrollo de la tarea, quedando a su cargo el contralor del cumplimiento efectivo de la medida. (del voto del Dr. Tazza; en adhesión al punto el Dr. Ferro con sus fundamentos) (Interlocutoria). Expte.: 12986; “CABRERA María I. c/ PAMI s/ AMPARO s/EXPEDIENTILLO APELACIÓN ART. 250 CPCCN”. T° CXXVI F° 17279 – 02/IX/11 Dres.: Tazza – Ferro Procedencia: Juzgado Federal Nro. 4, Secretaría Nro. 3 de esta ciudad. (Expte. Nro. 50.062). MEDIDA CAUTELAR – Acción de amparo – Salud – Discapacitado – Escolaridad – Transporte – Acompañante terapéutico – Cobertura total. Lo peticionado, se encuentra amparado por innumerables normas del derecho supra e infra constitucional. Asimismo, en relación a los recaudos, el primero que debe concurrir es el “fumus bonis juris”, que en principio se encuentra acreditado, toda vez que de las constancias obrantes en el expediente dimana “prima facie” acreditado el padecimiento y la discapacidad del menor, la condición de afiliado a la entidad demandada. Asimismo, se acompañan los certificados médicos en los cuales se solicita la interconsulta con el neuropediatra, solicitud de tratamiento de equinoterapia y solicitud de acompañante terapéutico, adjuntando los presupuestos correspondientes a cada una de las prestaciones requeridas. En virtud de los fundamentos de rango constitucional y de las prescripciones médicas agregadas a la causa, se concluye que no existe controversia en torno a la grave patología del menor amparado. - 60 - Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - 61 - En tal orden de ideas, se deben adoptar medidas que aseguren la efectiva integración escolar y social, al menos hasta que se decida la cuestión de fondo, máxime cuando esa terapia ha tenido principio de ejecución. Teniendo en cuenta todo lo mencionado ut supra se debe tener sumariamente acreditada la verosimilitud que la medida peticionada requiere. En referencia al peligro en la demora, el supuesto perjuicio es inminente y responde a una necesidad efectiva y actual, y ante la posibilidad que el accionante triunfe en su reclamo, por lo que el denegar la medida cautelar le ocasionaría un perjuicio que se tornaría irreparable o al menos de difícil solución ulterior, ya que resultaría imposible subsanar una circunstancia que deviene agotada por el transcurso del tiempo. Por todo lo expuesto, se confirma la resolución del Sr. Juez de Grado, que decretó una medida cautelar innovativa ordenando a SAMI que en forma inmediata arbitre los medios necesarios y proceda a otorgar el 100% de la cobertura de las siguientes prestaciones: a) ACOMPAÑANTE TERAPÉUTICO para concurrir al establecimiento educativo SAN ROQUE por tiempo indeterminado, b) el ARANCEL EDUCATIVO del Colegio San Roque, c) TRATAMIENTO DE EQUINOTERAPIA en el centro "EL ALBA" por tiempo indeterminado y hasta tanto el médico pediatra del niño evalúe que es apropiado, y d) la CONSULTA MEDICA con el especialista en neurología infantil indicado, ello en los términos de los certificados médicos acompañados y mientras duren los tratamientos prescriptos. (Interlocutoria) (del voto mayoritario del Dr. Tazza y Dr. Paris; en disidencia Dr. Ferro que considera mal concedido el recurso.) Expte.: 12705; “Incidente de apelación de medida cautelar en autos: E. N. c/SAMI s/ AMPARO”. T° CXXV F° 17187 – 01/VII/11 Dres.: Tazza – Ferro – Paris Procedencia: Juzgado Federal N° 2, Secretaría N° 1 de esta ciudad (Expte. 87.029). MEDIDA CAUTELAR – Acción de amparo – Salud – Discapacitado – Cobertura Integral – Estado Nacional – PROFE– Prestaciones actuales y futuras – Gratuitas – Sin trámite administrativo previo. Respecto a los recaudos que debe concurrir para la procedencia de las medidas cautelares, el primero en análisis es el "fumus bonis iuris", que en principio se encuentra acreditado, toda vez que de las constancias obrantes en el expediente dimana “prima facie” acreditado el padecimiento y la discapacidad de la menor, y los tratamientos indicados. Asimismo, encontrándose en juego el interés superior del niño en aspectos tan esenciales como su salud y su vida (arts. 6.1 y 2 de la Convención sobre Derechos del Niño; arts. 1°, 2°, y 4° CADH; art 75 inc. 22 CN; art. 25.1 DHDH, DAHyDH; art. 12 PIDESyC; art. 1° ley 22.269; arts. 1° y 3° de la ley 23.660; arts. 1°, 2° y 3° ley 23.661), también se encuentra sumariamente acreditada la verosimilitud que la medida peticionada requiere. En referencia al peligro en la demora, el supuesto perjuicio es inminente y responde a una necesidad efectiva y actual, y ante la posibilidad que el accionante triunfe en su reclamo, entiendo que el denegar la medida cautelar ocasionaría un perjuicio que se tornaría irreparable o al menos de difícil solución ulterior, ya que resultaría imposible subsanar una circunstancia que deviene agotada por el transcurso del tiempo. - 61 - - 62 - Por ello, se rechaza la apelación interpuesta y se confirma la resolución atacada por medio de la cual el a quo decretó como medida cautelar innovativa para que el Programa Federal dé Salud (PROFE), el Estado Nacional, el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación y el Instituto de Obra Médico Asistencial de la Pcia. de Bs. As. (IOMA), arbitren los procedimientos pertinentes para proveer y/o brindar a la menor M. A. C. DNI 40.092.009, beneficiaría Nro. 405-853470-0, la cobertura integral de su patología, según las prescripciones actuales y futuras de los facultativos tratantes, como así también con toda otra prestación y suministros médicos accesorios y/o complementarios que sean requeridos en cumplimiento de lo dispuesto por la ley 24.901, todo ello en forma gratuita y sin trámite administrativo alguno que lo impida o lo trabe, hasta tanto se resuelva en definitiva el amparo. (Interlocutoria). Expte.: 13059; “ARCE Guillermo Luis c/ PROGRAMA FEDERAL DE SALUD (PROFE) y otros s/ amparo”. T° CXXVII F° 17384 – 22/IX/11 Dres.: Tazza – Ferro Procedencia: Juzgado Federal Nro. 2 de Azul. (Expte. Nro. 106.097). MEDIDA CAUTELAR – Acción de Amparo – Salud – Enfermera a domicilio 24hs – OSDE Binario. Para la procedencia de las medidas cautelares como la peticionada, es necesario un análisis previo acerca de la existencia o no de un derecho garantizado por la ley y la justificación del peligro en la demora. Consecuentemente, el primero de los recaudos que debe concurrir es el “fumus bonis iuris”, que, en principio, se encuentra acreditado toda vez que de las constancias obrantes en el expediente dimana “prima facie” acreditado el padecimiento del amparista, la condición de afiliada a la demandada. En relación con el peligro en la demora, el supuesto perjuicio es inminente y responde a una necesidad efectiva y actual, y ante la posibilidad que el accionante triunfe en su reclamo, entendemos que el denegar la medida cautelar le ocasionaría un perjuicio que se tornaría irreparable o al menos de difícil solución ulterior, ya que resultaría imposible subsanar una circunstancia que deviene agotada por el transcurso del tiempo. Por ello, se confirma la resolución por medio de la cual se ordena a OSDE BINARIO, a arbitrar los medios necesarios para proceder a cubrir 100% de los costos de acompañamiento de enfermería domiciliario por 24 hs., por tiempo indeterminado, como así también medicamentos bajo el 100% del costo a cargo de la accionada: hematina 20 mg. -akatinol- Rivastigna parche 5, todo mientras dure el tratamiento y la prescripción médica que así lo indique. (del voto del Dr. Tazza; en adhesión Dr. Slavin; en disidencia Dr. Ferro declara desierto el recurso). (Interlocutoria). Expte.: 12789; “RIZZO Angela c/ OSDE BINARIO si AMPARO s/INCIDENTE DE APELACIÓN DE MEDIDA CAUTELAR”. T° CXXV F° 17248 – 17/VIII/11 Dres.: Tazza – Ferro – Slavin Procedencia: Juzgado Federal Nro. 2, Secretaría Nro. 1 de esta ciudad. (Expte. Nro. 88.162). - 62 - Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - 63 - MEDIDA CAUTELAR – Acción de amparo – Salud – Medicación – Cobertura 100%. Para la procedencia de la medida cautelar, como la requerida en autos, es necesario un análisis previo acerca de la existencia o no de un derecho garantizado por la ley y la justificación del peligro en la demora. El primero de los recaudos que debe concurrir es el “fumus bonis iuris”, que entiendo, en principio, se encuentra acreditado, toda vez que de las constancias obrantes en el expediente dimana "prima facie" acreditado el padecimiento de la amparista, (mielodisplasia) y (medicación) indicada por el galeno. Con relación al peligro en la demora, el perjuicio es inminente y responde a una necesidad efectiva y actual, por ello, ante la posibilidad que la accionante triunfe en su reclamo entiendo que denegar la medida cautelar podría ocasionar un perjuicio que se tornaría irreparable o al menos de difícil solución ulterior, ante la gravedad del caso que presenta. Consecuentemente, siendo que tanto la verosimilitud del derecho como el peligro en la demora se encuentran acreditados en autos para que la medida cautelar proceda, se confirma la resolución por medio de la cual el a quo ordena al INSSJyP que autorice, otorgue, concrete y efectivice de modo permanente, regular y continuo a la Sra, amparista la medicación prescripta DECITABINE (MARCA O PRODUCTO DETAVI) requerido ante el tratamiento indicado para su patología, con una cobertura total al 100% de su costo, comprendiendo a las variaciones que en cuanto a intervalos y/o dosis demande la evolución de su tratamiento y le sean prescriptas por sus galenos, tratantes, durante el tiempo que indiquen los profesionales, mientras exista prescripción médica que así lo indique y hasta tanto se dicte pronunciamiento definitivo. (del voto del Dr. Tazza; en adhesión Dr. Hooft; en disidencia Dr. Ferro declara desierto el recurso). (Interlocutoria). Expte.: 12995; “Incidente M. C. en autos PUEBLAS, Blanca Olga c/ INSSJYP s/ AMPARO”. T° CXXV F° 17247 – 17/VIII/11 Dres.: Tazza – Ferro – Hooft Procedencia: Juzgado Federal de Necochea. (Expte. Nro. 9.527/1). MEDIDA CAUTELAR – Actos de la Administración Pública – Presunción de legalidad – Criterio restrictivo – No absoluto – Impugnación prima facie verosímil y arbitraria. Tal como lo sostenido en autos “Méndez, Fernando c/ D.G.I. s/ Amparo,” (T.XV. F.3155) y “Cam. Arg. Buques Pesquero, de Altura c/ Consejo Federal Pesquero; SAGPyA; Subsec. de Pesca s/ amparo,” (T.XXIV. F.4869/99), que si bien la declaración de medidas cautelares dictadas contra la administración pública, en este caso neutralizar los efectos de un Decreto Municipal -por vía de principio- deben atenerse a un criterio restrictivo frente a la presunción de legitimidad de la que gozan sus actos; sin embargo tal doctrina no reúne carácter de absoluto, toda vez que debe ceder cuando se impugnan los actos sobre una base prima facie verosímil y se acredita la arbitrariedad de los mismos (Fallos: 250:154; 251:336; 307:1702). (Interlocutoria). - 63 - - 64 - Expte.: 13201; “LA CAPITAL CABLE SA c/ Ministerio de Economía- Secretaria de Comercio Interior de la Nación”. T° CXXV F° 17208 – 01/VIII/11 Dres.:Ferro – Carreras Procedencia: Juzgado Federal N° 2 de esta ciudad. MEDIDA CAUTELAR – Características – Revocación de oficio de la medida cautelar – Modificación – Principio de preclusión – Carater provisorio de las cautelares. En el caso, la medida cautelar ordenada es posteriormente revocada de oficio considerando V.S. que los presupuestos que se cumplían y que fueron verificados al ordenar la medida, al volver a analizar el tema no se darían. La resolución cautelar quedó notificada por nota, tal lo expuesto en la misma, o sea el 5/4/2010. Asimismo, el actor en cumplimiento de lo ordenado en autos, presentó el oficio diligenciado a la Procuración del Tesoro con fecha 13/5/2010, en consecuencia, no podía el a quo dejarla sin efecto con fecha 1/9/2010 alegando haber adoptado un criterio diferente en otra causa similar, pues ello importaría volver sobre un acto precluso y quitaría estabilidad a la decisión cautelar decretada. Únicamente, el a quo podría modificarla cuando se alteren o modifiquen las circunstancias que determinaron su dictado y a pedido de parte, que no es el caso de autos. El carácter provisorio de las medidas cautelares no significa apartamiento del principio de preclusión que opera la extinción de la facultad de impugnar los pronunciamientos jurisdiccionales cuando transcurre él plazo que establece la ley. Tampoco producen los efectos de la cosa juzgada material, no causan instancia y su acogimiento no configura prejuzgamiento y revocar la resolución Por estos fundamentos, se hace lugar al recurso interpuesto y se revoca la resolución que dejo sin efecto la cautelar dictada. (Interlocutoria). Expte.: 12920; “SILVA, Adrián L. y otros c/ ESTADO NACIONAL - MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEREA ARGENTINA s/ Reajuste de haberes - Medida cautelar”. T° CXXVII F° 17404 – 30/IX/11 Dres.: Tazza – Ferro Procedencia: Juzgado Federal N° 2 de Azul (Expte. N° 22.366). MEDIDA CAUTELAR – Contra la Administración Pública – Legitimidad del acto administrativo – Cese de la presunción de legitimidad – Vicio manifiesto – Resolución fundada en normativa derogada – Adherente litisconsorcial activo – Resolución N° 50 de la Sec. de Comercio. En el presente recurso la Asociación Argentina de Televisión por Cable se agravia con la decisión de aquo que rechaza lo solicitado, es decir, ser admitido como adherente litisconsorcial activo y resolver la medida peticionada. A tal fin, es central analizar en esta cuestión la naturaleza de la Resolución cuestionada, tal la N° 50/2010 y sus Anexos toda vez que implica una especie de fijación de su - 64 - Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - 65 - política de precios por los servicios que brinda sin valorar los costos operativos, como de su margen de utilidad, su política de inversiones actuales y adicionales y, por otra parte, fundada en las disposiciones de la Ley 20.680 de Abastecimiento. Con este tipo de medidas este Tribunal pretende mantener un equilibrio entre una razonable protección al derecho que se pretende tutelar y al derecho de la Asociación de no ver trabado el desenvolvimiento económico, técnico y laboral de las licenciatarias pues lo contrario y frente a esta situación, podría caerse en un abuso del derecho. En el caso, se vislumbra prima facie una irrazonable conducta legislativa de la Sec. de Comercio, pues avasallaría una ley que regula las pautas que se pretenden aplicar bajo el manto de la Resoluc. 50/2010, de inferior rango jerárquico en materia legislativa. En síntesis, si bien podría entenderse que existe una presunción de legitimidad en el accionar de la Secretaría de Comercio, ello cesa cuando los actos pudieren tener un vicio manifiesto (fallos 293:133); tal el caso de marras que una Resoluc. 50/2010 pretende fundarse en aspectos de una norma que ha sido dejada sin efecto, tal la ley 20680. Asimismo, del contenido de la resolución cuestionada se desprenden ciertas consideraciones y medidas, que más allá del acierto o error de las mismas, han sido presuntamente dejadas de lado por un D.N.U. 2284/91 ratificado por Ley 24.307; de ahí, entonces, que al estar en juego dos principios legales y existir entre ellos una mejor jerarquía normativa para estas últimas normas, es que razonablemente se impone el dictado de la cautelar pedida hasta tanto se resuelva sobre el fondo del asunto. Sumado a lo expuesto, la presunta restricción que impone el Estado relativo al ejercicio del derecho de propiedad, respecto de los precios a cobrar, al margen de utilidad y lo relacionado con las inversiones, es al menos arbitraria toda vez que tal remedio afecta de manera notoria y grave el derecho de propiedad de la actora, por una norma jerárquicamente inferior, sobre determinados aspectos patrimoniales de la empresa actora y resquebraja los derechos otorgados en base a otra normativa; debemos tener presente que dicho derecho debe ser protegido frente a normas que lo afecten de manera irregular y así lo ha reflejado la Corte Suprema en fallos 145:307; 172:21 y últimamente en el caso Massa. Consecuentemente, se colige que en el sub examine, en principio y sin incurrir en prejuzgamiento, se configuraría tal arbitrariedad, así como se encuentra acreditado el peligro en la demora, por lo cual y en base a lo expuesto, de hace lugar al pedido por la Asociación Argentina de Televisión por Cable y correspondiendo ampliar medida cautelar dispuesta oportunamente en estos autos, haciendo saber a la Secretaría de Comercio Interior que deberá suspender la aplicación y abstenerse de ejecutar y cumplir los efectos de la Resoluc. 50/2010 respecto de la los licenciatarios de TV por cable representados por dicha asociación, como también notificar a las Oficinas de Información al Consumidor de la Prov. de Buenos Aires, especialmente aquellas en las cuales existen en trámite actuaciones vinculadas con la Resolución N° 50 SC., hasta tanto exista decisión definitiva sobre la cuestión de autos. (Interlocutoria). Expte.: 13201; “LA CAPITAL CABLE SA c/ Ministerio de Economía- Secretaria de Comercio Interior de la Nación”. T° CXXV F° 17208 – 01/VIII/11 Dres.:Ferro – Carreras Procedencia: Juzgado Federal N° 2 de esta ciudad. - 65 - - 66 - MEDIDA CAUTELAR AUTÓNOMA – Secretaría de Transporte – Importe unitario de peaje o toque de dársena. El a quo rechaza in limine la acción iniciada consistente en una medida cautelar autónoma con el objeto de solicitar que se decrete la suspensión de la Resolución Nro. 83/2010 emanada de la Secretaría de Transporte, en virtud de la cual se estableció el importe unitario de peaje o toque de dársena de la Terminal Multimodal de Pasajeros. Del análisis de autos se colige que las cuestiones a resolver resultan difíciles de resolver en el marco de una cautelar autónoma con las consecuencias que ella impone, más cuando hay un acto administrativo con presunción de legalidad, lo que justifica la exigencia razonable de una mayor amplitud de debate y de prueba para esta cuestión; en consecuencia, surge infundada -al menos por hora- la pretensión de la actora toda vez que tampoco podemos desvirtuar la naturaleza excepcional de esta cautelar y permitir su empleo como un mecanismo para evitar las acciones judiciales ordinarias o administrativas pertinentes. Del mismo modo, se estima que el mismo objetivo perseguido por esta acción podría alcanzarse mediante una medida cautelar dictada en un juicio ordinario donde el marco de debate y prueba resultan más adecuado a los propósitos demandados. Coetáneamente se está analizando idéntica impugnación en el ámbito administrativo, lo cual, pareciera una interferencia del Poder Judicial dada la presunción de legalidad que ostenta el acto jurídico -Resoluc.830/2010- en la esfera administrativa. Por último, respecto a la dilación del trámite de estos procesos comunes, las medidas cautelares no pueden ser utilizada para sustraer de los procesos ordinarios el cauce o defensa de los derechos, pues la demora de estos procesos comunes, es la situación común para todo individuo que peticiona el reconocimiento judicial de sus derechos. Consecuentemente, se confirma el pronunciamiento apelado en cuanto rechaza in limine la medida cautelar autónoma intentada contra la Secretaría de Transporte, con el fin de que se decrete la suspensión de la Resolución Nro. 83/2010 emanada de dicha entidad, en virtud de la cual se estableció el importe unitario de peaje o toque de dársena de la Terminal Multimodal de Pasajeros. (del Voto del Dr. Ferro; en adhesión Dr. Tazza con sus argumentos. (Interlocutoria). Expte.: 12814; “CELADI c/ SECRETARÍA DE TRANSPORTE s/MEDIDA CAUTELAR”. T° CXXVI F° 17331 – 09/IX/11 Dres.: Tazza – Ferro Procedencia: Juzgado Federal Nro. 4, Secretaría Nro. 3 de esta ciudad. (Expte. Nro. 50.376). NULIDAD DE LA NOTIFICACIÓN – Domicilio del organismo requerido – Delegación de IOMA – Representación – Acción de amparo. Analizadas las constancias obrantes en este recurso de queja, efectivamente el oficio notificando el dictado de la medida cautelar decretada en autos, ha sido presentado en Mesa de Entradas de la Delegación de IOMA con fecha 21 de marzo de 2011, y el recurso de apelación interpuesto, ha sido con fecha 30 de marzo 2011, en forma extemporánea conforme lo normado en el art. 15 de la ley 16.986. Con respecto a la notificación efectuada y que el recurrente planteara su nulidad manifestando que la Delegación de IOMA carece de representación a los fines - 66 - Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - 67 - pretendidos, cabe señalar que los fundamentos expuestos no tienen entidad suficiente como para rebatir lo resuelto por el a quo, pues el art.10 de la ley 7166 dispone que en las acciones de amparo, “…Cuando se tratare de la Administración Publica provincial … el accionado deberá requerir el patrocinio legal de la Fiscalía de Estado, por el funcionario letrado que ésta comisione al efecto”. En consecuencia la notificación debe efectuarse en el domicilio del organismo requerido y no en el despacho del Fiscal de Estado, para que comiencen a contarse desde allí los plazos y ello resulta razonable frente a la extensión territorial bonaerense y se corresponde con la urgencia de la garantía constitucional del amparo, independientemente del lugar entre el cual el proceso se esté llevando a cabo. (C. Contencioso administrativo, San Nicolás 2009/08/14, “Villalba, Guillermo Javier.” LL2009). La acción de amparo es una institución de rango constitucional debe ser interpretada según su ley especial (ley 7166) que prevé como carga del accionado el requerimiento del patrocinio legal de la Fiscalía de Estado. Consecuentemente, atento a lo expuesto, resulta válida la notificación efectuada en la Delegación IOMA, con fecha 21 de marzo 2011, y por lo tanto extemporánea la presentación del recurso de apelación interpuesto con fecha 30 de marzo de 2011, en virtud de lo establecido en el art. 15 de la ley 16.986. (Interlocutoria). Expte.: 12981; “ORDUNA, Andrea Noemi c/ IOMA s/AMPARO s/ RECURSO DE QUEJA”. T° CXXVI F° 17313 – 02/IX/11 Dres.: Tazza – Ferro Procedencia: NULIDAD DE LA NOTIFICACIÓN – Enmienda del Oficial Notificador – Cambio del contenido de la cédula. La accionada había constituido domicilio en calle 52 N° 2815 de Necochea en razón que actuaba con Defensora Oficial Ad hoc; posteriormente constituyó nuevo domicilio en calle 65 N° 2770 de Necochea, en el estudio del letrado actuante y dicha parte en la misma foja refirió como domicilio real, el de la calle Oliverio Duran 1501 de Tres Arroyos. Todos ellos fueron tenidos por denunciados y constituidos por el Magistrado y debemos tener en cuenta a ese respecto, la subsistencia de los domicilios. La parte demandada ya había tenido actuación en esta litis por lo que las notificaciones debieron ser efectuadas en el domicilio constituido, toda vez que en el real la ley ritual dispone los actos que se deberán notificar en el mismo; nada de ello se acató y se alteró groseramente el sentir de la norma. Por otro lado, y más grave aún, se peticiona la notificación del traslado de la demanda en autos y de ser así, se debió notificar en el domicilio real de la actora, es decir, Oliverio Duran 1501 de Tres Arroyos; sin embargo, de la cédula agregada surge que notificó en otro domicilio, alterando el domicilio real declarado por la actora y tenido en cuenta por el Juez y por lo que se notificó en la numeración “1600”, sin existir constancia judicial de tal modificación por parte del aquo, presumiendo el suscripto que habría sido el notificador y/o abogado quienes alteraron la dirección numérica cambiando el número (enmendado el número original) y efectuando un diligenciamiento de la cédula que no cumple con las reglas legales en materia de notificación que imponen que si no existe el número, se debe devolver la diligencia a sus efectos. No se - 67 - - 68 - hizo y se alteró una actuación judicial, con la gravedad que ello es una conducta reiterante por la parte de la Oficina de Notificaciones de Tres Arroyos. El código ritual impone normas en materia de notificación y hay que acatarlas; en cambio, en caso en análisis se ha incumplido con la ley procesal afectando el contenido de la cédula, conducta ésta que se deberá poner en conocimiento de las autoridades de la Oficina de Notificaciones de Tres Arroyos. Consecuentemente, lo expuesto guarda relación directa con la garantía deja defensa en juicio, por lo que se declara la nulidad de los actos posteriores a la notificación. (del voto del Dr. Ferro; en adhesión Dr. Carreras; Dr. Tazza en disidencia). (Interlocutoria). Expte.: 12657; “D.N.V. c/ FLORES DE FERRARO, Antonia E. y otros s/ Desalojo”. T° CXXVI F° 17285 – 02/IX/11 Dres.: Tazza – Ferro Procedencia: Juzgado Federal de Necochea (Expte. 491). NULIDAD – Desalojo – Menores – Falta de traslado al Ministerio Público – Traslado de demanda – Domicilio real. En el caso en examen, se declara la nulidad del proceso a partir del proveído mediante el cual se corre traslado de la demanda interpuesta, como consecuencia de no haberse dado intervención al Ministerio Publico al haberse constatado en autos la existencia de menores de edad en la contienda, con lo cual, al retrotraerse la causa a tal estadio procesal se debieron practicar todas las notificaciones de ley a la demandada en los mismos términos y condiciones de aquellas que fueron nulificadas. El art. 339 del código ritual, indica que la citación del demandado se hará por medio de cédula en su domicilio real, si este fuere habido, circunstancia que fue la que se tuvo en cuenta al practicarse la nueva notificación. En el mismo orden de ideas el art. 345 del CPCCN, dispone que si la citación del demandado se hiciere en contravención con lo dispuesto en la ley adjetiva la misma será nula, castigando de tal manera el legislador el incumplimiento de la preceptiva de rito la que ha sido pergeñada para garantizar el derecho de defensa en juicio de la parte demandada. Consecuentemente, lo pretendido por la recurrente deviene manifiestamente improcedente, por cuanto, no solo ha transcurrido holgadamente el plazo de quince días dispuesto para el traslado de demanda, sino que el diligenciamiento de la nueva cédula en el domicilio constituido de su letrado patrocinante hubiere constituido una alteración del proceso innecesaria que indefectiblemente debía ser castigada con la nulidad. Por todo ello, se confirma la resolución por la cual se declara extemporánea la contestación de la demanda presentada. (Interlocutoria) (del voto minoritario del Dr. Tazza; en disidencia Dr. Ferro y Dr. Carreras). Expte.: 12657; “D.N.V. c/ FLORES DE FERRARO, Antonia E. y otros s/ Desalojo”. T° CXXVI F° 17285 – 02/IX/11 Dres.: Tazza – Ferro Procedencia: Juzgado Federal de Necochea (Expte. 491). - 68 - Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - 69 - PENSIÓN VITALICIA – Veterano de Malvinas – Ley 23.248 – Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS) – Participación en acciones bélicas y área de riesgo de combate – Base Naval Río Grande. La cuestión de fondo traída a consideración del Tribunal es idéntica a la ventilada en autos: "Colque, Alejandro M. e/Estado Nacional -Ministerio de Defensa y otros s/ ordinario", Expte nro.12.722. En el caso, se le deniega al actor el certificado para gestionar las Pensiones y beneficios existentes en razón de no haber ingresado al Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) y/o Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), haciendo referencia a la requisitoria estatuida por la Ley 23.109 y su Dec. reglamentario 509.88. De allí, surgen prácticamente los fundamentos en los que se basó el Juez para rechazar la, demanda instaurada. Asimismo, la cuestión planteada resulta ser sustancialmente análoga a la decidida por la Corte Suprema de-Justicia de la Nación en autos "Gerez, Carmelo Antonio c/ Estado Nacional M° de Defensa s/ impugnación de resolución administrativa - proceso ordinario" del 09/11/2010. La mera declaración de que la Base Aeronaval de Río Grande - Tierra del Fuego no integra el TOAS -en particular, la Plataforma Continental-, no alcanza para rechazar el reclamo. Sucintamente, de acuerdo con el criterio de nuestro máximo Tribunal Judicial, tanto la efectiva participación en acciones bélicas durante el episodio del conflicto armado en las Islas Malvinas en el período comprendido entre el 2/4 y 14/06/82, como el hecho de haber operado en áreas de riesgo de combate, entendida esta última como el ámbito geográfico de la operación, dan derecho a la percepción de la pensión vitalicia prevista por la ley 23.248. Siendo que en el caso particular de autos, ha quedado debidamente acreditado que fue en la Base Aérea Santa Cruz -área de riesgo de combate donde el reclamante prestó servicios como soldado conscripto, es que juzgo que lo expuesto por el a quo fue desacertado pues advierto que la pretensión del reclamante encuentra adecuada y favorable respuesta en lo decidido por la Corte Suprema in re: “Gerez, Carmelo Antonio e/Estado Nacional Ministerio de Defensa s/impugnación de resolución administrativa proceso ordinario". Consecuentemente, toda vez que el actor poseía estado militar, prestó servicios en un ámbito y bajo un estado de guerra, que se presume que tal convocatoria y traslado a dichas zonas fue para adoptar funciones defensivas en el territorio, resulta inaceptable no reconocerle jurídicamente el carácter de veterano de guerra del conflicto bélico del Atlántico Sur. Por ello, se hace lugar al recurso interpuesto por la actora y en consecuencia, se revoca la sentencia de grado. (Definitiva) (del voto del Dr. Ferro; en adhesión Dr. Tazza). Expte.: 12901; “BALDINO, Luis Alberto c/ ESTADO NACIONAL y otro s/ JUICIO DE CONOCIMIENTO”. T° CXXVII F° 17356 – 21/IX/11 Dres.: Tazza – Ferro Procedencia: Juzgado Federal N° 4, Secretaria N° 3 de esta ciudad (Expediente N° 45.223). - 69 - - 70 - PRESCRIPCIÓN – Laboral – Daños y perjuicios – Despido injustificado – Pago insuficiente de las indemnizaciones – Banco Central de la República Argentina, mediante Res. N° 648/02. En el caso de autos, la presente contienda trata de un reclamo de indemnización por daños y perjuicios derivados del pago insuficiente de las indemnizaciones por despido incausado, en virtud de lo dispuesto por el Banco Central de la República Argentina, mediante Res. N° 648/02, estimando, la demandada, que la presente acción se encuentra prescripta en virtud de la fecha del dictado de la citada Resolución Administrativa, teniendo en cuenta el cargo de presentación de la demanda promovida. De la presentación efectuada por el tercero citado -ex Banco de la Edificadora de Olavarría-, dimana que el Banco Central de la República Argentina dispuso con fecha 30/12/2002 el despido de los aquí actores mediante telegrama, los cuales fueron redactados por el interventor del BCRA, en los que no se menciona las causas del mismo. Este dato es coincidente con la afirmación efectuada por los actores, determinando ello la fijación del punto de partida del cómputo del plazo de prescripción en cuestión, circunstancia que no se encuentra controvertida por la accionada. Las acciones laborales nacen cuando se deben los créditos y en el caso de autos, se ha determinado como fecha de despido de los accionantes la denunciada, por lo cual, teniendo en cuenta el cargo obrante en las presente actuaciones, se concluye que no se ha operado la prescripción bienal respecto del reclamo indemnizatorio propiciado, por cuanto la demanda interruptiva ha sido interpuesta en tiempo y forma. En este orden de ideas, el art. 3986 del C.C. determina que la prescripción se interrumpe por demanda contra el poseedor o deudor, aunque sea interpuesta ante juez incompetente o fuere defectuosa. Por ello, se confirma la resolución del Sr. Juez de Grado, por la cual rechaza la prescripción planteada por la demandada, sin costas de Alzada. (Interlocutoria) Expte.: 12873; “THIMOTEE, Juan Pedro y otros c/ B.C.R.A. s/ Indemnización de Daños y Perjuicios”. T° CXXVI F° 17350 – 09/IX/11 Dres.: Tazza – Ferro Procedencia: Juzgado Federal N° 2 de la ciudad de Azul (Expte20.584).- PRINCIPIOS – Cosa juzgada y preclusión – Resolución firme y consentida – Inviolabilidad del Orden Público – Orden público de las Leyes de emergencia – Consolidación – No alegó ley vigente – Seguridad jurídica. La accionante, recurre la resolución del Sr. Juez de Grado, por la cual se aplicó la ley 25.344, hizo lugar a la impugnación realizada por la demandada y ordenó practicar una nueva liquidación hasta la fecha de corte 1/1/00, conforme lo normado por la ley de consolidación y el Decreto reglamentario 1116/00, y rechazó la inconstitucionalidad de la citada ley. En el caso sub examine, la decisión del a quo, de aplicabilidad de la ley 25.344, significó violación de la cosa juzgada, y merece acogimiento el recurso de apelación en estudio. - 70 - Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - 71 - Ello por cuanto en autos, se dictó sentencia de Primera Instancia, donde se indicaron los parámetros para liquidar la deuda motivo de autos, la cual se encontraba confirmada por ésta Alzada, en la cual se mantuvieron; dejando a salvo el Dr. Tazza su criterio respecto la actualización dispuesta por el a quo a partir del 1ro de enero de 2002, ante la falta de agravio concreto de la parte interesada. Sin perjuicio de la fecha de pronunciamiento de las mismas, no se citó la ley 25.344. Dicho pronunciamiento no fue objeto de recurso en tal sentido, pese a encontrarse las partes debidamente notificadas, razón por la cual se encuentra firme y consentido al haber pasado en autoridad de cosa juzgada tal pronunciamiento, por lo tanto no es viable que el demandado pretenda habilitar el debate de lo ya juzgado, so pena de vulnerar los principios de cosa juzgada y de preclusión. La cosa juzgada está íntimamente ligada a la segundad jurídica, representa una exigencia vital del orden publicó, tiene jerarquía constitucional y es uno de los presupuestos del ordenamiento social, cuya ausencia o debilitamiento pondría en crisis a la íntegra juridicidad del sistema. La Corte Suprema de Justicia ha resuelto que los derechos reconocidos en una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, han quedado incorporados al patrimonio y se encuentran protegidos por el art. 17 de la Constitución Nacional (conf. Fallos 209: 303; 237:563: 307: 1709: 308: 916 y 319: 3241). Su respeto, es uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta nuestro régimen constitucional y por ello no es susceptible de alteración, ni aun por el carácter de orden público de las leyes de emergencia, que no alcanza para modificar los efectos de la cosa juzgada que también reviste dicho carácter y goza de plena protección constitucional (Fallos 235: 171 y 512; 250:751; 259:88 y 289 entre otros; arg. Art. 3 del Código Civil). Por todo lo expuesto, sin perjuicio que si bien el organismo demandado se encuentra incluido entre los mencionados en las leyes de consolidación 23.982 y 25.344, y la deuda es posterior al 31/3/91 y anterior al 31/12/99, por lo que correspondería aplicar la ley 25.344, atento a que la demandada no alego la aplicabilidad de la legislación que ahora invoca –pese que ya se encontraba vigente- en oportunidad de ser notificada, se hace lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora y se revoca la resolución apelada. (Interlocutoria). Expte.: 6934; “ALEAN ES I Silvia Adriana c/ ANSES s/ LABORAL”. T° CXXIV F° 17196 – 08/VII/11 Dres.: Tazza – Ferro Procedencia: Juzgado Federal N° 2, Secretaria Laboral N° 5 (Expíe 9.162) de esta ciudad. PRUEBA – Prueba testimonial – Valoración – Criterio – Testigos conocidos por el demandado – Declaraciones enfrentadas. Se han incorporado al expediente testimoniales que avalarían la hipótesis sostenida por el demandado al contestar la demanda. Sin embargo, tras examinarlas y valorarlas se concluye que ninguna de tales declaraciones alcanza para fundar de manera concluyente la versión relatada por el accionado. En primer lugar, siendo todos ellos personas conocidas del demandado en autos, -conforme lo afirmado al contestar las generales de la ley-, puede ponerse en duda la objetividad de sus dichos. En segundo término, las declaraciones de los tres testigos en cuestión se encuentran enfrentadas con los - 71 - - 72 - testimonios de los deponentes que declararon en sede penal. Asimismo, lo afirmado por los testigos no encuentra respaldo en ninguna otra de las pruebas arrimadas al expediente. Descartadas las declaraciones de los testigos propuestos por el accionado, su argumento defensivo pierde sustento pues no hay ninguna otra constancia en el expediente que avale su versión. (Definitiva) (del Voto del Dr. Tazza; en adhesión Dr. Ferro). Expte.: 11769; “LANDRIEL, Dora Martha c/ PROFICIO, Raúl y otros s/DAÑOS Y PERJUICIOS”. T° CXXV F° 17234 – 17/VIII/11 Dres.: Tazza – Ferro – Hooft Procedencia: Juzgado Federal N° 4, Secretaria N° 3 de esta ciudad (Expediente N° 32.861). REAJUSTE DE HABERES – Personal Militar – Adicional Transitorio – Naturaleza general – Decreto 871/07 – Doctrina CSJN Fallo Salas. La presente acción fue promovida con el objeto de obtener que el Estado Nacional Ministerio de Defensa y Estado Mayor General de la Armada, hagan extensiva la aplicación del artículo 5 del decreto 871/07 a los retirados y pensionados e incorporen a sus respectivos haberes el aumento establecido en aquel decreto y abonen las diferencias devengadas y no percibidas, con sus intereses hasta el momento de su efectivo pago. En este marco, el magistrado aquo concluyó que de acuerdo al entendimiento de esta Alzada acerca del Decreto 1104/05, corresponde rechazar la demanda. Sobre ello, se concluye que la decisión de grado no se compadece completamente con los antecedentes fácticos y jurídicos del caso pues tal como ha enunciado reiteradamente la Corte Suprema, las decisiones judiciales deben atender a las circunstancias existentes al momento del fallo y si durante el transcurso del proceso se han dictado nuevas normas y novedosa doctrina judicial del Alto Tribunal que da respuesta a la materia discutida, en consecuencia, lo expuesto por el aquo es desacertado pues la pretensión de los reclamantes encuentra adecuada y favorable respuesta en lo decidido por la Corte Suprema in re: “Salas Pedro Ángel y otros e/Estado Nacional-Ministerio de Defensa s/amparo” el 15/03/2011. En sintonía con lo expuesto, y contrariamente a lo sostenido por el Sr. Juez de grado en la sentencia apelada, el Alto Tribunal dejó sentado que “...no resulta dudosa la naturaleza general de los “adicionales transitorios” creados por los decretos 1104/05, 1095/06, 871/07, 1053/08 y 751/09 -en sus respectivos artículos 5°-, habida cuenta que aquellos han tenido por objeto garantizar, como mínimo, los porcentajes dispuestos en cada uno de ellos para todo el personal militar en actividad...”. La doctrina sustentada por la Corte Suprema, desvanece el argumento del Juez de la anterior instancia, en torno a la naturaleza del suplemento creado por el decreto 871/07, dando una cabal y concreta respuesta a la problemática planteada por los actores. Por ello, se hace lugar al recurso interpuesto por los actores y en consecuencia, se revoca la sentencia apelada y acoge la demanda reconociendo la naturaleza general del “adicional transitorio” creado por el art. 5 del dec. 871/07, que deberá ser integrado en la base de cálculo para la determinación de los haberes de pasividad (art. 74 de la ley 19.101), con los alcances establecidos por la Corte Suprema en los considerandos 13 y 14 de la sentencia en causa “Salas, Pedro Ángel y otros c/Estado-Nacional-Ministerio - 72 - Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - 73 - de Defensa s/amparo” (S.301. XLIV; REX, del 15/03/11), con costas por su ordenen atención a la naturaleza de la cuestión. (Definitiva) (voto del Dr. Ferro, en adhesión Dr. Tazza). Expte.: 12976; “HERRERA, Aníbal J. D. c/ESTADO NACIONAL y otros s/ REAJUSTE DE HABERES”. T° CXXVI F° 17338 – 09/IX/11 Dres.: Tazza – Ferro Procedencia: Juzgado Federal N° 4, Secretaria N° 3 de esta ciudad (Expediente N° 46.920). REAJUSTE DE HABERES – Personal Militar – Adicionales – Haber Mensual - Dec. 2000/91 y 628/02 – 25.344 – Haber mensual a los fines jubilatorios. La demanda fue promovida con el objeto de obtener la correcta liquidación de los códigos incorporados en los recibos de haberes a través de los Dec. 1490/02 y 628/92 y los retroactivos por la mala liquidación. El magistrado aquo concluyó que de acuerdo al entendimiento de la Corte en autos "Franco" y "Freitas", corresponde liquidar las diferencias correspondientes a partir de considerarlas en el haber de retiro, que percibieran los actores por los adicionales establecidos en los Dec.2000/91 y 628/92, como integrantes del rubro "sueldo". La decisión de grado no contempló que las liquidaciones comprenden dos períodos distintos: el que media entre la sanción del Dec. 1490/02, vigente hasta el 30 de junio de 2005 (art. 4 Dec 1081/05), y la fecha hasta la cual tiene efecto retroactivo el Dec. 1081/05 (v. art. 4) y todo el lapso que surge de allí en adelante. En este orden de ideas, a fin de liquidar los adicionales creados por los decretos 2000/91 y 628/92 corresponde -por el período comprendido entre el 1/9/2002 (art. 2 y 3 del dec. 1490/02) y el 30/6/2005 (art. 4 del dec. 1081/05)- que éstos sean incorporados al "haber mensual", en el cual también están incluidos los rubros denominados en la reglamentación de la ley del personal militar: "sueldo" y "reintegro de gastos por actividad de servicio" (art. 2401, inc. 1°) (Voto de la Juez Dra. Argibay en autos "Carabajal"). Ahora, en base al decreto 1081/05 por el período iniciado el 1 de agosto de 2005 (art. 4) se deberán calcular las diferencias que correspondan, sobre el “sueldo”; ello, debido a que tal decreto incorporó el rubro "reintegro de gastos por actividad de servicio" en el concepto sueldo, con lo cual este rubro quedó unificado con el haber mensual (ver voto de la Juez Dra. Argibay en "Carabajal"), a partir de la fecha ut supra referida. Por último, resulta dable agregar que en "Franco, Rubén O. y otros c/ Ministerio de Defensa" y en "Freitas Hernriques, José E. e/Estado Nacional", el Alto Tribunal indicó que la compensación establecida por el decreto 2000/91, prorrogada por el Dec. 2115/91 y modificada por el Dec. 628/92, y el adicional instituido por este último decreto, son una parte del haber mensual del personal militar a los fines jubilatorios (como en el caso en examen), pero no deben computarse en ese concepto en el cálculo de los suplementos generales. Por todo ello, se revoca parcialmente la sentencia de grado, debiendo considerar las compensaciones y asignaciones previstas por los Dec. 2000/91 y 628/02 como parte del “sueldo y regas”, formando parte de la remuneración computable para liquidar el haber - 73 - - 74 - de retiro de los actores (art 2401, inc. 1°) por el período comprendido entre el 1/9/2002 y el 30/6/2005 (Dec. 1490/02), y a partir del 1/7/2005 hacer aplicación de lo dispuesto por el Dec.1081/2005 art. 4, teniendo presente la ley 25.344. (Definitiva) (voto del Dr. Ferro, en adhesión Dr. Tazza, haciendo unas breves consideraciones). Expte.: 12666; “LAXI, Carlos Alberto y otros c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa s/ Reajuste de Haberes”. T° CXXV F° 17236 – 17/VIII/11 Dres.: Tazza – Ferro Procedencia: Juzgado Federal N° 2, Secretaria N° 1 de esta ciudad (Expediente N° 73.625). REAJUSTE DE HABERES – Personal Militar – Diferencias – Haber mensual – Sueldo – Beneficios – Decretos n° 2000/91, 2115/91 y 628/92 – Dec. 1490/02. La Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Carabajal, Horacio Alejandro c. Estado Nacional”, del 3/2/2009, -por remisión al dictamen del Procurador Fiscalseñaló en primer lugar que en fallos 322:2398 y 322:1868 ya había precisado que a fin de liquidar los adicionales creados por decretos 2000/91 y 628/93 éstos debían ser incorporados al “haber mensual” en el cual también están incluidos los rubros denominados “sueldo” y “REGAS”. Asimismo, no obstante que a la luz de la doctrina sentada por nuestra Corte Suprema de Justicia la pretensión del accionante de que los rubros incorporados por el Decreto nro. 1490/02 sean calculados únicamente sobre el concepto sueldo es improcedente, ello dado que como dichos adicionales deben ser incorporados al haber mensual -del cual los conceptos “sueldo” y “reintegro de gastos por actividad de servicio” forman parte- cabe hacer lugar en forma parcial a la demanda. Dicho temperamento es el que viene sosteniendo esta Cámara desde autos “Albornoz, Olga Dora y Otros c/ Estado Nacional y Otros s/ Reajuste de haberes” (T° CXXIII F° 17.112), “Fernández, Héctor Martín y Otros c/ Estado Nacional y Otros s/ Reajuste de haberes” (T° CXXIII F° 17.141) y “Abeijón, Ángel Damián c/ Ministerio de Defensa y Otros s/ Ordinario”, (T° CXXIV F° 17.162), entre otros. Por todo lo expuesto precedentemente y de conformidad con la doctrina sentada por nuestro Tribunal Supremo y los precedentes de esta Alzada antes referenciados, corresponde revocar parcialmente la sentencia y, en consecuencia, hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto por el actor acogiendo la demanda en cuanto reclamó que las diferencias fueran calculadas sobre el haber mensual y dentro del haber mensual en el "sueldo", pero sólo en la proporción que corresponda -recordemos que los adicionales se incorporan al haber mensual, el cual está integrado además del concepto sueldo por el REGAS- y por el período comprendido entre 1/09/2002 y 30/06/05 (decreto 1490/02). (Definitiva) (del voto del Dr. Tazza; en adhesión Dr. Ferro, añadiendo a partir del 1/7/2005, corresponde hacer aplicación de lo dispuesto por el decreto 1081/2005 en su art. 4, debiendo tenerse presente la ley 25344. Expte.: 12991; “AVILA, Susana Aurora y otro c/ ESTADO NACIONAL s/ Reajuste de haberes”. T° CXXV F° 17318 – 17/VIII/11 Dres.: Tazza – Ferro - 74 - Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - 75 - Procedencia: Juzgado Federal N° 4, Secretaria N° 3 de esta ciudad (Expediente N° 46.648). RECURSO APELACIÓN – Procedencia – Acción de amparo – Plazo – Días Inhábiles – Criterio (Dr. Ferro). El art. 15 de la ley 16.986 establece que el recurso de apelación debe interponerse dentro de cuarenta y ocho horas de notificada la resolución impugnada, debiendo fundarse en el mismo momento de su interposición. Dicho plazo corre, hora a hora, a partir de practicada la notificación y es inexorable y fatal, corre hora por hora en forma continua, operando su vencimiento al terminar la última de las horas. En el caso de autos, conforme la cédula agregada la resolución que fue materia del recurso de apelación se notificó el día 6 de mayo de 2011 a las 8,30 hs., consecuentemente, conforme el criterio que he venido sosteniendo en torno al cómputo de días y horas inhábiles en procesos como el presente, el recurso de apelación interpuesto el 9 de mayo de 2011 a las 12,58 hs., ha sido interpuesto en forma extemporánea, por lo que corresponde declarar mal concedido el recurso interpuesto. (arts. 15 y 17 de la ley 16.986). (voto en disidencia del Dr. Ferro). (Interlocutoria). Expte.: 13068; “R.C.S. c/ DIBA s/AMPARO”. T° CXXVI F° 17345 – 09/IX/11 Dres.: Tazza – Ferro – Serrano Procedencia: Juzgado Federal N° 2, Secretaria N° 1 de esta ciudad (Expte. N° 90.047). RECURSO DE APELACIÓN – Procedencia – Acción de amparo – Resoluciones apelables – Cargas – Falta de expresión de agravios. El recurrente interpone recurso de apelación, no solamente sin expresar los agravios respectivos, sino también intentando una apelación respecto de una resolución cuyo cuestionamiento por dicha vía no se encuentra prevista, determinando ello una inadmisible inobservancia de la normativa aplicable al caso, esto es, la ley 16.986. En efecto, el art. 15 de la citada norma preceptúa que “Solo serán apelables la sentencia definitiva, las resoluciones previstas en el art. 3° y las que dispongan medidas de no innovar o la suspensión de los efectos del acto impugnado...”, esto determina que el medio recursivo admitido por la ley en esta clase de procesos lo es solo respecto de las resoluciones enumeradas expresamente en la normativa, encontrando su razón de ser en la naturaleza sumaria y expeditiva del proceso de amparo, que no es precisamente el caso de autos. En el supuesto en examen, al deducir el recurso en estudio el accionante lo ha hecho sin expresar los agravios respectivos, habiendo el recurrente incumplido con la carga procesal que pesaba sobre su cabeza, por cuanto se tiene dicho que el recurso de apelación del art. 15 de la ley 16.986 debe fundarse en el mismo escrito de interposición, pues en caso contrario se lo denegará produciéndose la definitiva frustración de la impugnación. Consecuentemente, en base a lo expuesto se lo declara mal concedido al recurso en examen, por resultar manifiestamente improcedente. (Interlocutoria) - 75 - - 76 - Expte.: 12997; “OLIVER, Raúl Roberto c/ MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON s/ Amparo”. T° CXXVI F° 17312 – 02/IX/11 Dres.: Tazza – Ferro Procedencia: Juzgado Federal N° 2, Secretaria N° 1 (Expte 92:455) de esta ciudad. RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO – Información Sumaria – Procedencia – Revocatoria sustanciada – Improcedente – Accesorio sigue la suerte de lo principal – Competencia. La cuestión a dilucidar es si debe o no concederse la apelación subsidiaria, contra una sentencia interlocutoria, habiendo sido la misma desestimada por el juzgador de primera instancia, por ser improcedente y no ser la resolución apelada, una providencia simple que cause gravamen irreparable, conforme lo dispuesto en el art. 238 del CPCCN y concede la apelación subsidiaria, con efecto suspensivo. Frente a la naturaleza de la sentencia apelada, que es una interlocutoria, no es procedente la revocatoria impetrada - tal como lo ha decidido el a quo - pero también es improcedente la apelación subsidiaria, toda vez que el art. 242 del CPCCN, establece: “El recurso de apelación procederá solamente respecto de:...2) las sentencias interlocutorias”, lo cual determina que el único medio recursivo admitido por la ley procesal, es el recurso de apelación directa. La apelación subsidiaria se diferencia de la directa que se concede contra las resoluciones enumeradas por el art. 242 del Cód.cit. Por lo tanto, el recurso de apelación deducido por la accionada en subsidio de la revocatoria ha sido mal concedido por el a quo, por ser la sentencia apelada una interlocutoria previamente sustanciada, no susceptible de revocatoria, por ende lo accesorio (apelación) sigue la suerte del principal (revocatoria). Es decir, el recurso interpuesto en subsidio solo prospera en el caso de revocatoria, cuando la resolución objeto de esa revocatoria fuese apelable ya que el alzamiento no es contra la resolución que resuelve la revocatoria. No obsta a ello, el principio de unicidad puesto que los carriles impugnativos son excluyentes, quiere decir que el agraviado puede deducir revocatoria con apelación en subsidio o directamente una apelación, pero “elegida una vía, no podrá optar después por la otra” (Levitán, José "Recursos en el proceso civil y com. Ordinarios y extraordinarios", Astrea, Bs.As. 1986, p.26). La errónea elección de un tipo de apelación, lleva necesariamente en un "orden lógico", según la calificación de Podetti -(Aut.citado; Trat. de los recursos, pag. 94)-, a la desestimación de la misma. Ello así habida cuenta que el recurso de apelación en subsidio es de carácter excepcional, ya que si bien procede cuando se reúnen las condiciones previstas en el art. 242 del ritual civil ( art. 241 del CPCCN) es a condición de que sea procedente el de reposición, pues de lo contrario debe interponerse directamente. (Interlocutoria) (del voto del Dr. Ferro) Expte.: 12754; “ALBARRACÍN Juan José s/ INFORMACIÓN SUMARIA”. T° CXXVI F° 17324 – 09/IX/11 Dres.: Tazza – Ferro Procedencia: Juzgado Federal Nro. 4, Secretaría Nro. 3 de esta ciudad. (Expte. Nro. 50.006). - 76 - Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - 77 - RECURSO DE QUEJA – Procedencia – Acción de amparo – Plazo – Cómputo – Notificación ministerio de la ley. El art. 15 de la ley 16.986 establece que el recurso de queja o directo debe interponerse dentro del plazo de veinticuatro horas de notificada la resolución denegatoria de la apelación, dicho plazo corre a partir de la hora en que se practica la notificación o como en el caso de autos, desde la medianoche del día en que la denegatoria quedó notificada por ministerio de ley. Dicho plazo es inexorable y fatal y debe contarse hora por hora en forma continua. En el caso conforme las constancias de la causa, se vislumbra que el recurso fue interpuesto en forma extemporáneo, por aplicación de la norma especifica del art.15 de la ley 16.986, motivo por el cual y conforme el criterio de esta Alzada in re: “SALATINO Arcángel c/ NACIÓN SEGUROS DE RETIRO S.A. s/ AMPARORECURSO DE QUEJA” expte. N° 10092 T° LXXXV F° 13166, es que este Tribunal, se rechaza el recurso interpuesto. (Interlocutoria). Expte.: 13091; “GAITAN, Ricardo el INSSJyP s/ AMPARO s/ RECURSO DE QUEJA”. T° CXXVI F° 17291 – 02/IX/11 Dres.: Tazza – Ferro Procedencia: RECURSO DE QUEJA – Acción de amparo – Recurso de revocatoria con apelación en subsidio – Ejecución de sentencia – No rige la limitación del art. 15 de ley 16.986 – Ejecución de sentencia no comenzado en forma clara y concreta. De la compulsa de las actuaciones observamos que la presente contienda en la cual, luego de haberse transitado las instancias propias del proceso constitucional de amparo, la parte accionante ha obtenido sentencia de primera instancia favorable a sus pretensiones, surgiendo el pleno reconocimiento judicial del derecho reclamado en la demanda, y ante el recalcitrante incumplimiento de la sentencia judicial por parte de la demandada Avant Salud, es que la ha peticionado reiteradamente la promoción de la respectiva ejecución de sentencia, prevista en los arts. 499 y siguientes del CPCCN, tal el estado procesal que surge de las presentes actuaciones. Si bien dicho procedimiento no ha comenzado en forma clara y concreta, se desprende de los reiterados pedidos efectuados por la parte accionante, fijación de astreintes, y demás intimaciones cursadas, a fin de que la demandada cumpla con la sentencia recaída, que se ha comenzado a transitar dicho camino, conforme lo ha reconocido el propio Juez a-quo. Consecuentemente, el a-quo debió haber encauzado el proceso al de ejecución de sentencias, para dar mayor celeridad y claridad al trámite, a fin de romper el cerco del incumplimiento por parte de la demandada, debiendo tenerse en cuenta la urgente necesidad de la actora de obtener aquello logrado mediante el dictado de la sentencia dictada en los autos principales. - 77 - - 78 - Encontrándonos no ya dentro de un proceso de amparo sino de uno de ejecución de sentencias, analizando la resolución atacada mediante el recurso de apelación en subsidio denegado, el juez a-quo debió en primer termino atender la revocatoria deducida para luego, de corresponder, conceder el recurso de apelación en subsidio interpuesto, por cuanto no rige aquí la limitación recursiva del art. 15 de la ley 16.986. Por lo tanto, y de conformidad con lo resuelto por esta Alzada en los autos caratulados: “SILVA, Mabel c/ INSSJYP s/ AMPARO s/ RECURSO DE QUEJA”, Expte. N° 11725, T° CV, F° 15.263, se hace lugar al recurso de queja deducido por la demandada, debiendo remitirse las presentes actuaciones a la instancia de grado a fin de que el a-quo proceda a dar tratamiento al recurso de revocatoria interpuesto, y de corresponder, conceder el recurso de apelación deducido en forma subsidiaria. (Interlocutoria). Expte.: 13199; “DECIMA, Bernardina c/ AVANT SALUD s/ Amparo s/ Recurso de Queja”. T° CXXV F° 17206 – 11/VIII/11 Dres.: Ferro – Carreras Procedencia: RECURSO DE QUEJA – Finalidad – Limite. La queja tiene por finalidad proveer un remedio para el supuesto en que, mediante la inadecuada denegatoria de un recurso de apelación, un juez de grado obste a la parte litigante, la posibilidad a que tiene derecho de ocurrir ante los estrados superiores de la administración de justicia, o sea, es un remedio para obtener o no dicha concesión, pero donde en principio y conforme las circunstancias de cada caso, no se revisa la cuestión principal, sino la resolución denegatoria del recurso intentado. (Interlocutoria). Expte.: 12981; “ORDUNA, Andrea Noemi c/ IOMA s/AMPARO s/ RECURSO DE QUEJA”. T° CXXVI F° 17313 – 02/IX/11 Dres.: Tazza – Ferro Procedencia:. RECURSO DE QUEJA – Procedencia – Homologación de acuerdo suscripto por las partes – Inapelabilidad – Instrumento público – No redargüido de falso. La presente queja es interpuesta por el letrado apoderado de la demandada en los autos “Estado Nacional c/Lencma Enrique s/ Homologación” que tramita ante el Juzgado Federal N° 4 de esta ciudad contra la providencia que dispuso que, la resolución recurrida (homologación del acuerdo suscripto por las partes) resulta inapelable, por tener carácter de cosa juzgada con fuerza ejecutoria, teniendo en cuenta que fue otorgado mediante instrumentó público no redargüido de falso. Esta Alzada comparte los argumentos expuestos por el Juez dé Primera Instancia, en cuanto a la inapelabilidad de la sentencia homologatoria por carecer de agravios, teniendo en cuenta que el acuerdo arribado por las partes fue otorgado por instrumento público, no mediando redargución de falsedad del mismo por acción civil o penal dentro de los plazos establecidos, por lo tanto hace plena fe de la existencia material de los - 78 - Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - 79 - hechos, conforme lo normado en el art. 993 del C. Civil. Por lo expuesto, no se hace a lugar a la queja interpuesta por el demandado. (Interlocutoria). Expte.: 12959; “Estado Nacional c/ Lencina enrique s/Homologación s/Recurso de queja”. T° CXXVI F° 17287 – 02/IX/11 Dres.: Tazza – Ferro Procedencia: RECURSO DE APELACIÓN – Procedencia – Juicio Ejecutivo – Liquidación presentada por el ejecutante – Afectación del derecho de propiedad del ejecutado. Cuando la cuestión comprende el cumplimiento de una sentencia de remate, sólo son apelables para el ejecutado los casos especificados en el art. 560 del C. Procesal y dicha restricción está reservada para las resoluciones que sólo tiendan al desarrollo del trámite regular de cumplimiento de la sentencia, excluyendo las materias que son extrañas al mencionado ámbito y después de decididas ocasionan un gravamen que no es susceptible de reparación en el juicio ordinario posterior (CSJN 25/6/96, J.A. 1999-IV). En el presente caso, tratándose de una liquidación presentada por el ejecutante, que actualiza otra anterior del año 1995 y las cuestiones planteadas exceden el ámbito natural del proceso ejecutivo, mantener la inapelabilidad de la resolución recurrida podría llegar a significar una frustración del derecho de propiedad del ejecutado, pues el error de la decisión judicial no podría ser corregido en el juicio ordinario posterior. Por ello, ante la configuración de un agravio irreparable, es que el principio de irrecurribilidad debe ceder, a fin de no afectar la garantía de la defensa en juicio del justiciable, por lo que se hace lugar al recurso de queja interpuesto por el demandado, debiendo el Juez de grado conceder la apelación interpuesta y sustanciar la misma. (Interlocutoria) Expte.: 12996; “OSPERyHRA C/ CONS. RIZZOMAR III S/EJECUCIÓN FISCAL S/RECURSO DE QUEJA”. T° CXXVI F° 17315 – 02/IX/11 Dres.: Tazza – Ferro Procedencia: . RECURSO DE QUEJA – Procedencia – Requisitos – Copia sin firma del juez o funcionario – Procedencia. La parte actora, por intermedio de apoderado, interponiendo recurso de queja por apelación denegada contra la resolución del juez de grado de fecha 30/12/10, que no hizo lugar a la apelación subsidiaria interpuesta contra la providencia simple de fecha 10/11/10, por considerar que la misma no causa gravamen irreparable en los términos del art. 242 del CPCCN. El peticionante da cumplimiento con los recaudos formales establecidos por el art. 283 del CPCCN, por remisión del art. 155 de la ley 18.345. En el caso que nos ocupa, puede advertirse que el referido artículo autoriza dentro de las formalidades de admisibilidad, la presentación de la copia simple y suscripta por - 79 - - 80 - letrado, con lo cual la firma del abogado actuante haría presumir su existencia y autenticidad. Teniendo en cuenta lo sostenido por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala II, en autos “Cordero, Juan A. y otros c/ Obra Social de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina”; 10/02/00, en tanto señala que “... es inadmisible el recurso de queja si no se ha acompañado copia del auto recurrido ni de la providencia que denegó la apelación -inc. 1°, apartados b) y d), art. 283, Cód. Procesal-, y no fueron salvadas dichas omisiones por algún otro medio –por ejemplo, mediante la transcripción de esas resoluciones en el escrito de interposición de la queja-, pues la presentación realizada ante la segunda instancia debe bastarse a sí misma de modo que el tribunal pueda apreciar debidamente la improcedencia de la denegatoria cuestionada...”, es que se debe hacerse lugar al recurso de queja interpuesto, resultando la apelación deducida de tratamiento inmediato, pese a ser anterior a la sentencia; pues la admisión del recurso en situaciones atípicas, en las instancias preliminares del proceso y que podrían proyectar sus efectos al desarrollo ulterior del mismo, no aconsejan al tratamiento diferido del mismo, por razones de economía procesal. (del voto del Dr. Tazza; en mayoría con adhesión del Dr. Salvian; Dr. Ferro en disidencia) (Interlocutoria). Expte.: 12865; “LOSARDO, Claudio y otros c/ PAMI s/ Diferencia de haberes s/ Recurso de queja”. T° CXXV F° 17235 – 17/VIII/11 Dres.: Tazza – Ferro – Slavin Procedencia: RECURSO DE QUEJA – Procedencia – Requisitos – Copia sin firma del juez o funcionario – Improcedente. El recurso interpuesto no reúne los requisitos de admisibilidad exigidos por los artículos 282 y 283 del CPCCN. En el caso, el recurrente acompañó como copia (de la resolución interlocutoria que rechazó su apelación subsidiaria) un documento que no hace sus veces, puesto que es defectuoso, ya que no se encuentra reproducida la firma de ningún funcionario (ni del Sr. Juez de grado ni del actuario que haya intervenido). También, se encuentran vacías las casillas de fecha y número bajo el cual se habría registrado la resolución, en el libro de sentencias interlocutorias de la Secretaría Civil del Juzgado de Azul. Para que la copia de una sentencia sea válida, como tal, debe hacer mención del lugar y fecha en que fue otorgada por el juez, funcionario público en ejercicio de sus atribuciones y en la forma en que las leyes lo prescriben. Asimismo, debe constar, su firma, pues es requisito esencial para que un pronunciamiento judicial exista como tal (CSJN, 24/4/92). Si se tratase de una copia extendida por un secretario, deberá estar suscripta por aquél, (art. 38 del CPCCN). En consecuencia, no puede tenerse al documento referido, por copia presentada -de la resolución interlocutoria que rechazó su apelación subsidiaria-, correspondiendo, la inadmisibilidad del remedio traído a consideración de este Tribunal, por incumplimiento de los recaudos exigidos por el artículo 283 del CPCCN. Por ello, se desestima el recurso de queja deducido en autos, por inadmisible. (del voto en minoría del Dr. Ferro; Dr. Tazza y Dr. Salvin en disidencia) (Interlocutoria). - 80 - Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - 81 - Expte.: 12865; “LOSARDO, Claudio y otros c/ PAMI s/ Diferencia de haberes s/ Recurso de queja”. T° CXXV F° 17235 – 17/VIII/11 Dres.: Tazza – Ferro – Slavin Procedencia: TERCERÍA DE DOMINIO – Admisibilidad – Automotores – Ejecución prendaria – Inscripción Registral – Incidentista titular no registral – Posesión – Buena fé. La doctrina y la jurisprudencia es conteste en señalar que, la titularidad se acredita con la inscripción en los registros respectivos. No obstante, se decidió que es admisible la tercería deducida en una ejecución prendaria por quien se titula propietario del automotor prendado, si acredita hallarse en posesión de él en el momento del secuestro y demuestra la causa legítima de esa posesión, aún cuando no se haya registrado la transferencia, máxime no habiéndose controvertido la buena fe del poseedor, la que por otra parte se presume debiéndose probar su inexistencia por quien la niega (Fenochieto Arazi Código Procesal Civil Comercial de la Nación, T. 1, Pag. 352. 353). En el caso en examen, la posesión del vehículo antes aludida y favorecen la procedencia de la tercería intentada, en los términos del Art. 97 y ss. del CPCCN, los cuales consisten en: la acreditación de la compra del vehículo (boleto y factura de compra), formulario 08 con firma certificada del vendedor, el pago del precio, de patentes del mismo y por último, que la adquisición (30/11/98) haya sido anterior a la traba de la medida (08/05/03), trabada contra la firma Pielanco SA. En base a lo expuesto, la tercería impetrada debe tener acogida favorable en esta Alzada, correspondiendo acceder al levantamiento de la inhibición general de bienes peticionada, por lo que se revoca la resolución del Sr. Juez de Grado, y se ordena al magistrado, el levantamiento de la medida decretada debiendo garantizar, de todas maneras, el derecho que asiste al acreedor inhibiente. (Interlocutoria) (voto minoritario del Dr. Tazza; en disidencia Dr. Ferro y Dr. Paris) Expte.: 9586; “BURGARDT, Héctor Reneé s/ Tercería de Mejor Derecho en autos: AFIP c/ PIELANCO S.A. s/ Ejecución Fiscal”. T° CXXVI F° 17278 – 02/IX/11 Dres.: Tazza – Ferro Procedencia: Juzgado Federal de Azul (Expte. 14.439). TERCERÍA DE DOMINIO – Admisibilidad – Automotores – Ejecución prendaria – Titular no registral – Inscripción registral – Fecha cierta – Formulario 08. El art. 1° del Decreto Ley 6582/58, que reza “La transmisión del dominio de los automotores deberá formalizarse por instrumento público o privado y solo producirá efectos entre las partes y con relación a terceros desde la fecha de su inscripción en el Registro de la Propiedad del Automotor”. La lectura de la norma en cuestión revela que la inscripción aparece impuesta con carácter constitutivo. De esta manera, el comprador no adquiere el derecho real de dominio sobre el automotor hasta que la transferencia sea - 81 - - 82 - inscripta en el registro, aún cuando se haya realizado la tradición del vehículo. Hasta el momento de la registración el comprador sólo posee un derecho personal. Consecuentemente, siendo que el régimen dominial en materia de automotores impide a quien no es titular registral deducir tercería de dominio, y teniendo en consideración que el presentante no es propietario registral del rodado, este Tribunal estima que corresponde rechazar la tercería de dominio intentada. Asimismo, el presentante ha fundado su mejor derecho en el hecho de que la adquisición del rodado se habría concretado con anterioridad a la traba del embargo por parte del acreedor, lo que pretende acreditar con el formulario 08, al que el incidentista atribuye dicha virtualidad que no posee tal atributo para acreditar la fecha de realización del negocio jurídico. Del documento, se puede tener certeza de la fecha en la que los vendedores firmaron el documento pero no de la fecha en la que se concretó el negocio jurídico, en consecuencia, la documental presentada por el incidentista carece de fecha cierta. Consecuentemente, siendo que la fecha de realización de la operación de compraventa no ha quedado debidamente acreditada, circunstancia que determina la imposibilidad de establecer si el negocio jurídico instrumentado fue realizado con anterioridad a la traba del embargo que recae sobre rodado, ante la carencia de fecha cierta de la documental adjunta y en definitiva, el rechazo de la tercería de derecho intentada. (Interlocutoria) (del voto mayoritario del Dr. Ferro; en adhesión Dr. Paris; Dr. Tazza en minoría) Expte.: 9586; “BURGARDT, Héctor Reneé s/ Tercería de Mejor Derecho en autos: AFIP c/ PIELANCO S.A. s/ Ejecución Fiscal”. T° CXXVI F° 17278 – 02/IX/11 Dres.: Tazza – Ferro Procedencia: Juzgado Federal de Azul (Expte. 14.439). - 82 -